Сегодня
НАВИГАЦИЯ:
ЮРИДИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ:
РАЗНОЕ:
РЕКЛАМА:
АРХИВ НОВОСТЕЙ:
Охрана, оформление и раздел наследства
  Советское гражданское право | Автор: admin | 6-12-2010, 23:11
С момента открытия наследства и до принятия его наследниками наследственное имущество иногда нуждается в охране от расхищения, порчи, гибели и т. п. Такая необходимость возникает, в частности, тогда, когда наследники не сразу узнают об открытии наследства, не могут вступить во владение наследственным имуществом и обеспечить надлежащей его охраны и управления им. В этих случаях меры к охране наследственного имущества в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства обязана принять нотариальная контора по месту открытия наследства или по месту нахождения наследственного имущества, а в населенных пунктах, где нет нотариальной конторы — исполком городского, поселкового или сельского Совета народных депутатов (ст. 559 ГК УССР, ст. 555 ГК РСФСР).
Эти органы производят опись имущества, оставшегося после умершего, и по описи передают его на хранение наследникам или другим лицам, которых они назначают (родственникам, соседям и т. д.). Если в составе наследства есть имущество, требующее управления (жилой дом и т. п.), а также в случае предъявления иска кредиторами наследодателя до принятия наследства наследниками, нотариальная контора назначает хранителя имущества. В населенных пунктах, где нет нотариальной конторы, исполком местного Совета назначает над этим имуществом опекуна. Хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, предупреждается об уголовной ответственности за растрату или сокрытие его, а также о материальной ответственности за причиненные убытки. Они имеют право на получение вознаграждения за хранение такого имущества (если сами не являются наследниками) и на возмещение необходимых расходов по хранению и управлению этим имуществом (ст. 43 Закона УССР о государственном нотариате, ст. 62 Закона РСФСР о государственном нотариате) .
Охрана наследственного имущества продолжается'до принятия наследства всеми наследниками, а если оно ими не принято,—до истечения срока, установленного для принятия наследства. По истечении этого срока охрана прекращается, о чем нотариальная контора обязана предварительно уведомить наследников, а в случае перехода . имущества к государству — соответствующий финансо- ;
вый орган.
Для подтверждения своих наследственных прав на-і . следники, призванные к наследованию, могут обратиться в нотариальную контору по месту открытия наследства с письменным заявлением о выдаче им свидетельства о праве на наследство. Однако право на принятое наследство возникает у наследника с момента открытия наслед- ' ства и независимо от получения свидетельства. Свидетельство о праве на наследство лишь удостоверяет факт принятия наследства. Поэтому получение такого свидетельства не обязательно. Оно необходимо наследнику лишь в отдельных случаях, когда без этого свидетельства невозможно реализовать приобретенное право на наследственное имущество, подлежащее, например, специальной регистрации. Так, без свидетельства о праве на наследство наследник не может зарегистрировать на свое имя жилой дом, автомашину, мотоцикл, моторную лодку, полученные им по наследству. Свидетельство необходимо для получения незавещанного вклада в сберкассе на сумму свыше 200 руб. Переход наследства к государству всегда подтверждается свидетельством о праве государства на наследство, выдаваемым нотариальной конторой финансовому отделу исполкома местного Совета.
Для выдачи свидетельства нотариальная контора устанавливает, в каком порядке должен произойти переход наследственного имущества — по закону или по завещанию, кто из наследников принял наследство, кто отказался от него. В связи с этим свидетельство о праве на наследство выдается, как правило, только по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, так как в течение этого срока могут быть совершены действия по принятию или отказу от наследства. Из этого правила допускаются исключения. Если у нотариуса есть сведения о том, что нет иных наследников, кроме тех, которые заявили просьбу о выдаче им свидетельства, он может выдать такое свидетельство и до истечения шести месяцев со дня открытия наследства (ст. 561 ГК УССР, ст. 558 ГК РСФСР). Однако государству свидетельство о праве на наследство может быть выдано только по истечении указанного шестимесячного срока. Учитывается, что наследники могут явиться для принятия наследства и в конце шестимесячного срока или может быть обнаружено завещание в пользу лица, не являющегося наследником по закону.
Коментариев: 0 | Просмотров: 44 |
Распоряжение вкладами в кредитных учреждениях на случай смерти вкладчика
  Советское гражданское право | Автор: admin | 6-12-2010, 23:11
Закон содержит особые правила распоряжения вкладами на случай смерти вкладчика. Граждане, имеющие вклады в государственных трудовых сберегательных кассах или в Государственном банке СССР, имеют право сделать распоряжение сберегательной кассе или банку о выдаче вклада в случае своей смерти любому лицу или государству (ст. 564 ГК УССР, ст. 561 ГК РСФСР). Порядок распоряжения вкладами на случай смерти по специальным указаниям вкладчиков определен Уставом Государственных трудовых сберегательных касс СССР ' и Уставом Госбанка СССР 2.
Такое распоряжение может быть сделано вкладчиком путем записи в сберегательной книжке и на карточке лицевого счета в сберегательной кассе или банке. Это особый вид завещательного распоряжения, не нуждающегося в нотариальном оформлении. Оно может быть сделано и путем подачи особого заявления на имя кредитного учреждения, в котором находится вклад. Для этого явка в кредитное учреждение не обязательна, но подпись вкладчика на заявлении должна быть удостоверена нотариальной конторой, поселковым или сельским Советом по месту жительства вкладчика либо той организацией, где вкладчик работает, или администрацией лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. Распоряжение о выдаче вклада на случай смерти можно сделать и в обычном нотариально удостоверенном завещании (или приравненном к нему).
В любом из этих случаев вклад не входит в состав наследственного имущества и на него не распространяются общие правила о порядке наследования, содержащиеся в разделе VII ГК УССР и РСФСР (п. 9 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6). Такой вклад не учитывается при определении размера законной и обязательной доли. Свобода завещания вклада не ограничена обязательной долей, поскольку вкладчик вправе распоряжаться вкладом на случай своей смерти в пользу любого лица. Завещанный вклад может быть выдан наследнику в любое время после смерти вкладчика (получение его не связано с каким-либо сроком). Он не засчитывается в долю наследника по закону или по завещанию. На такой вклад нельзя обращать взыскание по долгам наследодателя (за исключением случаев, указанных в ст. 385 ГК УССР и ч. 4 ст. 395 ГК РСФСР, допускающих обращение взыскания на вклад лишь на основании приговора или решения суда, которым удовлетворен гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, или решения суда по иску о взыскании алиментов — при отсутствии иного имущества, на которое можно обратить взыскание).
Распоряжение, сделанное вкладчиком сберегательной кассе или банку о выдаче вклада на случай своей смерти, может быть в любое время отменено новым распоряжением вкладчика либо последующим нотариально удостоверенным завещанием.
Коментариев: 0 | Просмотров: 34 |
Принятие наследства и отказ от него
  Советское гражданское право | Автор: admin | 30-11-2010, 18:02
Для приобретения наследства нужно, чтобы наследник выразил желание принять его. Приобретение наследства — это волевой акт, который по своему характеру является односторонней сделкой. При отсутствии согласия наследника или его возражении наследство не может считаться принятым. В случае недееспособности наследника от его имени наследство принимают его законные представители (родители, усыновитель, опекун, администрация детского учреждения). Несовершеннолетние лица от 15 до 18 лет осуществляют эти действия с согласия своих родителей, усыновителей или попечителей.
Не требуется особого выражения воли на принятие наследства лишь тогда, когда оно переходит к государству. Согласие последнего в данном случае предполагается. >
Закон устанавливает единые правила о порядке принятия наследства по закону и по завещанию независимо от того, проживали ли наследники с наследодателем в одном населенном пункте или нет. Ст. 549 ГК УССР и ст. 546 ГК РСФСР предусматривают два способа принятия наследства. Признается, что наследник принял наследство: 1) если он фактически вступил в управление или владение наследственным имуществом либо 2) подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. Эти действия должны быть совершены наследником в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Право выбора способа принятия наследства принадлежит наследнику.
Вступление во владение или управление наследственным имуществом состоит в том, что наследник относится к нему, как к своему собственному, и тем самым выражает намерение приобрести наследство. Исходя из разъяснении, содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 26 марта 1974 г., это не только фактическое обладание имуществом, но и осуществление наследником любых действий по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии и т. п. Например, наследник может оставаться проживать в той же квартире, где жил вместе с наследодателем, и пользоваться вещами умершего; он может и не переезжая в принадлежащий наследодателю дом произвести его ремонт, получать квартирную плату с нанимателей, проживающих в доме, оплачивать налоги и сборы.
Если наследственное имущество находится в разных местностях, то фактическое вступление во владение частью его рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г.). Другой способ принятия наследства— подача нотариальному органу заявления о принятии наследства — является бесспорным доказательством согласия стать наследником.
Часто наследники обращаются в нотариальные органы с заявлениями о выдаче им специального свидетельства о праве на наследство для удостоверения своих наследственных прав. Если такое заявление подано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, оно приравнивается к заявлению о принятии наследства *. Поскольку в заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство прямо выражено согласие стать наследником, то подача отдельного заявления о принятии наследства не требуется.
Подача заявления о принятии наследства не обусловлена представлением доказательств, подтверждающих право на наследование, например, о родстве, иждивенчестве. Они могут быть затребованы нотариальным органом позднее к моменту оформления свидетельства о праве на наследство.
Принятие наследства является бесповоротным и безусловным. Закон не допускает принятия наследства под условием или с какими-либо оговорками. Если в заявлении о принятии наследства все же содержатся соответствующие условия или оговорки, то они юридической силы не имеют.
Срок, установленный для принятия наследства, может быть продлен судом, если он признает причины пропуска срока уважительными. Однако наследство может быть принято и по истечении указанного срока при наличии согласия на это всех других наследников, принявших наследство. В этих случаях наследнику передается лишь то из причитающегося ему имущества, которое сохранилось в натуре, а также денежные средства, вырученные от реализации остальной части причитающегося ему имущества.
Наследники имеют право, но не обязаны принимать наследство. Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, в течение установленного законом срока на принятие наследства не совершит тех действий, из которых можно сделать вывод о его намерении принять наследство, он считается непринявшим наследство. Его доля поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях. Это называется приращением наследственных долей.
Коментариев: 0 | Просмотров: 35 |
Наследование по завещанию
  Советское гражданское право | Автор: admin | 30-11-2010, 18:01
Завещанием называется сделанное в установленной законом форме распоряжение гражданина о передаче после его смерти принадлежащего ему имущества определенным лицам. Путем завещания наследодатель может по своему желанию назначить наследников и определить некоторые другие условия наследования. По своей юридической природе оно представляет собой одностороннюю сделку. Завещание действительно независимо от согласия наследников или каких-либо иных лиц.
Как и всякая сделка, завещание должно соответствовать общим требованиям закона, предъявляемым к сделкам (в отношении правоспособности и дееспособности завещателя, подлинности его волеизъявления, формы и содержания завещания).
Завещание является сделкой строго личного характера. В ней должна содержаться лично выраженная воля завещателя. Никакие другие лица не могут от его имени выразить эту волю. Закон, в частности, запрещает завещать имущество через представителей (ст. 38 Закона УССР «О государственном нотариате»). Поэтому одним из обязательных условий действительности завещания является дееспособность завещателя в момент составления завещания. Недееспособные, ограниченно дееспособные и несовершеннолетние граждане не могут завещать имущество.
Обязательным условием действительности завещания является совершение его в установленной законом форме.
Согласно ст. 541 ГК УССР (ст. 540 ГК РСФСР) завещание должно быть составлено в письменной форме с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено. Нотариальное удостоверение завещаний осуществляется государственными нотариальными конторами, а в населенных пунктах, где их нет,— исполнительными комитетами городских, поселковых и сельских Советов народных депутатов. В РСФСР такие действия могут совершать также исполкомы районных Советов народных депутатов (ст. 3 Закона РСФСР «О государственном нотариате»). Удостоверение завещаний советских граждан за границей возлагается на консульские учреждения Союза ССР (ст. 3 Закона СССР «О государственном нотариате»).
Для того чтобы облегчить оформление завещания, закон (ст. 542 ГК УССР, ст. 541 ГК РСФСР) к нотариально удостоверенным приравнивает: 1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами указанных домов для престарелых и инвалидов; 2) завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом СССР, удостоверенные капитанами этих судов; 3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; 4) завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений; 5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет государственных нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;
6) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
При удостоверении завещания нотариус (или иное должностное лицо, удостоверяющее завещание) проверяет, соответствует ли содержание этого документа закону и воле наследодателя. Нотариус обязан разъяснить завещателю правила, регулирующие действительность завещательных распоряжений.
Если завещатель вследствие физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, он вправе в присутствии нотариуса или другого должностного лица, совершающего нотариальные действия, поручить подписать его другому гражданину, за исключением лиц, в пользу которых оно сделано. При этом должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно.
Содержание завещания составляют распоряжения наследодателя относительно своего имущества. Это прежде всего распоряжения о назначении наследников и распределении между ними принадлежащих завещателю прав и обязанностей.
Советское наследственное право предоставляет гражданам широкую свободу завещательных распоряжений. Согласно ст. 534 ГК УССР (ст. 534 ГК РСФСР) каждый гражданин может оставить по завещанию все свое-иму-вдество или часть его (не исключая; предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и общественным организациям. Следовательно, круг лиц, которым наследода-тель может завещать имущество, не ограничен. При этом наследодатель не связан наличием наследников по закону. Даже при наличии таковых имущество можно завещать любым лицам, в том числе и не входящим в круг наследников по закону.
Посредством завещания наследодатель может распределить все свое имущество или часть его между назначенными им наследниками в любых долях. Если завещана только часть имущества, то остальное (незавещанное) имущество наследодателя будет наследоваться по закону.
Завещательным распоряжением наследодатель может лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Это может быть сделано двумя способами: 1) путем прямого указания в завещании о лишении наследника наследственных прав; 2) путем умолчания о некоторых из них в завещании о распределении имущества.
Наследник, о котором в завещании прямо указано, что он лишен наследства, не будет иметь права на наследство даже и тогда, когда другие наследники откажутся от наследства либо не примут его; он не может наследовать и ту часть наследства, которая осталась незавещанной.
Умолчание в завещании о распределении имущества о ком-либо из наследников по закону также ведет к лишению его права на наследство. Так, если завещатель все свое имущество завещал сыну, а о дочери в завещании умолчал, то тем самым он устранил ее от наследования. Но если сын откажется от наследства либо не примет его, то наследственное имущество перейдет к наследникам по закону, в том числе и к дочери (ст. 554 ГК УССР, ст. 551 ГК РСФСР). Если же завещано не все, а только часть имущества, то не упомянутый в завещании наследник может наследовагь незавещанную часть имущества по закону наравне с другими наследниками.
Предоставленная гражданам широкая свобода заве* щания все же небезгранична. Она ограничена правилом об обязательной доле, в силу которого завещатель не вправе полностью лишить наследства своих несовёршен-
нолетних или нетрудоспособных детей (в том числе усыновленных), а также нетрудоспособных родителей (усыновителей), супруга и иждивенцев. Эти лица в силу ст. 535 ГК УССР и ст. 535 ГК РСФСР наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Их иногда называют необходимыми или обязательными наследниками, так как они призываются к наследованию в силу закона даже вопреки воле наследодателя.
Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, приведенный в ст. 535 ГК УССР (ст. 535 ГК РСФСР), является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. В частности, этим перечнем не охватываются внуки и правнуки наследодателя, наследующие по праву представления, нетрудоспособные братья и сестры наследодателя и другие лица.
Коментариев: 0 | Просмотров: 28 |
Наследование по закону
  Советское гражданское право | Автор: admin | 30-11-2010, 17:59
Согласно ст. 524 ГК УССР и ст. 527 ГК РСФСР, наследование по закону имеет место в тех случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а именно:
1) если наследодатель не оставил завещания; 2) если завещание признано недействительным полностью или в части; 3) если завещана только часть наследственного имущества; 4) если наследники по завещанию не приняли или отказались от принятия наследства.
При наследовании по закону перечень лиц, которые могут получить наследство, и их доли в нем заранее определены в самом законе. Эти наследники призываются к наследованию не все одновременно, а в порядке очередности. ГК УССР, РСФСР и большинства других союзных республик установили две очереди наследников по закону. ГК Молдавской и Казахской ССР предусмотрели три очереди таких наследников. При открытии наследства к наследованию призываются прежде всего наследники, относящиеся к первой очереди. Наследники второй очереди призываются к наследованию только в тех случаях, когда нет никого из наследников первой очереди, либо никто из них не принял наследства, либо все они лишены права наследования. Если же хотя бы кто-нибудь из наследников первой очереди принимает наследство, то наследники второй очереди к наследованию не допускаются. Аналогичным образом решается вопрос о допущении к наследованию наследников третьей очереди в Молдавской и Казахской ССР.
Перечень наследников первой очереди установлен ст. 118 Основ гражданского законодательства (ст. 529 ГК УССР, ст. 532 ГК РСФСР) и поэтому он во всех союзных республиках является одинаковым. Наследниками первой очереди являются в равных долях: переживший супруг, родители (усыновители), дети, в том числе усыновленные, а также ребенок наследодателя, родившийся после его смерти.
Супруг наследодателя признается его наследником лишь при условии, если брак его с наследодателем был заключен в установленном законом порядке, т. е. зарегистрирован в органах ЗАГСа или в соответствии с законом приравнен к зарегистрированному. Фактические брачные отношения не порождают права на наследование.
Супруг, состоящий в зарегистрированном браке, продолжает оставаться наследником и в случае раздельного проживания его с наследодателем независимо от времени и причин прекращения совместной жизни, если брак между ними не расторгнут '.
Родители умершего относятся к числу наследников первой очереди независимо от их трудоспособности, если их родство с наследодателем подтверждено в установленном порядке и если они не лишены родительских прав.
При соблюдении этих условий отец может наследовать и после внебрачных детей. К родителям приравниваются в личных и имущественных правах усыновители. Поэтому они наследуют после усыновленного наравне с другими наследниками первой очереди.
Дети умершего признаются его наследниками независимо от возраста и трудоспособности, но также при условии, что родство их с наследодателем установлено в законном порядке, т. е. когда наследодатель зарегистрирован в органах ЗАГСа в качестве их родителя. Порядок и основания установления родства между родителями и детьми регулируются нормами семейного права (ст. 16 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье). Если же такое родство не установлено, то право наследования у детей не возникает. Так, в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в зарегистрированном браке, ребенок будет наследовать только после смерти матери, если отцовство не установлено в законном порядке.
Усыновленные и их потомство приравниваются в личных и имущественных правах к родным детям усыновителя и их потомству (ст. 25 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье). Поэтому усыновленные наследуют после смерти усыновителя наравне с его родными детьми. Вместе с тем они не могут наследовать после смерти своих родителей и других кровных родственников по восходящей линии (деда, бабки), а также братьев и сестер, так как после усыновления их взаимные личные и имущественные права и обязанности по отношению к этим родственникам прекращаются.
При отмене усыновления или признании его недействительным правовые связи усыновленного с усыновителем, и в частности, право наследования аннулируются и одновременно восстанавливаются его права и обязанности по отношению к родителям и другим родственникам по происхождению.
В отличие от родных и усыновленных детей наследодателя не признаются наследниками по закону пасынки и падчерицы, равно как отчим и мачеха не являются наследниками пасынков и падчериц, за исключением случаев, когда они призываются к наследованию как нетрудоспособные, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 «О судебной практике по делам о наследовании»).
К числу наследников первой очереди относятся также внуки и правнуки наследодателя, если ко времени откры-
тия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником. В этом случае они наследуют поровну ту долю, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. Например, если у наследодателя было две дочери и сын, погибший до открытия наследства, то к наследованию будут призваны обе дочери и дети погибшего сына (внуки наследодателя). При этом внуки, как бы замещая (или представляя) своего родителя, получают причитающуюся ему долю наследственного имущества. Такое наследование называется наследованием по праву представления. Оно допускается только при наследовании по закону и распространяется только на внуков и правнуков наследодателя (ст. 529 ГК УССР, ст. 532 ГК РСФСР). И лишь ГК Азербайджанской, Грузинской и Узбекской ССР в отличие от законодательства других союзных республик распространили этот порядок наследования также на племянников и племянниц наследодателя. '
Наследниками второй очереди согласно ст. 530 ГК УССР и ст. 532 ГК РСФСР являются братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери. Советское законодательство признает одинаковые наследственные права как за полнородными братьями и сестрами (т. е. происходящими от общих родителей), так и неполнородными (имеющими общую мать и разных отцов либо общего отца и разных матерей).
Круг наследников второй очереди не во всех союзных республиках является одинаковым. Так, ГК Азербайджанской ССР включает в число наследников второй очереди помимо перечисленных выше лиц прадеда и прабабушку умершего, его племянников и племянниц. Последние включены в состав наследников второй очереди также в ГК Грузинской и Узбекской ССР. По ГК Казахской ССР наследниками второй очереди признаются лишь дед, бабка и нетрудоспособные братья и сестры, а трудоспособные братья и сестры умершего считаются наследниками третьей очереди.
Коментариев: 0 | Просмотров: 36 |
ukrstroy.biz
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
РАЗНОЕ:
ДРУЗЬЯ САЙТА:

Библиотека документов юриста

СЧЕТЧИКИ: