Сегодня
НАВИГАЦИЯ:
ЮРИДИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ:
РАЗНОЕ:
РЕКЛАМА:
лента алюминиевая марки ад1н подробней здесь. лента алюминиевая марки ад1н подробней здесь.
АРХИВ НОВОСТЕЙ:
Охрана, оформление и раздел наследства
  Советское гражданское право | Автор: admin | 6-12-2010, 23:11
С момента открытия наследства и до принятия его наследниками наследственное имущество иногда нуждается в охране от расхищения, порчи, гибели и т. п. Такая необходимость возникает, в частности, тогда, когда наследники не сразу узнают об открытии наследства, не могут вступить во владение наследственным имуществом и обеспечить надлежащей его охраны и управления им. В этих случаях меры к охране наследственного имущества в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства обязана принять нотариальная контора по месту открытия наследства или по месту нахождения наследственного имущества, а в населенных пунктах, где нет нотариальной конторы — исполком городского, поселкового или сельского Совета народных депутатов (ст. 559 ГК УССР, ст. 555 ГК РСФСР).
Эти органы производят опись имущества, оставшегося после умершего, и по описи передают его на хранение наследникам или другим лицам, которых они назначают (родственникам, соседям и т. д.). Если в составе наследства есть имущество, требующее управления (жилой дом и т. п.), а также в случае предъявления иска кредиторами наследодателя до принятия наследства наследниками, нотариальная контора назначает хранителя имущества. В населенных пунктах, где нет нотариальной конторы, исполком местного Совета назначает над этим имуществом опекуна. Хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, предупреждается об уголовной ответственности за растрату или сокрытие его, а также о материальной ответственности за причиненные убытки. Они имеют право на получение вознаграждения за хранение такого имущества (если сами не являются наследниками) и на возмещение необходимых расходов по хранению и управлению этим имуществом (ст. 43 Закона УССР о государственном нотариате, ст. 62 Закона РСФСР о государственном нотариате) .
Охрана наследственного имущества продолжается'до принятия наследства всеми наследниками, а если оно ими не принято,—до истечения срока, установленного для принятия наследства. По истечении этого срока охрана прекращается, о чем нотариальная контора обязана предварительно уведомить наследников, а в случае перехода . имущества к государству — соответствующий финансо- ;
вый орган.
Для подтверждения своих наследственных прав на-і . следники, призванные к наследованию, могут обратиться в нотариальную контору по месту открытия наследства с письменным заявлением о выдаче им свидетельства о праве на наследство. Однако право на принятое наследство возникает у наследника с момента открытия наслед- ' ства и независимо от получения свидетельства. Свидетельство о праве на наследство лишь удостоверяет факт принятия наследства. Поэтому получение такого свидетельства не обязательно. Оно необходимо наследнику лишь в отдельных случаях, когда без этого свидетельства невозможно реализовать приобретенное право на наследственное имущество, подлежащее, например, специальной регистрации. Так, без свидетельства о праве на наследство наследник не может зарегистрировать на свое имя жилой дом, автомашину, мотоцикл, моторную лодку, полученные им по наследству. Свидетельство необходимо для получения незавещанного вклада в сберкассе на сумму свыше 200 руб. Переход наследства к государству всегда подтверждается свидетельством о праве государства на наследство, выдаваемым нотариальной конторой финансовому отделу исполкома местного Совета.
Для выдачи свидетельства нотариальная контора устанавливает, в каком порядке должен произойти переход наследственного имущества — по закону или по завещанию, кто из наследников принял наследство, кто отказался от него. В связи с этим свидетельство о праве на наследство выдается, как правило, только по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, так как в течение этого срока могут быть совершены действия по принятию или отказу от наследства. Из этого правила допускаются исключения. Если у нотариуса есть сведения о том, что нет иных наследников, кроме тех, которые заявили просьбу о выдаче им свидетельства, он может выдать такое свидетельство и до истечения шести месяцев со дня открытия наследства (ст. 561 ГК УССР, ст. 558 ГК РСФСР). Однако государству свидетельство о праве на наследство может быть выдано только по истечении указанного шестимесячного срока. Учитывается, что наследники могут явиться для принятия наследства и в конце шестимесячного срока или может быть обнаружено завещание в пользу лица, не являющегося наследником по закону.815f0366ba0ffa48c52145e6584628c0.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 748 |
Распоряжение вкладами в кредитных учреждениях на случай смерти вкладчика
  Советское гражданское право | Автор: admin | 6-12-2010, 23:11
Закон содержит особые правила распоряжения вкладами на случай смерти вкладчика. Граждане, имеющие вклады в государственных трудовых сберегательных кассах или в Государственном банке СССР, имеют право сделать распоряжение сберегательной кассе или банку о выдаче вклада в случае своей смерти любому лицу или государству (ст. 564 ГК УССР, ст. 561 ГК РСФСР). Порядок распоряжения вкладами на случай смерти по специальным указаниям вкладчиков определен Уставом Государственных трудовых сберегательных касс СССР ' и Уставом Госбанка СССР 2.
Такое распоряжение может быть сделано вкладчиком путем записи в сберегательной книжке и на карточке лицевого счета в сберегательной кассе или банке. Это особый вид завещательного распоряжения, не нуждающегося в нотариальном оформлении. Оно может быть сделано и путем подачи особого заявления на имя кредитного учреждения, в котором находится вклад. Для этого явка в кредитное учреждение не обязательна, но подпись вкладчика на заявлении должна быть удостоверена нотариальной конторой, поселковым или сельским Советом по месту жительства вкладчика либо той организацией, где вкладчик работает, или администрацией лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. Распоряжение о выдаче вклада на случай смерти можно сделать и в обычном нотариально удостоверенном завещании (или приравненном к нему).
В любом из этих случаев вклад не входит в состав наследственного имущества и на него не распространяются общие правила о порядке наследования, содержащиеся в разделе VII ГК УССР и РСФСР (п. 9 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6). Такой вклад не учитывается при определении размера законной и обязательной доли. Свобода завещания вклада не ограничена обязательной долей, поскольку вкладчик вправе распоряжаться вкладом на случай своей смерти в пользу любого лица. Завещанный вклад может быть выдан наследнику в любое время после смерти вкладчика (получение его не связано с каким-либо сроком). Он не засчитывается в долю наследника по закону или по завещанию. На такой вклад нельзя обращать взыскание по долгам наследодателя (за исключением случаев, указанных в ст. 385 ГК УССР и ч. 4 ст. 395 ГК РСФСР, допускающих обращение взыскания на вклад лишь на основании приговора или решения суда, которым удовлетворен гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, или решения суда по иску о взыскании алиментов — при отсутствии иного имущества, на которое можно обратить взыскание).
Распоряжение, сделанное вкладчиком сберегательной кассе или банку о выдаче вклада на случай своей смерти, может быть в любое время отменено новым распоряжением вкладчика либо последующим нотариально удостоверенным завещанием.3c59477f88290744f00345cd73d4d594.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 1148 |
Принятие наследства и отказ от него
  Советское гражданское право | Автор: admin | 30-11-2010, 18:02
Для приобретения наследства нужно, чтобы наследник выразил желание принять его. Приобретение наследства — это волевой акт, который по своему характеру является односторонней сделкой. При отсутствии согласия наследника или его возражении наследство не может считаться принятым. В случае недееспособности наследника от его имени наследство принимают его законные представители (родители, усыновитель, опекун, администрация детского учреждения). Несовершеннолетние лица от 15 до 18 лет осуществляют эти действия с согласия своих родителей, усыновителей или попечителей.
Не требуется особого выражения воли на принятие наследства лишь тогда, когда оно переходит к государству. Согласие последнего в данном случае предполагается. >
Закон устанавливает единые правила о порядке принятия наследства по закону и по завещанию независимо от того, проживали ли наследники с наследодателем в одном населенном пункте или нет. Ст. 549 ГК УССР и ст. 546 ГК РСФСР предусматривают два способа принятия наследства. Признается, что наследник принял наследство: 1) если он фактически вступил в управление или владение наследственным имуществом либо 2) подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. Эти действия должны быть совершены наследником в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Право выбора способа принятия наследства принадлежит наследнику.
Вступление во владение или управление наследственным имуществом состоит в том, что наследник относится к нему, как к своему собственному, и тем самым выражает намерение приобрести наследство. Исходя из разъяснении, содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 26 марта 1974 г., это не только фактическое обладание имуществом, но и осуществление наследником любых действий по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии и т. п. Например, наследник может оставаться проживать в той же квартире, где жил вместе с наследодателем, и пользоваться вещами умершего; он может и не переезжая в принадлежащий наследодателю дом произвести его ремонт, получать квартирную плату с нанимателей, проживающих в доме, оплачивать налоги и сборы.
Если наследственное имущество находится в разных местностях, то фактическое вступление во владение частью его рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г.). Другой способ принятия наследства— подача нотариальному органу заявления о принятии наследства — является бесспорным доказательством согласия стать наследником.
Часто наследники обращаются в нотариальные органы с заявлениями о выдаче им специального свидетельства о праве на наследство для удостоверения своих наследственных прав. Если такое заявление подано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, оно приравнивается к заявлению о принятии наследства *. Поскольку в заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство прямо выражено согласие стать наследником, то подача отдельного заявления о принятии наследства не требуется.
Подача заявления о принятии наследства не обусловлена представлением доказательств, подтверждающих право на наследование, например, о родстве, иждивенчестве. Они могут быть затребованы нотариальным органом позднее к моменту оформления свидетельства о праве на наследство.
Принятие наследства является бесповоротным и безусловным. Закон не допускает принятия наследства под условием или с какими-либо оговорками. Если в заявлении о принятии наследства все же содержатся соответствующие условия или оговорки, то они юридической силы не имеют.
Срок, установленный для принятия наследства, может быть продлен судом, если он признает причины пропуска срока уважительными. Однако наследство может быть принято и по истечении указанного срока при наличии согласия на это всех других наследников, принявших наследство. В этих случаях наследнику передается лишь то из причитающегося ему имущества, которое сохранилось в натуре, а также денежные средства, вырученные от реализации остальной части причитающегося ему имущества.
Наследники имеют право, но не обязаны принимать наследство. Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, в течение установленного законом срока на принятие наследства не совершит тех действий, из которых можно сделать вывод о его намерении принять наследство, он считается непринявшим наследство. Его доля поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях. Это называется приращением наследственных долей.a9d69a9e44dec5a810e6dc1956f71bae.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 955 |
Наследование по завещанию
  Советское гражданское право | Автор: admin | 30-11-2010, 18:01
Завещанием называется сделанное в установленной законом форме распоряжение гражданина о передаче после его смерти принадлежащего ему имущества определенным лицам. Путем завещания наследодатель может по своему желанию назначить наследников и определить некоторые другие условия наследования. По своей юридической природе оно представляет собой одностороннюю сделку. Завещание действительно независимо от согласия наследников или каких-либо иных лиц.
Как и всякая сделка, завещание должно соответствовать общим требованиям закона, предъявляемым к сделкам (в отношении правоспособности и дееспособности завещателя, подлинности его волеизъявления, формы и содержания завещания).
Завещание является сделкой строго личного характера. В ней должна содержаться лично выраженная воля завещателя. Никакие другие лица не могут от его имени выразить эту волю. Закон, в частности, запрещает завещать имущество через представителей (ст. 38 Закона УССР «О государственном нотариате»). Поэтому одним из обязательных условий действительности завещания является дееспособность завещателя в момент составления завещания. Недееспособные, ограниченно дееспособные и несовершеннолетние граждане не могут завещать имущество.
Обязательным условием действительности завещания является совершение его в установленной законом форме.
Согласно ст. 541 ГК УССР (ст. 540 ГК РСФСР) завещание должно быть составлено в письменной форме с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено. Нотариальное удостоверение завещаний осуществляется государственными нотариальными конторами, а в населенных пунктах, где их нет,— исполнительными комитетами городских, поселковых и сельских Советов народных депутатов. В РСФСР такие действия могут совершать также исполкомы районных Советов народных депутатов (ст. 3 Закона РСФСР «О государственном нотариате»). Удостоверение завещаний советских граждан за границей возлагается на консульские учреждения Союза ССР (ст. 3 Закона СССР «О государственном нотариате»).
Для того чтобы облегчить оформление завещания, закон (ст. 542 ГК УССР, ст. 541 ГК РСФСР) к нотариально удостоверенным приравнивает: 1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами указанных домов для престарелых и инвалидов; 2) завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом СССР, удостоверенные капитанами этих судов; 3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; 4) завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений; 5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет государственных нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;
6) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
При удостоверении завещания нотариус (или иное должностное лицо, удостоверяющее завещание) проверяет, соответствует ли содержание этого документа закону и воле наследодателя. Нотариус обязан разъяснить завещателю правила, регулирующие действительность завещательных распоряжений.
Если завещатель вследствие физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, он вправе в присутствии нотариуса или другого должностного лица, совершающего нотариальные действия, поручить подписать его другому гражданину, за исключением лиц, в пользу которых оно сделано. При этом должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно.
Содержание завещания составляют распоряжения наследодателя относительно своего имущества. Это прежде всего распоряжения о назначении наследников и распределении между ними принадлежащих завещателю прав и обязанностей.
Советское наследственное право предоставляет гражданам широкую свободу завещательных распоряжений. Согласно ст. 534 ГК УССР (ст. 534 ГК РСФСР) каждый гражданин может оставить по завещанию все свое-иму-вдество или часть его (не исключая; предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и общественным организациям. Следовательно, круг лиц, которым наследода-тель может завещать имущество, не ограничен. При этом наследодатель не связан наличием наследников по закону. Даже при наличии таковых имущество можно завещать любым лицам, в том числе и не входящим в круг наследников по закону.
Посредством завещания наследодатель может распределить все свое имущество или часть его между назначенными им наследниками в любых долях. Если завещана только часть имущества, то остальное (незавещанное) имущество наследодателя будет наследоваться по закону.
Завещательным распоряжением наследодатель может лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Это может быть сделано двумя способами: 1) путем прямого указания в завещании о лишении наследника наследственных прав; 2) путем умолчания о некоторых из них в завещании о распределении имущества.
Наследник, о котором в завещании прямо указано, что он лишен наследства, не будет иметь права на наследство даже и тогда, когда другие наследники откажутся от наследства либо не примут его; он не может наследовать и ту часть наследства, которая осталась незавещанной.
Умолчание в завещании о распределении имущества о ком-либо из наследников по закону также ведет к лишению его права на наследство. Так, если завещатель все свое имущество завещал сыну, а о дочери в завещании умолчал, то тем самым он устранил ее от наследования. Но если сын откажется от наследства либо не примет его, то наследственное имущество перейдет к наследникам по закону, в том числе и к дочери (ст. 554 ГК УССР, ст. 551 ГК РСФСР). Если же завещано не все, а только часть имущества, то не упомянутый в завещании наследник может наследовагь незавещанную часть имущества по закону наравне с другими наследниками.
Предоставленная гражданам широкая свобода заве* щания все же небезгранична. Она ограничена правилом об обязательной доле, в силу которого завещатель не вправе полностью лишить наследства своих несовёршен-
нолетних или нетрудоспособных детей (в том числе усыновленных), а также нетрудоспособных родителей (усыновителей), супруга и иждивенцев. Эти лица в силу ст. 535 ГК УССР и ст. 535 ГК РСФСР наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Их иногда называют необходимыми или обязательными наследниками, так как они призываются к наследованию в силу закона даже вопреки воле наследодателя.
Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, приведенный в ст. 535 ГК УССР (ст. 535 ГК РСФСР), является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. В частности, этим перечнем не охватываются внуки и правнуки наследодателя, наследующие по праву представления, нетрудоспособные братья и сестры наследодателя и другие лица.5f07e36e7dbc0d53f5489b19fcb75a4c.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 806 |
Наследование по закону
  Советское гражданское право | Автор: admin | 30-11-2010, 17:59
Согласно ст. 524 ГК УССР и ст. 527 ГК РСФСР, наследование по закону имеет место в тех случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а именно:
1) если наследодатель не оставил завещания; 2) если завещание признано недействительным полностью или в части; 3) если завещана только часть наследственного имущества; 4) если наследники по завещанию не приняли или отказались от принятия наследства.
При наследовании по закону перечень лиц, которые могут получить наследство, и их доли в нем заранее определены в самом законе. Эти наследники призываются к наследованию не все одновременно, а в порядке очередности. ГК УССР, РСФСР и большинства других союзных республик установили две очереди наследников по закону. ГК Молдавской и Казахской ССР предусмотрели три очереди таких наследников. При открытии наследства к наследованию призываются прежде всего наследники, относящиеся к первой очереди. Наследники второй очереди призываются к наследованию только в тех случаях, когда нет никого из наследников первой очереди, либо никто из них не принял наследства, либо все они лишены права наследования. Если же хотя бы кто-нибудь из наследников первой очереди принимает наследство, то наследники второй очереди к наследованию не допускаются. Аналогичным образом решается вопрос о допущении к наследованию наследников третьей очереди в Молдавской и Казахской ССР.
Перечень наследников первой очереди установлен ст. 118 Основ гражданского законодательства (ст. 529 ГК УССР, ст. 532 ГК РСФСР) и поэтому он во всех союзных республиках является одинаковым. Наследниками первой очереди являются в равных долях: переживший супруг, родители (усыновители), дети, в том числе усыновленные, а также ребенок наследодателя, родившийся после его смерти.
Супруг наследодателя признается его наследником лишь при условии, если брак его с наследодателем был заключен в установленном законом порядке, т. е. зарегистрирован в органах ЗАГСа или в соответствии с законом приравнен к зарегистрированному. Фактические брачные отношения не порождают права на наследование.
Супруг, состоящий в зарегистрированном браке, продолжает оставаться наследником и в случае раздельного проживания его с наследодателем независимо от времени и причин прекращения совместной жизни, если брак между ними не расторгнут '.
Родители умершего относятся к числу наследников первой очереди независимо от их трудоспособности, если их родство с наследодателем подтверждено в установленном порядке и если они не лишены родительских прав.
При соблюдении этих условий отец может наследовать и после внебрачных детей. К родителям приравниваются в личных и имущественных правах усыновители. Поэтому они наследуют после усыновленного наравне с другими наследниками первой очереди.
Дети умершего признаются его наследниками независимо от возраста и трудоспособности, но также при условии, что родство их с наследодателем установлено в законном порядке, т. е. когда наследодатель зарегистрирован в органах ЗАГСа в качестве их родителя. Порядок и основания установления родства между родителями и детьми регулируются нормами семейного права (ст. 16 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье). Если же такое родство не установлено, то право наследования у детей не возникает. Так, в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в зарегистрированном браке, ребенок будет наследовать только после смерти матери, если отцовство не установлено в законном порядке.
Усыновленные и их потомство приравниваются в личных и имущественных правах к родным детям усыновителя и их потомству (ст. 25 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье). Поэтому усыновленные наследуют после смерти усыновителя наравне с его родными детьми. Вместе с тем они не могут наследовать после смерти своих родителей и других кровных родственников по восходящей линии (деда, бабки), а также братьев и сестер, так как после усыновления их взаимные личные и имущественные права и обязанности по отношению к этим родственникам прекращаются.
При отмене усыновления или признании его недействительным правовые связи усыновленного с усыновителем, и в частности, право наследования аннулируются и одновременно восстанавливаются его права и обязанности по отношению к родителям и другим родственникам по происхождению.
В отличие от родных и усыновленных детей наследодателя не признаются наследниками по закону пасынки и падчерицы, равно как отчим и мачеха не являются наследниками пасынков и падчериц, за исключением случаев, когда они призываются к наследованию как нетрудоспособные, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 «О судебной практике по делам о наследовании»).
К числу наследников первой очереди относятся также внуки и правнуки наследодателя, если ко времени откры-
тия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником. В этом случае они наследуют поровну ту долю, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. Например, если у наследодателя было две дочери и сын, погибший до открытия наследства, то к наследованию будут призваны обе дочери и дети погибшего сына (внуки наследодателя). При этом внуки, как бы замещая (или представляя) своего родителя, получают причитающуюся ему долю наследственного имущества. Такое наследование называется наследованием по праву представления. Оно допускается только при наследовании по закону и распространяется только на внуков и правнуков наследодателя (ст. 529 ГК УССР, ст. 532 ГК РСФСР). И лишь ГК Азербайджанской, Грузинской и Узбекской ССР в отличие от законодательства других союзных республик распространили этот порядок наследования также на племянников и племянниц наследодателя. '
Наследниками второй очереди согласно ст. 530 ГК УССР и ст. 532 ГК РСФСР являются братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери. Советское законодательство признает одинаковые наследственные права как за полнородными братьями и сестрами (т. е. происходящими от общих родителей), так и неполнородными (имеющими общую мать и разных отцов либо общего отца и разных матерей).
Круг наследников второй очереди не во всех союзных республиках является одинаковым. Так, ГК Азербайджанской ССР включает в число наследников второй очереди помимо перечисленных выше лиц прадеда и прабабушку умершего, его племянников и племянниц. Последние включены в состав наследников второй очереди также в ГК Грузинской и Узбекской ССР. По ГК Казахской ССР наследниками второй очереди признаются лишь дед, бабка и нетрудоспособные братья и сестры, а трудоспособные братья и сестры умершего считаются наследниками третьей очереди.5532ad74ccde34a9d6c5f0f416b2675d.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 759 |
Объекты наследственного преемства
  Советское гражданское право | Автор: admin | 30-11-2010, 17:58
Объектами наследования (или наследственного преемства) являются гражданские права и обязанности наследодателя, которые могут (обладают способностью) переходить по наследству. Совокупность этих прав и обязанностей и принято называть наследством или наследственной массой, а также наследственным имуществом либо просто имуществом. В наследственном праве эти названия используются как равнозначные. Например, в Ст. 524 ГК УССР и ст. 527 ГК РСФСР термины «наследство» и «имущество» употреблены как синонимы.
По наследству в основном переходят имущественные права и обязанности наследодателя, и прежде всего, пра-Bt) собственности на принадлежавшие ему вещи, трудовые доходы и денежные сбережения. Но в состав наследства могут входить также права и обязанности наследодателя, вытекающие из обязательственных, авторских, изобретательских и других гражданских правоотношений. Так, если у наследодателя были должники, которые не успели выполнить своих обязательств, то право требовать от них уплаты долга переходит к наследникам. По наследству переходит и право на получение авторского гонорара, вознаграждения за изобретение, рационализаторское предложение, а также некоторые личные неимущественные права наследодателя, как, например, право на получение авторского свидетельства или патента на изобретение, удостоверения на рационализаторское предложение (ст. 522 ГК УССР, ст. 525 ГК РСФСР). Однако личные неимущественные права переходят по наследству лишь в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом.
К наследникам переходят и имущественные обязанности наследодателя по уплате долгов, возмещению причиненного вреда, возвращению неосновательно приобретенного имущества и т. п.
Вместе с тем, некоторые права и обязанности вообще не могут переходить по наследству. В состав наследства входят только гражданские права и обязанности, поэтому не переходят по наследству права и обязанности наследодателя в административных, трудовых, колхозных и иных отношениях, если они не приобрели гражданско-
правового имущественного содержания. Так, не включаются в состав наследственного имущества оставшиеся недополученными наследодателем пособия по государственному социальному страхованию, пенсии и др. аналогичные суммы. Они выдаются в установленном порядке членам семьи умершего, но этот порядок не охватывается пенятием наследования. Если же сумма пенсии была выслана наследодателю при его жизни, но не была получена им, то с момента высылки она стала его личной собственностью и поэтому должна входить в состав наследства '.
Не переходят по наследству также гражданские права и обязанности, неразрывно связанные с личностью на-следодателя, которые он не мог бы никому передать и при жизни (право требовать возмещения вреда, причиненного здоровью наследодателя, его алиментные обязательства, право пользования жилой площадью по договору найма жилого помещения, право членства в кооперативных и иных общественных организациях и т. п.).
Поэтому, например, к наследникам умершего члена жилищно-строительного кооператива переходит по наследству право на пай (паевой взнос), но не на членство в кооперативе и не право пользования жилым помещением в кооперативном доме. Стоимость пая кооператив выплачивает наследникам на основании свидетельства о праве на наследство.8bdc5882186888e4ceaa611c0de98e79.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 1420 |
Наследователь и наследники
  Советское гражданское право | Автор: admin | 30-11-2010, 17:58
Наслвдователями при наследовании как по закону, так и по завещанию могут быть только граждане, в том числе иностранцы и лица без гражданства, но не организации, хотя бы и обладающие правами юридических лиц. В случаях прекращения деятельности организаций порядок передачи их имущества другим лицам или государству определяется не нормами о наследовании, а специальными правилами о ликвидации или реорганизации юридических лиц.
Наследниками же могут быть любые граждане, юридические лица, а также государство. При этом граждане и государство могут наследовать по закону и по завещанию, а юридические лица — только по завещанию.
Согласно ст. 527 ГК УССР и ст. 530 ГК РСФСР в качестве наследников по закону и по завещанию могут выступать граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти. Кроме того, в соответствии со ст. 530 ГК РСФСР (в отличие от ст. 527 ГК УССР) наследниками по завещанию могут быть и любые другие лица, зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся после его смерти. Следовательно, по ГК РСФСР гражданин вправе завещать имущество в пользу любых зачатых, но еще не родившихся лиц (например, внуков, племянников и др.), а по ГК УССР—лишь в пользу своих будущих детей. В юридической литературе обоснованно обращалось внимание на неоправданность такого ограничения круга наследников по завещанию, установленного законодательством УССР '.d68742600355932c1aea40f89158d015.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 918 |
Основания наследования. Открытие наследства
  Советское гражданское право | Автор: admin | 30-11-2010, 17:56
Нормами советского наследственного права установлены два основания наследования: по закону и по завещанию (ст. 117 Основ гражданского законодательства, ст. 524 ГК УССР, ст. 527 ГК РСФСР). При наследовании по закону наследодатель не выражает своей воли относительно наследства и поэтому оно переходит к тем лицам, круг которых исчерпывающим образом определен в законе. Наследование же по завещанию осуществляется в соответствии с тем распоряжением, которое оставил наследодатель на случай смерти.
Наследственное правоотношение возникает в случае смерти гражданина или объявления его в установленном порядке умершим *. С этими юридическими фактами закон связывает появление у наследников субъективного права на принятие наследства, а у всех других лиц — обязанности не препятствовать им в осуществлении этого права. Таким образом, наследственное правоотношение носит абсолютный характер и направлено на преемство гражданских прав и обязанностей от одного лица — наследодателя к другим — его наследникам. После принятия наследства наследник становится участником тех же самых правоотношений, субъектом которых ранее был наследодатель (например, правоотношений собственности, обязательственных и др.). В результате происходит замена субъекта в правоотношении.
Возникновение наследственного правоотношения называется открытием наследства. Для решения многих вопросов наследования важное значение имеют время и место открытия наследства.
Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении гражданина умершим — день вступления в силу решения суда об объявлении его умершим (ст. 525 ГК УССР, ст. 528 ГК РСФСР). В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (ч. 3 ст. 21 ГК УССР и ч. 3 ст. 21 ГК РСФСР).
На день открытия наследства определяется круг наследников, призываемых к наследованию, и состав наследственного имущества. С этого дня начинается течение сроков на принятие наследства, на предъявление претензий кредиторами наследодателя, возникает право собственности на наследственное имущество у принявших его наследников и некоторые другие правовые последствия.
Поскольку действующие ГК признают временем открытия наследства именно день смерти гражданина, а не какой-либо иной момент, то лица, умершие в один день, но в разное время суток, должны считаться умершими в одно время (их называют коммориентами). Наследование после каждого из них открывается в один и тот же день, т. е. одновременно, а не в разное время суток. Поэтому они не могут наследовать один после другого'.
Местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно — место нахождения наследственного имущества или основной его части (ст. 526 ГК УССР, ст. 529 ГК РСФСР). При этом имеется в виду не местность, а определенный населенный пункт (город, рабочий поселок, село и т. д.).25710a67cb9dfa34f11947d882a41397.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 761 |
Понятие наследования. Развитие советского наследственного права
  Советское гражданское право | Автор: admin | 30-11-2010, 17:56
Наследованием называется переход гражданских прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лицам — его наследникам. Условия и порядок наследования регулируются правовыми нормами, совокупность которых составляет особый институт гражданского права, именуемый наследственным правом.
Наследование связано со сменой поколений в человеческом обществе. Однако это вовсе не означает, что оно является извечной и органически присущей человечеству категорией. Наследование и регулирующее его наследственное право исторически возникли лишь в эксплуататорском обществе с появлением и развитием частной собственности. Социальное назначение наследственного права эксплуататорского общества состоит в том, чтобы закреплять из поколения в поколение отношения частной собственности на орудия и средства производства и тем самым обеспечивать господствующему классу возможность «при помощи своей собственности присваивать продукты чужого труда»'.
В капиталистическом обществе институт наследования способствует укреплению капиталистического способа производства. В связи с этим некоторые социалисты-утописты и анархисты, в частности русский анархист М. Бакунин, распространяли ошибочные взгляды о возможности коренных социальных преобразований путем одной только отмены наследования. Они утверждали, что отмена права наследования частной капиталистической собственности в конечном счете сама собой приведет к ликвидации капиталистической системы, поскольку капиталы не будут переходить по наследству. Эти взгляды были подвергнуты критике основоположниками марксизма, которые показали, что право наследования является не причиной, а следствием экономического и социального неравенства в обществе, основанном на частной собственности, в связи с чем отмена наследования не может стать основой социального преобразования, и что таких преобразований можно добиться только путем уничтожения эксплуататорского общества и частной собственности на орудия и средства производства '.
Совершенно иное социальное назначение имеет советское наследственное право. В социалистическом обществе основным объектом наследования является право личной собственности граждан. Имущество, принадлежащее гражданам на праве личной собственности, имеет потребительское назначение и служит не средством эксплуатации чужого труда, а одним из средств удовлетворения материальных и культурных потребностей граждан. Закрепляя возможность перехода этого имущества по наследству к близким родственникам, иждивенцам и лицам, указанным гражданином в завещании, советское наследственное право тем самым создает у граждан большую заинтересованность в результатах их труда и способствует укреплению личной собственности. Поэтому в ст. 13 Конституции СССР говорится о праве наследования в связи с охраной права личной собственности граждан.
Советское наследственное право в известной мере способствует также укреплению семейных отношений граждан, охране интересов несовершеннолетних детей и нетрудоспособных иждивенцев, поскольку наследниками по закону при отсутствии завещания являются ближайшие родственники, супруг и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
Создание советского наследственного права началось после Великой Октябрьской социалистической революции одновременно с ликвидацией действовавшей до этого в дореволюционной России старой капиталистической системы наследования. Эта система, как несоответствовавшая новым социалистическим общественным отношениям, была упразднена декретом ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» 2. Однако указанный декрет фактически отменил не наследование вообще, а только наследование капиталистической частной собственности, поскольку он разрешал переход имущества умершего гражданина к его близким родственникам и супругу, если
стоимость этого имущества не превышала 10000 руб. Формально декрет не называл это наследованием, но по существу такой переход имущества был наследованием, обеспечивавшим интересы трудящихся. Аналогичные по содержанию декреты были изданы и в УССР '.52a7e3c763be932a7bf64415b60274ad.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 797 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ КОНКУРСА
  Советское гражданское право | Автор: admin | 30-11-2010, 17:53
Объявление конкурса является одним из видов публичного обещания вознаграждения, с которым действующее законодательство связывает возникновение определенного обязательства. С помощью конкурса привлекается большой круг лиц к выполнению различных творческих заданий. Чаще всего это конкурсы на лучшее произведение науки, литературы, искусства, на проекты особо важных сооружений и т. п.
Публичное обещание специального вознаграждения (премии) за лучшее исполнение определенной работы (объявление конкурса), данное государственной, кооперативной или общественной организацией, обязывает эту организацию уплатить обещанное вознаграждение лицу, работа которого признана достойной вознаграждения в соответствии с условиями конкурса (ч. 1 ст. 435 ГК УССР, ч. 1 ст. 439 ГК РСФСР).
,Конкурс, таким образом, представляет одностороннюю сделку, обязывающую устроителя конкурса уплатить установленное вознаграждение (премию) тому, кто выполнил требование конкурса и достиг лучшего результата. Конкурс нельзя поэтому рассматривать как стадию в заключении договора, т. е. как предложение заключить договор (офферту). Он всегда обращен к неопределенному кругу лиц, а не к конкретному лицу и представляет собой внедоговорное обязательство. Однако вытекающая из этого обязательства обязанность лица, объявившего конкурс, выплатить обещанное вознаграждение (премию) наступает не перед всеми участниками конкурса, а только перед тем, кто представил выполненным объявленное задание в виде конкретного результата, отвечающего требованиям и условиям конкурса. Действие по представлению результата в свою очередь можно рассматривать как одностороннюю сделку, совершенную лицом, представившим выполненную работу. Это лицо, в случае признания его работы в соответствии с условиями конкурса лучшей, приобретает право на получение вознаграждения от лица, объявившего конкурс.
Права и обязанности по конкурсу в полном своем объеме возникают не сразу, а по мере накопления ряда юридических фактов, последовательно возникающих в связи с конкурсом, а именно: объявление конкурса, представление результатов выполненных заданий по конкурсу, оценка этих результатов и, наконец, выплата вознаграждения лицам, оказавшимся победителями в конкурсе.
Начальным в этой цепи юридических фактов является объявление конкурса. Объявление конкурса может последовать только со стороны государственной, кооперативной или общественной организации, притом обязательно являющейся юридическим лицом. Поскольку последние обладают специальной, т. е. гражданской правоспособностью в соответствии с целями их деятельности, то из числа этих организаций объявить конкурс могут лишь те, которым это право предоставлено специальным законодательством (ч. 3 ст. 435 ГК УССР, ч. 3 ст. 439 ГК РСФСР). На практике чаще всего конкурсы объявляют творческие союзы и организации на лучшее выполнение определенных заданий, например на создание произведения литературы или искусства, на написание учебника и др. Но и хозяйственные организации прибегают иногда к конкурсу, например, на изготовление проекта архитектурного сооружения, способа изготовления определенного продукта, вещи.
Объявление о конкурсе должно содержать изложение задания, срок его выполнения, размер вознаграждения (премии), место представления, порядок и срок сравнительной оценки работ, а также другие условия. Все это должно быть произведено публично таким образом, чтобы каждый, кто способен выполнить требования, сформулированные в условиях конкурса, мог бы о них знать. Чаще всего объявления делаются через периодическую прессу, радио,телевидение.
Возможны случаи, когда ввиду сложившихся обстоятельств возникает необходимость в изменении условий конкурса. Однако это изменение допускается только в пределах срока, установленного для представления работ, и при обязательном уведомлении участников конкурса об этих изменениях в том же порядке, в каком конкурс был объявлен (ст. 436 ГК УССР, ст. 440 ГК РСФСР). Закон, таким образом, допускает изменение условий конкурса, но не отмену его. Если бы такой акт отмены и последовал со стороны организации, объявившей конкурс, он не порождал бы юридических последствий. А это значит, что объявленный конкурс сохранил бы силу и его участники вправе были бы продолжать, а затем представлять результаты выполненных заданий.
Представление работ на конкурс должно производиться в пределах срока, объявленного его организатором. Просрочка в представлении выполненной работы или представление работы с нарушением других условий, например порядка представления, не создает никаких обязательств на стороне организатора конкурса, равно как и никаких прав для того, кто представил работу с указанными нарушениями. В тех же случаях, когда работа представлена в полном соответствии с условиями конкурса и порядком представления работ, организатор (учредитель) конкурса обязан произвести ее оценку. Это выполняется им самим в лице уполномоченных на то компетентных лиц либо специально созданным органом, именуемым жюри конкурса, в состав которого входят наиболее авторитетные и ответственные в данной области лица.
Решение жюри является окончательным, кроме случаев, когда по условиям конкурса оно подлежит утверждению организацией, объявившей конкурс. Жюри в своем решении определяет лучшие работы и присуждает им премии, т. е. определяет размер вознаграждения, причитающегося каждому победителю. О принятом решении должно последовать извещение в порядке, установленном условиями конкурса (через прессу, радио либо путем посылки письменного извещения участникам конкурса). Извещение должно последовать в срок, установленный условиями конкурса. Несогласие участника конкурса с решением жюри либо организатора конкурса не дает ему право на обращение по этому поводу с иском в суд, хотя обжалование по линии административной, т. е. вышестоящему органу по отношению к организатору конкурса, не исключается.4b72b1561e3fdddbdbab4316e97d4236.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 739 |
ukrstroy.biz
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
РАЗНОЕ:
КОММЕНТАРИИ:
ОКОЛОЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
СЧЕТЧИКИ: