Сегодня
НАВИГАЦИЯ:
ЮРИДИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ:
РАЗНОЕ:
РЕКЛАМА:
АРХИВ НОВОСТЕЙ:
Общие правила совершения нотариальных действий по делам с иностранным элементом
  Нотариальное право России | Автор: admin | 6-01-2011, 17:11


– Принцип. Правила совершения нотариальных действий едины и общеобязательны на всей территории Российской Федерации. Они применяются также к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций или при наличии иностранного элемента в иной форме. Нотариальное производство, как и судебная деятельность, подчинено законам lex fori, т. е. российскому законодательству о нотариате. Тем не менее присутствие в правоотношении внешнего элемента придает ему ряд специфических черт:
• во-первых, это особенности определения правового статуса иностранных граждан и организаций, участвующих в нотариальном производстве и соответствующем гражданско-правовом отношении;
• во-вторых, специфику имеет использование в нотариальном производстве документов иностранного производства, равно как российских нотариальных актов – за границей т. е. их международная действительность.
1. Правовое положение иностранных граждан и организаций в нотариальном производстве
– Общие положения. Основной принцип заключается в распространении на иностранных лиц национального правового режима. Иностранцы в Российской Федерации пользуются такими же правами и несут обязанности наравне с гражданами России, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором РФ (ч. 3 ст. 62 Конституции РФ, ст. 1196 ГК, ст. 4 Федерального закона «Об иностранцах»)*. В отношении иностранных организаций в сфере торговых отношений международными договорами РФ может предусматриваться также режим наибольшего благоприятствования**. Однако он имеет скорее опосредованное значение, так как касается скорее доступа иностранных товаров на российский рынок, чем определения специфики правового положения иностранных юридических лиц на нашей территории.
Устанавливая общий правовой режим иностранных лиц в Российской Федерации, российское внутреннее право будет, по общему правилу, некомпетентно при определении их гражданско-правовой правосубъектности. В соответствии с коллизионными нормами российского международного частного права личным законом иностранных граждан и организаций является право страны, гражданство которой имеет физическое лицо (п. 1 ст. 1195 ГК) или где учреждено юридическое лицо (п. 1 ст. 1202, п. 1 ст. 1203 ГК). Эти коллизионные привязки «включают» в регулирование правового статуса таких субъектов материальные нормы соответствующего иностранного государства. Исключение касается лишь физических лиц с двойным (российским и иностранным) гражданством, а также иностранных граждан постоянно проживающих в Российской Федерации. Их личным законом будут материальные нормы российского права (п. 2, 3 ст. 1195 ГК).
– Граждане правоспособны в равной мере независимо от их возраста, пола, расы, психического состояния и других критериев. Это элемент национального правового режима равно обязательный в отношении иностранных граждан. Поэтому на практике имеет значение только проверка возможности приобретения иностранцами субъективных прав и обязанностей своими действиями, т. е. их гражданско-правовой дееспособности. Однако прежде нотариус должен убедиться в наличии у обратившегося физического липа статуса иностранного гражданина и установить его личность. Для иностранных организаций, напротив, основное значение на практике имеет определение их правоспособности, так как они наделяются гражданско-правовой дееспособностью с момента учреждения. Здесь важно определиться, что следует понимать под иностранной организацией и с чем необходимо связывать момент ее учреждения. Кроме того, перед нотариусом стоит здесь задача установления тождества иностранной организации и полномочий ее органа или представителя.
А) Установление личности и дееспособности иностранного гражданина
– Понятие иностранного гражданина. Квалификация нотариусом физического липа, участвующего в нотариальном производстве в качестве стороны или иного заинтересованного лица, как
иностранного гражданина должна осуществляться в соответствии с российским законом. Иностранный гражданин – это физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства*. Итак, для достоверного вывода о наличии у физического лица качества иностранного гражданина нотариус должен убедиться в двух обстоятельствах: во-первых, в отсутствии у него российского гражданства и, во-вторых, в наличии гражданства иностранного государства.
Обязанность доказать факт наличия иностранного гражданства возлагается на само заинтересованное лицо. Роль нотариуса заключается в оценке представленных материалов и проверке содержащихся в них сведений в случае появления сомнений в их достоверности.
– Документы, используемые для подтверждения статуса иностранного гражданина. В подтверждение данного обстоятельства могут быть представлены официальные документы, выданные компетентными органами иностранного государства, из которых прямо следует гражданство лица. Как правило, таким документом является паспорт иностранного гражданина (ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ)*. Для этого могут быть также использованы иные документы**:
• свидетельства о гражданстве (certificat de nationalite, certificate of nationality), выдаваемые консульствами соответствующих иностранных государств на территории Российской Федерации;
• справки и свидетельства иных органов иностранного государства, ведающих вопросами гражданства (полиция, министерство иностранных дел);
Не являются документами, подтверждающими иностранное гражданство, разрешение на временное проживание и вид на жительство, выдаваемые территориальными органами внутренних дел иностранным гражданам, временно или постоянно проживающим в Российской Федерации. Хотя данные документы содержат указание на иностранное гражданство правообладателя (п. 7 ст. 6, п. 4 ст. 8 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ), тем не менее они не могут быть положены в основании вывода об иностранном гражданстве лица, так как являются производными и выдаются государственными органами РФ, которые некомпетентны решать вопросы гражданства в соответствующем иностранном государстве.
– Необходимо учитывать, что подтверждение достоверными доказательствами иностранного гражданства (подданства) физического лица еще не исключает возможность того, что оно обладает одновременно российским гражданством (ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ). Лица с двойным гражданством, одно из которых – российское, рассматриваются на территории нашего государства исключительно как граждане Российской Федерации (п. 2 ст. 1195 ГК). В то же время проверить факт отсутствия российского гражданства довольно сложно и требует значительных затрат времени.

нотариальное право

Коментариев: 0 | Просмотров: 1590 |
Применение норм иностранного права в нотариальной практике
  Нотариальное право России | Автор: admin | 6-01-2011, 17:04

– Столкновение нотариуса с правовой ситуацией, имеющей иностранный элемент, порождает целую серию сложностей. Для того чтобы их эффективно разрешить, он должен не только знать нормы международного частного права своей страны, но и уметь правильно применять нормы иностранного права, коль скоро от них зависит решение того или иного правового вопроса.
В случаях, когда российская коллизионная норма указывает на российский материальный закон как на применимый к отношению с иностранным элементом, это не ставит перед нотариусом дополнительных трудностей. Например, российская норма международного частного права в области наследственных отношений (закон местожительства наследодателя для движимого имущества и закон местонахождения для недвижимого имущества – п. 1 ст. 1224 ГК) приводит в большинстве случаев к применению внутреннего российского права. Достаточно, чтобы наследодатель, даже иностранец, скончался, имея постоянное место жительства в России, или оставил на территории РФ недвижимое имущество.
В тех же ситуациях, когда коллизионная норма указывает на иностранное материальное право как на применимое, перед нотариусом возникает два типа проблем.
Во-первых, это проблема установления содержания иностранного закона.
Во-вторых, это проблема реального применения иностранного
права при:
1) невозможности установить его содержание;
2) противоречии основам национального правопорядка (публичному порядку).
В случае фактической или юридической невозможности применения норм иностранного права они заменяются соответствующими положениями российских материальных законов.
1. Установление содержания иностранного права
– Проблема установления содержания иностранного права является комплексной и включает следующие группы вопросов: во-первых, кто должен устанавливать содержание иностранных норм – нотариус или заинтересованные лица и, во-вторых, как это сделать, с использованием каких источников информации.
– Указание российской коллизионной нормы на иностранное право как применимое к отношению с внешним элементом обязательно для нотариуса. Отказ без законных оснований от применения норм иностранного законодательства нарушает обязательные предписания российского закона. Отсюда проистекает обязанность нотариуса применить иностранное право, исполнение которой невозможно без предварительного выяснения его буквального содержания и практического смысла. Нотариус как публичное должностное лицо, как правоприменитель, должен предпринять все необходимые меры для установления содержания иностранного права и практики его применения в соответствующем государстве. Подобный подход получил в настоящее время легальнее подтверждение в отношении обязанности суда устанавливать содержание применимых норм иностранного права в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве (п. 1 ст. 1191 ГК, ст. 14 АПК).
– Пути, по которым нотариус может собрать сведения о содержании применимых в деле иностранных норм, могут быть формальные и неформальные.
Формально ему надлежит руководствоваться двусторонними и многосторонними соглашениями РФ о правовой помощи. Абсолютное большинство из них содержат нормы об обмене правовой информацией между договаривающимися сторонами. По общему правилу такой обмен осуществляется между учреждениями юстиции государств.
На региональном уровне Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) предусматривает предоставление друг другу центральными учреждениями юстиции стран-участниц по их просьбе сведений о действующем или действовавшем на их территориях внутреннем законодательстве и о практике его применения учреждениями юстиции (ст. 15). В рамках СНГ также было заключено Соглашение об обмене правовой информацией (Москва, 21 октября 1994 г.). На сегодняшний день, помимо России, в данном соглашении принимают участие Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Оно представляет особый интерес, так как предусматривает обмен правовой информацией через национальные электронные базы* (национальные центры правовой информации), создаваемые странами-участницами, организованный по принципу «каждый с каждым» и «каждый со всеми». В России создание и управление соответствующей базы данных возложено на Министерство юстиции.
Таким образом, используя путь, предусмотренный дву- и многосторонними соглашениями РФ, нотариус не может обратиться за содействием в установлении содержания иностранного права напрямую к компетентным органам соответствующего государства. Первый обязательный этап – направление запроса в Министерство юстиции РФ и/или МИД РФ. Последние, исходя из собственных возможностей, могут либо дать ответ самостоятельно, либо передать просьбу в корреспондирующий орган иностранного государства, который решает на месте об органе, компетентном дать ответ. К сожалению, получение информации об иностранном праве подобным образом зачастую неэффективно, так как требует существенных затрат времени при незначительных гарантиях полноты предоставляемых сведений.

нотариальное право

Коментариев: 0 | Просмотров: 1861 |
Основные мировые системы нотариата. Современный латинский нотариат
  Нотариальное право России | Автор: admin | 6-01-2011, 17:01

– Несмотря на большое разнообразие типов нотариатов, существующих в мире, представляется, что все они могут быть классифицированы в рамках двух основных правовых систем: романо-германской и англосаксонской.
Рядом иностранных авторов обосновывается также необходимость выделения нотариата в странах с централизованной экономикой, иначе говоря – стран семьи социалистического права. Полагаем, что в настоящее время основания для выделения как самой системы социалистического права, так и государственного нотариата отпали ввиду известных изменений в политической и экономической жизни данных государств.
Специфика организации национальных нотариатов, объем и содержание нотариальных функций напрямую связаны с особенностями функционирования названных правовых моделей.
1. Нотариат латинского типа
– Нотариат латинского (свободного) типа сформировался в результате длительной эволюции правовых идей в странах романо-германской правовой системы. Их внутреннее право изначально строилось на адаптации римского права и основывается на общих правовых концепциях. Благодаря этой общности организация нотариата и порядок осуществления нотариусами своих полномочий в этих странах обладают существенным сходством. В частности, среди основных системных признаков, которые характеризуют любой национальный нотариат латинского типа, можно назвать следующие:
• нотариус – это публичное должностное лицо, получающее полномочия от государства, реализующее их от его имени и под его контролем;
• нотариус – это лицо свободной юридической профессии в том смысле, что самостоятельно организует свою работу, за собственный счет приобретает необходимое имущество и нанимает помощников, несет полную имущественную ответственность за причиненные убытки;
• основная функция нотариуса – придание частным соглашениям аутентичного характера, особой доказательственной и исполнительной силы, защита публичного интереса;
• нотариус за совершением им нотариальных актов получает нотариальный тариф, размер и порядок уплаты которого устанавливаются государством. Нотариальный тариф является одновременно основным источником для самофинансирования нотариальной деятельности;
• нотариусы объединяются в коллективные органы: нотариальные палаты, выполняющие административные и контрольные функций. Членство нотариусов в палатах обязательно.
– Первым законодательным актом, сформулировавшим признаки свободного нотариата, был знаменитый Закон вантоза, принятый во Франции в начале XIX в. (16 марта 1803 г.) и сохраняющий свое действие до сих пор. Этот Закон оказал значительное влияние на развитие нотариата в Европе и мире в целом. Впоследствии под влиянием Испании латинский нотариат распространился также в странах Южной и Центральной Америки. За последние годы в результате кардинальных экономических и правовых преобразований система латинского нотариата была повсеместно принята в странах Восточной и Центральной Европы, ряде государств Юго-Восточной Азии и Китае.
– Несмотря на общие черты национальных нотариатов латинского типа, положение нотариуса в конкретных государствах может также разниться. Однако это не исключает возможной систематизации. Например, в Европе существует три основных модели латинского нотариата: немецкая, французская и смешанная.
А) Для немецкой модели характерна незначительная активность нотариуса на всех этапах нотариального производства. Его работа сводится к разработке соответствующего акта и его последующему удостоверению. Нотариус здесь не играет значительной роли при подготовке совершения нотариального действия: проведении консультаций, переговоров, получении необходимых документов и т. д. Как следствие, осуществление нотариальных функций носит здесь порой излишне формализованный, нетворческий характер. В то же время этот формализм позволяет добиться большего единообразия в отношении используемых процедур и содержания получаемых документов, исключает возможность конкуренции между нотариусами. Российский нотариат ближе именно к немецкой модели.
Б) Французская модель, напротив, предполагает инициативность самого нотариуса с момента обращения к нему заинтересованного лица. Нотариус и его многочисленные помощники полностью берут на себя все заботы клиентов, начиная от сбора необходимых документов, проведения переговоров с другими заинтересованными лицами, составления и удостоверения документа и заканчивая регистрацией нотариального акта в компетентных органах. Французская модель – это конвейер с индивидуальным подходом, где нотариус и работники нотариальной конторы обеспечивают получение желаемого клиентом правового результата. Естественно, что такой «гибкий» подход также не лишен недостатков. Игнорирование формализма порой занижает здесь публично-правовую составляющую нотариальной профессии, способно стать основой для одностороннего отношения нотариуса к исполнению своей профессии.

нотариальное право

Коментариев: 0 | Просмотров: 2577 |
Оформление исполнительных надписей на документах, представляемых ломбардом
  Нотариальное право России | Автор: admin | 6-01-2011, 16:56

– Общие положения. Из указанных выше исполнительных надписей нотариусами наиболее часто оформляются надписи по заявлениям ломбардов.
Под деятельностью ломбарда понимается деятельность по принятию от граждан в залог в целях выдачи краткосрочных кредитов и (или) на хранение движимого имущества, предназначенного для личного потребления, и по реализации невыкупленного или невостребованного имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Возможность оформления нотариусами исполнительных надписей в целях реализации заложенного в ломбард имущества предусмотрена п. 5 ст. 358 ГК. В случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард вправе на основании исполнительной надписи нотариуса по истечении льготного месячного срока продать это имущество в порядке, установленном для реализации заложенного имущества. После этого требования ломбарда к залогодержателю (должнику) погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточна для их полного удовлетворения.
– Порядок совершения исполнительной надписи. При оформлении исполнительных надписей по требованиям ломбардов нотариус проверяет документы, подтверждающие общую правоспособность ломбарда как юридического лица (в зависимости от организационно-правовой формы – устав, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации) и специальную его правоспособность, поскольку деятельность ломбарда является лицензируемой.
В соответствии с Положением о лицензировании деятельности ломбардов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2000 г. № 1014, лицензирование деятельности ломбардов осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, определяемые в порядке, установленном законодательством субъектов Российской Федерации. Лицензия выдается на три года, если в заявлении соискателя лицензии не указан меньший срок. Лицензия должна быть подписана руководителем лицензирующего органа и заверена печатью.
Исполнительная надпись оформляется по письменному заявлению от имени ломбарда и выдается уполномоченному представителю ломбарда. Если представитель действует на основании доверенности, последняя может быть совершена в простой письменной форме.
– Оформление залога в ломбарде. Согласно п. 2 ст. 358 ГК договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбардом залогового билета. Форма залогового билета утверждена письмом Госналогслужбы РФ от 31 марта 1998 г. № ВК-6-16/210 «О формах документов строгой отчетности для учета наличных денежных средств без применения контрольно-кассовых машин». Согласно требованиям, изложенным в названном письме, для оформления услуг ломбардов при выдаче краткосрочного кредита (ссуды) под залог вещей (драгоценностей) оформляется форма строгой отчетности (БО-7) в трех экземплярах.
Залоговый билет (первый экземпляр) вручается залогодателю при сдаче вещей в залог и получении краткосрочного кредита, возвращается им при погашении полученного кредита в обмен на вещи. Выкуп и выдача вещей подтверждаются подписью залогодателя на залоговом билете.
Залоговый билет (второй экземпляр) остается в ломбарде.
Опись вещей (третий экземпляр) хранится вместе с вещами в ломбарде до момента их выкупа залогодателем.
Бланки первого и второго экземпляров залогового билета содержат описание расчетов, производимых при приеме в залог, и расчетов, производимых при выкупе вещей (количество дней залога, процент по кредиту или ссуде, плата за пользованием кредитом, плата за хранение и т. п.), а также согласованную с залогодателем начальную продажную цену на торгах и дату окончания льготного срока залога

нотариальное право

Коментариев: 0 | Просмотров: 1474 |
Общие условия совершения исполнительных надписей
  Нотариальное право России | Автор: admin | 6-01-2011, 16:55

– Понятие исполнительной надписи. В соответствии со ст. 89 Основ для взыскания денежных сумм или истребования имущества от должника нотариус совершает исполнительные надписи на документах, устанавливающих задолженность.
Исполнительная надпись – это распоряжение нотариуса о взыскании с должника в пользу кредитора (взыскателя) суммы задолженности либо об истребовании имущества от должника, имеющее силу исполнительного листа.
Институт исполнительных надписей относится к несудебным формам защиты интересов кредиторов и обеспечивает ее путем оформления в упрощенном порядке взыскания долга с недобросовестных должников без их вызова в нотариальную контору.
– Условия совершения исполнительной надписи сформулированы в ст. 91 Основ:
1) представленные документы подтверждают бесспорность задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем;
2) со дня возникновения права на иск не прошло более трех лет. Исполнительная надпись должна содержать:
• фамилию, имя, отчество нотариуса, совершающего исполнительную надпись, наименование нотариального округа, в котором он назначен на должность;
• полное наименование и место жительства (место нахождения или преимущественного пребывания) взыскателя;
• полное наименование и место жительства (место нахождения или преимущественного пребывания) должника;
• обозначение срока, за который производится взыскание;
• обозначение суммы, подлежащей взысканию (в том числе процентов, если таковые причитаются), или предметов, подлежащих истребованию;
• обозначение суммы государственной пошлины или нотариального тарифа, уплаченных взыскателем или подлежащих взысканию с должника;
• дату (год, месяц, число прописью) совершения исполнительной надписи;
• номер, под которым исполнительная надпись зарегистрирована в реестре регистрации нотариальных действий;
• подпись нотариуса, совершившего исполнительную надпись;
• печать нотариуса.
Исполнительная надпись оформляется на подлиннике документа, подтверждающего задолженность и являющегося основанием
для совершения надписи.
– Компетенция нотариуса в сфере совершения исполнительных надписей. Согласно ст. 90 Основ перечень документов, по которым задолженность может быть взыскана в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи, устанавливается Правительством РФ. До недавнего времени возможность применения названной статьи не вызывала каких-либо сомнений. Исполнительные надписи совершались нотариусами в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Совета Министров РСФСР от 11 марта 1976 г. № 171 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Перечня документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей органов, совершающих нотариальные действия». Данным Перечнем предусматривается возможность взыскания по исполнительной надписи нотариусов следующих видов задолженности:
1) по нотариально удостоверенным сделкам;
2) за товары, купленные в кредит, за индивидуальный пошив одежды на условиях оплаты материалов в кредит и за выполнение заказов на ремонт квартир и комнат с оплатой в кредит;
3) вытекающей из перевозки грузов и сумм, причитающихся по диспаше, не оспоренной в течение установленного срока;
4) по основаниям, вытекающим из трудовых отношений;
5) вытекающей из отношений, связанных с авторским правом;
6) по абонементной плате за пользование радиотрансляционными точками;
7) с родителей за содержание детей в детских учреждениях;
8) по требованиям государственных библиотек, библиотек кооперативных и общественных организаций за невозвращенные книги и т. п.

нотариальное право

Коментариев: 0 | Просмотров: 1037 |
Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов
  Нотариальное право России | Автор: admin | 6-01-2011, 16:54


– Общие условия. Выдача нотариусами свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов производится в соответствии со ст. 74 и 75 Основ с соблюдением ст. 34—37 СК. Формы свидетельств о праве собственности утверждаются Министерством юстиции РФ. В ныне действующем приложении к приказу Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. № 99 «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» содержится две формы свидетельств о праве собственности:
1) свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, выдаваемое по их заявлению;
2) свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу. Выдача свидетельств о праве собственности в случае смерти
обоих супругов не допускается. В этом случае вопрос об определении долей супругов может быть решен в судебном порядке.
– Для выдачи свидетельства о праве собственности любого из названных видов необходимо установление сочетания трех условий.
Во-первых, наличие брачных отношений; по смыслу соответствующих статей Основ свидетельство о праве собственности может быть выдано только лицам, являющимся супругами, либо свидетельством может быть определена доля в общем имуществе лиц, которые являлись супругами до смерти одного из них. При расторгнутом браке бывшим супругам следует рекомендовать оформление каких-либо иных соглашений и договоров (например, договор раздела совместно нажитого имущества).
Естественно, говоря о брачных отношениях супругов, законодательство предполагает только брак, зарегистрированный в органах загса.
Фактические брачные отношения, сколь долго бы они ни продолжались, не могут привести к возникновению общей совместной собственности на приобретенное за этот период имущество. Исключение составляют лишь случаи, когда имущество приобретено в период нахождения лиц в фактических брачных отношениях, возникших до принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г., которым была признана юридическая сила только за зарегистрированными брачными отношениями. В период действия ГК РСФСР 1922 г., введенного в действие с 1923 г., законодательством признавались помимо зарегистрированных браков также и фактические брачные отношения. Имущество, приобретенное за время нахождения в фактических брачных отношениях, являлось совместной собственностью лиц, состоящих в этих отношениях.
– Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях устанавливается судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Следует иметь в виду, что такой факт может быть установлен только при наличии целой совокупности обстоятельств:
1) только в случае смерти одного или обоих супругов, при этом фактические брачные отношения должны были продолжаться до смерти одного из них;
2) фактические брачные отношения должны возникнуть исключительно в период с 1923 г. по 8 июля 1944 г.;
3) никто из лиц, находившихся в фактических брачных отношениях, до смерти не должен состоять в другом браке.
При доказанных в таком порядке фактических брачных отношениях выдача свидетельства о праве собственности также возможна, хотя встречается сейчас по естественным причинам крайне редко. В нотариальное дело при этом приобщается копия соответствующего решения суда, вступившего в законную силу
В остальных случаях наличие брачных отношений супругов устанавливается нотариусом, как правило, на основании свидетельства о браке (свидетельства о заключении брака).
– Во-вторых, свидетельство о праве собственности может быть выдано нотариусом только в случае приобретения имущества, на которое оно оформляется, в период брака. Чаще всего в практике нотариусами свидетельства о праве собственности выдаются на имущество, подлежащее специальной регистрации или иному учету (недвижимое имущество, автомототранспортные средства). При выдаче свидетельств о праве собственности на такое имущество наличие этого условия проверяется нотариусом по правоустанавливающим документам на имущество путем сопоставления даты регистрации брака с датой приобретения имущества.
Выдавать свидетельство о праве собственности на иное имущество, как правило, необходимости не возникает. В отношении имущества, не подлежащего регистрации, свидетельства о праве собственности оформляются крайне редко; супруги при жизни заключают по поводу этого имущества договоры раздела (особенно в отношении делимого имущества и имущества относительно невысокой стоимости). Второй причиной относительно нечастой выдачи свидетельства о праве собственности на подобное имущество является сложность доказывания факта совместного приобретения имущества ввиду отсутствия правоустанавливающих документов на него.
– В-третьих, необходимым условием выдачи свидетельства о праве собственности являются основания приобретения имущества. Для того чтобы выдать свидетельство о праве собственности, нотариус должен удостовериться, что имущество является общей совместной собственностью супругов. При определении, какое имущество относится к совместной собственности, следует руководствоваться нормами брачно-семейного законодательства.
В соответствии со ст. 34 СК к общему имуществу супругов относятся:
1) доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности;
2) доходы от результатов интеллектуальной деятельности каждого из супругов;
3) полученные каждым из супругов пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;
4) приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капиталеcfc37b8575884f49e2efa53dab61bb7d.js" type="text/javascript">91db4d862163493461e36498e4cecb45.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 1189 |
Семейное право в нотариальной практике
  Нотариальное право России | Автор: admin | 6-01-2011, 16:52


– Введение в действие части первой Гражданского кодекса РФ, а затем и Семейного кодекса РФ способствовало появлению в нотариальной практике новых видов договоров: брачного договора и соглашения об уплате алиментов.
1. Брачный договор
– Понятие. Возможность договорного определения режима имущества супругов впервые в законодательстве Российской Федерации возникла с 1 января 1995 г. и была предусмотрена ст. 256 ГК, в соответствии с которой супруги могли изменить законный правовой режим общей совместной собственности на имущество, нажитое в период брака, установив иной, отличный от общей совместной собственности режим на это имущество.
Введенный в действие с 1 марта 1996 г. Семейный кодекс РФ конкретизировал указанную норму, дав понятие брачного договора, охарактеризовав его содержание, определив основной порядок его заключения, изменения и расторжения.
В соответствии со ст. 40 СК брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
– Форма брачного договора определена ст. 41 СК. Согласно указанной норме брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нарушение формы брачного договора влечет за собой его ничтожность.
Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака.
– Сторонами брачного договора могут быть супруги, состоящие в зарегистрированном браке, либо лица, вступающие в брак.
В первом случае договор вступает в силу с момента облечения его в установленную законом нотариальную форму, во втором – со дня государственной регистрации заключения брака. Срок, в течение которого стороны должны зарегистрировать брак, законодательством не предусмотрен, однако до регистрации брака брачный договор юридической силы иметь не будет.
Следует помнить, что брачный договор относится к сделкам, которые по своему характеру могут быть совершены только лично, поэтому заключение брачных договоров через представителей недопустимо.
Не могут быть субъектами брачного договора лица, признанные судом недееспособными, а также лица, не обладающие дееспособностью в полном объеме.
Исключением из этого общего правила являются случаи, когда в соответствии с действующим гражданским законодательством несовершеннолетние дети приобретают полную дееспособность до достижения ими совершеннолетия.
– Срок. Брачный договор может быть заключен на определенный срок или без указания такого срока. Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ставиться в зависимость от наступления или ненаступления определенных условий, в связи с чем договор может быть заключен под условием – отменительным или отлагательным. Брачный договор между лицами, только вступающими в брак, уже сам по себе является договором, совершенным под отлагательным условием.
– Содержание брачного договора – это выбор и установление правового режима имущества супругов либо будущих супругов.
Лица, только лишь имеющие намерение вступить в брак, как правило, еще не имеют совместно нажитого имущества; в подобных брачных договорах, как правило, определяется правовой режим имущества, которое будет приобретено ими в будущем в период брака.
Супруги, состоящие в зарегистрированном браке, могут в любое время в период брака определить правовой режим уже имеющегося у них имущества, а также имущества, которое будет приобретаться ими в будущем, установив в отношении имущества режим совместной, долевой или раздельной собственности, причем как на все имущество супругов, так и на отдельные объекты собственности. При определении того, какое имущество относится к совместной собственности, следует руководствоваться ст. 34 СК.
В практике брачные договоры заключаются, как правило, в отношении имущества, подлежащего государственной или иной специальной регистрации (недвижимого имущества, автомототранспортных средств, а также долей в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, паев, ценных бумаг), однако при этом допустимо определение в брачном договоре и правового режима иного имущества, в том числе предметов домашней обстановки и обихода.
Следует помнить, что в отношении имущества, не названного в брачном договоре, будет сохраняться его законный правовой режим – режим общей совместной собственности.
– Кроме изменения и определения правового режима имущества супругов, в брачном договоре супруги могут установить свои права и обязанности по взаимному содержанию, определив порядок и размеры алиментных выплат друг другу. Особо важное значение названное условие брачного договора приобретает в случаях, когда один из супругов занят ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей, а также в случае нетрудоспособности одного из супругов.462773c071bb00e8f46db3e8feac6f35.js" type="text/javascript">543c559f925b9f91553ae7ac6d91541c.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 988 |
Наследование по завещанию
  Нотариальное право России | Автор: admin | 6-01-2011, 16:48

– Общие положения. Одним из основных отличительных ныне действующих положений о наследовании является несомненный приоритет такого основания наследования, как наследование по завещанию.
Будет уместно вспомнить, что российское законодательство на протяжении своего развития по-разному относилось к вопросам наследования по завещанию. Так, в дореволюционной России гражданское законодательство предусматривало возможность получения имущества в порядке наследования по завещанию. Завещание, именуемое духовным завещанием, могло быть составлено гражданином, достигшим двадцатилетнего возраста (совершеннолетним).
Духовные завещания могли быть крепостными или домашними, они различались по месту составления и заверения. Первые составлялись на гербовой бумаге в судах, магистратах или гражданской палате либо в местах, к ним приравненных, а вторые – на простой бумаге, как правило, дома и заверялись в гражданской палате. В тех случаях, когда в завещании указывались лица, не имеющие права наследовать либо лишенные права обладать некоторыми видами имущества (например, недвижимыми дворянскими имениями), завещание признавалось недействительным (полностью либо частично).
В 1918 г. в России наследование по завещанию было отменено, впрочем, как и наследование по закону. После смерти владельца принадлежавшее ему имущество становилось государственным достоянием.
Гражданский кодекс РСФСР, принятый в 1922 г. и введенный в действие с 1 января 1923 г., допускал возможность наследования по завещанию, однако ограничивал круг наследников по завещанию только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Так называемые посторонние лица являться наследниками по завещанию не могли. Завещание представлялось в нотариальный орган для внесения в актовую книгу. При этом выписка из актовой книги могла заменить завещание.
Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. и действовавший с некоторыми изменениями и дополнениями до 1 марта 2002 г., расширил круг возможностей наследования по завещанию, по сути не ограничив круг наследников по завещанию.
При оформлении наследственных прав по завещанию важно учитывать общие правила, касающиеся удостоверения завещаний:
• подназначение наследника на случай, если назначенный в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный (п. 2 ст. 1121 ГК);
• лишение завещателем права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону, ограниченное лишь правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1119 ГК);
• возможность совершения завещания с завещательным отказом, т. е. возложением на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (ст. 1137 и 1138 ГК);
• возможность возложения в завещании на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанности совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение) (ст. 1139 ГК);
• поручение завещателем исполнения завещания указанному им в завещании гражданину – душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником, с определением его полномочий по управлению наследственным имуществом (ст. 1134 и 1135 ГК) и т. п.
– Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (обязательные наследники), установлен ст. 1149 ГК.
При определении круга наследников, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве, а также правил ее исчисления необходимо учитывать ряд положений.
Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия.
Наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего.
Норма, содержащаяся в ст. 1149 ГК, не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем, за исключением призвания к наследованию в качестве обязательных наследников нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, перечисленных в п. 2 ст. 1148 ГК.
Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены.80dc358b47fd6cafd4b1bb652d6c29d0.js" type="text/javascript">313880d43a585a3d7d1fe5a27da3afb3.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 955 |
Наследование по закону
  Нотариальное право России | Автор: admin | 6-01-2011, 16:44

– Общие положения. Наследование по закону происходит, когда нет завещания или когда завещана только часть имущества. Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.
ГК РСФСР до 17 мая 2001 г. предусматривал две очереди призвания наследников к наследованию по закону. В связи с внесенными в ст. 532 ГК РСФСР изменениями и дополнениями круг родственников наследодателя, имеющих право наследования при отсутствии завещания, был расширен: количество очередей наследников по закону увеличено до четырех. Часть третья ГК РФ, вступившая в силу 1 марта 2002 г., устанавливает восемь очередей наследников по закону.
Расширение круга наследников по закону является, несомненно, прогрессивным шагом на пути совершенствования наследственных правоотношений, поскольку ГК РСФСР 1964 г. не в полной мере обеспечивал права и законные интересы граждан. Возможность сокращения случаев призвания государства к наследованию при наличии родственников наследодателя в значительной степени способствует становлению гражданского общества в нашей стране, а также укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства.
При этом нормам нового ГК о круге наследников по закону придана обратная сила. Статьей 6 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» предусмотрено, что применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Кодекса, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей Кодекса в случаях:
• во-первых, если срок для принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей Кодекса;
• во-вторых, если указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей Кодекса не было выдано свидетельство о праве на наследство Российской Федерации или муниципальному образованию;
• в-третьих, если указанный срок истек, но наследственное имущество не перешло в собственность государства или муниципального образования по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами ГК РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей действующего Кодекса, могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей Кодекса, т. е. до 1 сентября 2002 г. Указанный срок определен в законе как пресекательный: если он пропущен, суд не вправе восстановить его. Однако в соответствующих ситуациях суд может установить юридический факт – факт принятия наследниками наследства.
При отсутствии наследников, указанных в ст. 1142—1148 ГК, либо если никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из них не принял наследство, или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, применяются правила наследования выморочного имущества.
Наследственное имущество делится поровну между наследниками призываемой очереди. Исключением из этого правила является наследование по праву представления.
– В соответствии со ст. 1142 ГК в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Для более полной характеристики круга наследников первой очереди рассмотрим каждую группу из возможных наследников.
Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.
Как правило, дети, рожденные от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, при отсутствии записи в свидетельстве о рождении об отце наследуют только после смерти матери. Исключениями из этого общего правила являются следующие случаи.
Во-первых, дети, рожденные до вступления в силу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. от лица, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке, но которое было записано отцом в книге записей актов гражданского состояния, наследуют как после смерти своей матери, так и после смерти своего отца.
Во-вторых, отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может быть установлено путем подачи в орган загса совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия – по решению суда.
В-третьих, в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке между собой, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 СК).
В-четвертых, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, по правилам гражданского процессуального законодательства может быть установлен юридический факт – факт признания отцовства (ст. 50 СК).
В случае, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК).
Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК).
Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, то он сохраняет право на получение наследства.54b9229290756ef628782062310edb63.js" type="text/javascript">0e8f8572a9bd3889c0190a48ae3a6a50.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 950 |
Удостоверение завещаний
  Нотариальное право России | Автор: admin | 6-01-2011, 16:42


– Понятие завещания и его признаки. Завещание – это личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в установленной законом форме. Завещание характеризуется определенными юридическими признаками.
Во-первых, это личный характер завещания. Завещание должно быть совершено завещателем исключительно лично; недопустимо совершение завещаний посредством представительства какого бы то ни было предусмотренного законом вида. В нем могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя или более лицами не допускается.
На составление завещания не требуется согласия каких-либо лиц, поэтому недопустимо совершение завещания от имени подопечного.
Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его оформления дееспособностью в полном объеме.
Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом, когда вместо завещателя завещание подписывается так называемым рукоприкладчиком .
Лицо, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя.
– Во-вторых, это свобода завещания. Свобода завещания не является абсолютно новым принципом завещания, хотя именно как юридический признак завещания он сформулирован в части третьей ГК (ст. 1119) впервые. В соответствии с принципом свободы завещания гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК о наследовании. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Так, например, предметом завещания может являться жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда, наниматель которого имеющий право на приватизацию жилого помещения, намерен приобрести его в собственность.
В соответствии с принципом свободы завещания завещатель вправе также по собственному выбору:
• совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону;
• подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный;
• назначить исполнителя своей воли, выраженной в завещании (душеприказчика);
• возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (завещательный отказ);
• возложить на наследника (наследников) по закону или завещанию совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (возложение);
• отменить либо изменить составленное им завещание в любое время и без объяснения причины своих действий;
• «простить» своих недостойных наследников, завещав им имущество после утраты ими права наследования, и т. п. Способом реализации принципа свободы завещания является также правило, что завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Принцип свободы завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК).
— В-третьих, завещание является односторонней сделкой, т. е. сделкой, для совершения которой в соответствии с законом необходимо и достаточно выражения воли одного лица. Завещание как сделка должно отвечать всем требованиям, предъявляемым законом к совершению сделок. К нему применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу завещания. Завещание может быть признано недействительным по общим основаниям, установленным законом для признания сделок недействительными (ст. 168—179 ГК).
Так, в зависимости от обстоятельств может быть признано недействительным завещание:
• совершенное с нарушением предписанной законом формы;
• не соответствующее закону или иным правовым актам;
• совершенное гражданином, не обладающим дееспособностью в полном объеме;
• совершенное гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими;
• совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы и т. п. Вместе с тем в законе определены и некоторые специальные основания для признания завещания недействительным.
В соответствии со ст. 1131 ГК при нарушении положений ГК, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).
Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения.27520bd2050d46e21819fb8794da69d4.js" type="text/javascript">59e44a0bbef2dc49b67b3cff7d9a7d51.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 905 |
ukrstroy.biz
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
РАЗНОЕ:
КОММЕНТАРИИ:
ОКОЛОЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
СЧЕТЧИКИ: