НАВИГАЦИЯ:
ЮРИДИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ:
- Курс государственного благоустройства[полицейское право] 1890 г. (Антонович А.Я.)
- О cущности правосознания (И.А. Ильин)
- Теория права и государства[воспроизводится по изданиям 1915 и 1956 г.г.] (И.А. Ильин)
- Типы господства (Макс Вебер)
- Происхождение семьи, частной собственности и государства 1986 г. (Фридрих Энгельс)
- Право и факт в римском праве 1898 г. (Покровский И.A.)
- Лекции по истории философии права 1914 г. (Новгородцев П.И.)
- План государственного преобразования (введение к уложению государственных законов 1809 г.) с приложением "Записки об устройстве судебных и правительственных учреждений в России" (1803 г.), статей "О государственных установлениях", "О крепостных людях" и Пермского письма к императору Александру (Сперанский М.М.)
- Анализ понятия о преступлении 1892 г. (Пусторослев П. П.)
- Общая теория права Элементарный очерк. По изданию 1911 г. (Хвостов В.М.)
- История философии права Университетская типография 1906 г. (Шершеневич Г.Ф.)
- Общая теория права Москва: издание Бр. Башмаковых, 1910 г. (Шершеневич Г.Ф.)
- Об юридических лицах по римскому праву (Суворов Н.С.)
РАЗНОЕ:
- Французское административное право (Г.Брэбан)
- Конституция РСФСР 1918 года (Чистяков О.И.)
- Конституция СССР 1924 года (Чистяков О.И.)
- Основы конституционного строя России (Румянцев О. Г.)
- Адвокатская этика (Барщевский М.Ю.)
- Советское гражданское право (Пушкин А.А., Маслов В.Ф.)
- Авторское право в издательском бизнесе и сми (М.А. Невская, Е.Е. Сухарев, Е.Н. Тарасова)
- Авторское право СССР (Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А.)
- Интеллектуальная собственность (Мэггс П.Б., Сергеев А.П.)
- Корпоративное предпринимательство: от смысла к предмету (С.Б.Чернышев)
- Административные правонарушения (Борисов А.Н.)
- Для следователя (В.В. Мозякова)
- Административная деятельность ОВД (А.П. Коренев)
- Ответственность в системе права (Чирков А.П.)
- Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах (Старцев Я.Ю.)
- Адвокатское расследование в уголовном процессе (Мартынчик Е.Г.)
- Судебное производство в уголовном процессе Российской Федкрации (А.И. Карпов)
- Право хозяйственного ведения и право оперативного управления (Д.В. Петров)
- Судебная бухгалтерия (Голубятников С.П.)
- Судебная сексология (Д. К. Лунин, В. П. Ольховик)
- Осмотр места происшествия: Практическое пособие (А.И. Дворкин)
- Адвокатура и власть (Бойков А.Д.)
- Справочник адвоката: Консультации, защита в суде, образцы документов (Данилов Е.П.)
- Настольная книга прокурора (С.И.Герасимов)
- Административный процесс и административно-процессуальное право (Сорокин В.Д.)
- Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе (Власов А.А.)
- Административные правонарушения (Борисов А.Н.)
- Правовые позиции Конституционного Суда России. (Лазарев Л.В.)
- Российское законодательство на современном этапе. (Н.А.Васецкий, Ю.К.Краснов.)
- Административная юстиция. Теория, история, перспективы. (Старилов Ю.Н.)
- История сыска в России. (П.А.Кошель)
- Практикум по гражданскому процессу. (М.К.Треушников)
- Теория Российского процессуального доказывания.
- Государственное принуждение в гражданском судопроизводстве. (Д.Г.Нохрин)
- Перспективы законодательного регулирования административного судопроизводства в Российской Федерации. (Э.И.Девицкий)
- Арбитражное процессуальное право. (В.В.Ефимова)
- Надзорное производство в арбитражном процессе. (А.Е.Ефимов)
- Усмотрение суда. (Папкова О.А.)
- Компенсация морального вреда. (Калинкина Л.Д.)
- Курс гражданского процесса теоретические начала и основные институты. (Сахнова Т.В.)
- Проблемы установления истины в гражданском процессе. (А.Т.Боннер)
- Доказательственное право Англии и США. (И.В.Решетникова)
- Основные проблемы исковой формы защиты права. (А.А.Добровольский, С.А.Иванова)
- Проблемы исполнения судебных решений Сборник статей. (С.П.Гришин, В.Е.Гущев, В.М.Мешков)
- Защита гражданских прав в суде. (П.Я.Трубников)
- Гражданский процесс. (А.А.Власов, М.Г.Власова, В.А.Черкашин)
- Практикум по гражданскому процессуальному праву. (М.К.Треушников)
- Предмет доказывания по гражданским делам.
- Проект исполнительного кодекса Российской Федерации.
- Судебные доказательства. (М.К.Треушников)
- Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. (А.А.Власов)
- Право на судебную защиту в исковом производстве. (Кожухарь А.Н.)
- Иск (теория и практика). (Осокина Г.Л)
- Исковое производство в советском гражданском процессе. (Е.Г.Пушкарь)
РЕКЛАМА:
бесплатные привороты бесплатные привороты
АРХИВ НОВОСТЕЙ:
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ -8
Судебное производство в уголовном процессе | Автор: admin | 12-06-2010, 17:43
Согласно ч. 3 ст. 339 УПК после основного вопроса о виновности подсудимого могут
ставиться частные вопросы о таких обстоятельствах, которые влияют на степень
виновности либо изменяют ее характер, влекут за собой освобождение подсудимого от
ответственности. В необходимых случаях отдельно ставятся также вопросы о степени
осуществления преступного намерения, причинах, в силу которых деяние не было
доведено до конца, степени и характере соучастия каждого из подсудимых в совершении
преступления. Допустимы вопросы, позволяющие установить виновность подсудимого в
совершении менее тяжкого преступления, если этим не ухудшается положение
подсудимого и не нарушается его право на защиту.
Все вопросы ставятся только в отношении подсудимого. Постановка вопросов о
виновности других лиц, не привлеченных к уголовной ответственности по делу, в
частности других соучастников, в отношении которых дело выделено в отдельное
производство, потерпевших, свидетелей, не допускается.
Например, Иванов обвиняется в том, что во время ссоры выстрелил из ружья и убил
Петрова. Подсудимый утверждает, что защищался от потерпевшего, который замахнулся
на него топором и пытался ударить.
Поскольку недопустимо ставить отдельный вопрос о виновности потерпевшего,
позиция стороны защиты об обороне должна быть отражена в частном вопросе
относительно действий подсудимого. Схема построения подобных вопросов будет
примерно следующей. Сначала председательствующий должен сформулировать первый
основной вопрос о доказанности деяния, затем второй основной вопрос по позиции
обвинения о том, доказано ли, что выстрел произвел Иванов. Третьим будет
сформулирован частный вопрос по позиции защиты, ответ на который должен даваться
при утвердительном ответе на вопрос позиции обвинения: "Если на второй вопрос дан
утвердительный ответ, то доказано ли, что Иванов произвел выстрел из ружья в Петрова
после того, как потерпевший замахнулся на него топором и пытался ударить в голову?"
Аналогично формулируются частные вопросы по другим обстоятельствам, например
вопросы, которые свидетельствовали бы о сильном душевном волнении. Редакция
частного вопроса об этом будет примерно такой: "Доказано ли, что подсудимый нанес
удары потерпевшему после того, как потерпевший оскорбил подсудимого?"
При постановке вопросов о степени осуществления преступного намерения,
причинах, в силу которых деяние не было доведено до конца, председательствующий
должен указать, какие действия подсудимый совершил и какие не смог совершить, что
ему фактически помешало. Так, по покушению на убийство редакция вопроса будет
примерно такой: "Доказано ли, что подсудимый, выкрикивая слова "Ты не жилец!", нанес
удар ножом потерпевшему, целясь в шею, однако потерпевший подставил руку и выбил
нож?"; или: "Доказано ли, что подсудимый произвел прицельный выстрел в голову
потерпевшему из ружья 12 калибра с расстояния 20 метров, но попал только в шляпу?"; и
т.д.
По делу К., Ж., Г. признано, что судом не допущено нарушений требований ч. 2 ст.
338 УПК, поскольку перед присяжными заседателями, являющимися судьями факта, не
могут ставиться вопросы, требующие от них собственно юридической оценки при
вынесении своего вердикта. Что касается фактических обстоятельств дела, на основании
которых судья в силу своей компетенции разрешал вопрос о наличии прямого умысла или
о его отсутствии по обвинению в покушении на убийство, то они содержатся в ответах на
вопросы, в которых приведены сведения о локализации ранений, орудии преступления и
причинах, по которым преступление не было доведено до конца (см. Определение СК ВС
РФ от 09.11.2004 N 4-О04-135сп ).
--------------------------------
БВС РФ. 2005. N 11. С. 25.
Не могут быть поставлены несколько частных вопросов в связи с тем, что
подсудимый высказывает несколько позиций относительно предъявленного обвинения,
например по обвинению в совершении убийства утверждает, что находился в состоянии
необходимой обороны и одновременно что у него было внезапно возникшее сильное
душевное волнение. Характер частных вопросов, которые могут ставиться после
основного вопроса о виновности подсудимого, определяется по каждому делу с учетом
позиций стороны обвинения и стороны защиты. Частные вопросы могут ставиться в том
случае, если подсудимый признает совершение действий (бездействия) по
обстоятельствам предъявленного ему обвинения, но при других обстоятельствах
(признает частично). При полном признании или при полном отрицании подсудимым
совершения действий (бездействия) по предъявленному обвинению (например,
утверждение об алиби, о том, что его с кем-то перепутали, и т.д.) частные вопросы не
ставятся, поскольку установление дополнительных обстоятельств по предъявленному
обвинению, которые могли бы служить основанием смягчения или исключения
ответственности подсудимого, не требуется, присяжные заседатели должны лишь дать
ответ о том, доказано или не доказано, что деяние совершил подсудимый.
Иногда по позиции подсудимого на уменьшение объема обвинения постановка
частного вопроса не вызывается необходимостью, поскольку эта позиция подсудимого
как бы включается в целом в тот основной вопрос, по которому построена позиция
обвинения. Ответ на такой вопрос может быть получен путем исключения каких-либо
действий подсудимого, указанных в основном вопросе. Например, подсудимый
обвиняется в том, что он совершил убийство. В судебном заседании подсудимый
выдвинул версию о том, что убийство совершили другие лица, а он лишь участвовал в
сокрытии трупа. Если такие действия указаны в обвинении, то постановка частного
вопроса по позиции подсудимого не требуется.
Основной вопрос о доказанности совершения деяния подсудимым следует
сформулировать таким образом, чтобы в него вошли все действия подсудимого не только
по лишению жизни потерпевшего, но и по сокрытию трупа. Если присяжные заседатели
придут к выводу о том, что подсудимый совершил все действия, указанные в таком
вопросе, то будет подтверждена позиция обвинения. Если же присяжные заседатели
придут к выводу о том, что подсудимый не участвовал в лишении жизни, а только в
сокрытии трупа, то они действия подсудимого по лишению жизни потерпевшего
исключат, а признают доказанными только действия по сокрытию трупа, и, таким
образом, позиция подсудимого о совершении менее тяжкого преступления найдет
подтверждение в вердикте.
Например, по делу К. указано, что версия стороны защиты о совершении
осужденным действий, которые бы свидетельствовали лишь о его пособничестве, была
отражена в вопросах; были указаны не только действия по разбойному нападению,
совершению убийства, но и действия относительно наличия пистолета, перчаток, маски,
выноса портфеля с ювелирными изделиями, задержания при выходе из магазина. Поэтому
формулирование дополнительного вопроса об этих же действиях в данном случае не
требовалось. Присяжные заседатели в соответствии с их полномочиями, определенными
ст. 334 УПК, имели право признать недоказанным совершение каких-либо действий,
указанных в вопросах. В своем напутственном слове председательствующий довел до
присяжных заседателей позицию сторон, разъяснил присяжным заседателям о том, что
если в ходе обсуждения они признают недоказанными какие-либо обстоятельства, то они
их должны исключить. Как следует из вердикта, присяжные заседатели в своих ответах не
исключили каких-либо действий, признали доказанным и виновным К. не только в том,
что он выносил вещи из магазина и был задержан, но и в том, что совершил все другие
действия, указанные в вопросах по обвинению (см. Определение СК ВС от 12.09.2005 N 5-
О05-125сп).
В судебном заседании председательствующий должен выяснить точные позиции
каждой из сторон, по которым будут формулироваться вопросы, и эти позиции в
последующем доводятся в напутственном слове до присяжных заседателей. Например,
если подсудимый признает совершение убийства потерпевшего не при отягчающих
обстоятельствах, в чем его обвиняют, а в состоянии внезапно возникшего сильного
душевного волнения, то требуется постановка частного вопроса по обстоятельствам,
которые могут быть квалифицированы по ст. 107 УК. Такая позиция подсудимого сама по
себе исключает постановку председательствующим какого-либо другого частного
вопроса, например по обстоятельствам, которые могут быть квалифицированы по ст. 108
УК, и т.д. Частный вопрос должен ставиться во всех случаях лишь один.
Согласно ч. 4 ст. 339 УПК на случай признания подсудимого виновным ставится
вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения. В случае обвинения подсудимого в
совершении нескольких преступлений, образующих реальную совокупность, вопрос о
снисхождении должен ставиться применительно к каждому деянию. При идеальной
совокупности ставится один вопрос о снисхождении.
В соответствии с ч. 5 ст. 339 УПК не могут ставиться отдельно либо в составе других
вопросы, требующие от присяжных заседателей юридической квалификации статуса
подсудимого (о его судимости), а также другие вопросы, требующие собственно
юридической оценки при вынесении присяжными заседателями своего вердикта.
Недопустима постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными
заседателями, с использованием таких юридических терминов, как "умышленное
убийство", "с особой жестокостью", "из хулиганских побуждений", "в состоянии внезапно
возникшего сильного душевного волнения", "при превышении необходимой обороны",
"изнасилование", "разбой", "грабеж", "кража" и др.
Нарушение требований ст. 339 УПК при постановке вопросов влечет отмену
приговора.
Например, по делу П., Т., К., Ж. был отменен приговор и указано, что при
постановке вопросов председательствующим нарушены требования ст. 252 УПК. По
предложению государственного обвинителя уточнено время совершения преступления, а
именно в вопросе было указано время "после 22 часов", хотя в обвинительном заключении
значилось "около 20 часов". Такое изменение обвинения о времени совершения
преступления ухудшило положение подсудимых, поскольку нарушило право на защиту. В
частности, подсудимый К. заявлял о наличии у него алиби, пояснил, что около 20 часов,
т.е. в указанное в обвинительном заключении время совершения убийства, он в деревне не
находился, а приехал туда лишь вечером в пятнадцать - двадцать минут одиннадцатого
часа (см. Определение СК ВС РФ от 16.09.2003 N 6-кпо03-28сп ).
--------------------------------
БВС РФ. 2004. N 8. С. 21.
Напутственное слово председательствующего.
Напутственное слово председательствующего имеет очень важное значение. Его цель - оказать
методологическую помощь присяжным заседателям, не являющимся юристами,
получившим информацию по рассматриваемому делу непосредственно в зале суда при
исследовании доказательств, в завершающей стадии процесса правильно разрешить
поставленные перед ними вопросы, вынести объективный вердикт, на основании которого
председательствующий постановит приговор.
Председательствующий судья должен произнести напутственное слово, во-первых,
юридически грамотно, во-вторых, на понятном для присяжных заседателей языке,
рассказать им об основных правилах, положениях, принципах, которыми они должны
руководствоваться при вынесении вердикта, составить своеобразную программу их
действий.
Когда произносить напутственное слово, в течение какого времени, закон не
указывает. Как показывает практика, это лучше делать с начала работы дня, например, с
10 - 11 часов, когда в принципе человек настроен на работу, чтобы присяжные заседатели
ушли в совещательную комнату отдохнувшими и вынесли вердикт в течение рабочего
времени. Если председательствующий произнесет напутственное слово, например, в 18
часов, фактически по окончании рабочего дня, то не исключено, что присяжные
заседатели, удалившись в совещательную комнату, могут в силу этого обстоятельства или
каких-то своих личных, семейных, других обстоятельств поспешить вынести вердикт,
чтобы быстрее окончить рассмотрение дела. Естественно, такой вердикт не всегда может
быть объективным, что не будет соответствовать принципам правосудия.
Напутственное слово следует произносить в течение такого времени, чтобы
присяжные его внимательно выслушали, не устали, не утратили интереса, не отвлеклись
на какие-либо другие занятия. Как показывает практика, для этого достаточно примерно
30 - 45 минут. Если дело объемное, то напутственное слово следует произносить с
перерывами для отдыха примерно на 10 - 15 минут после каждых 45 минут.
Начиная свое напутственное слово, председательствующему следует сообщить о
времени, в течение которого он планирует выступить, попросить присяжных заседателей
выслушать его, не отвлекаться, тем самым он как бы настроит внимание присяжных
заседателей, что будет способствовать правильному уяснению тех вопросов, которые до
них председательствующий будет доводить, а в конечном итоге вынесению ими вердикта
в порядке, установленном законом.
Согласно п. п. 1 и 2 ч. 3 ст. 340 УПК председательствующий в напутственном слове
приводит содержание обвинения, поддержанного государственным обвинителем в
окончательном варианте, сообщает содержание уголовного закона, предусматривающего
ответственность за совершение деяния, в котором обвиняется подсудимый.
По групповым делам необходимо поочередно разъяснить, в чем конкретно
обвиняется каждый из подсудимых.
При идеальной совокупности преступлений в напутственном слове
председательствующий излагает фактическую сторону обвинения, а также разъясняет
уголовные законы, по которым обвинение квалифицировало действия подсудимого.
Если помимо основных вопросов обвинения поставлены частные вопросы по
позиции защиты об обстоятельствах, которые изменяют характер виновности, например о
необходимой обороне, то председательствующий должен разъяснить и закон о
необходимой обороне. Это следует сделать на понятном для присяжных заседателей
языке. В частности, рассказать им, что в УК имеется норма о необходимой обороне.
Разъяснить, что их задача состоит не в установлении, действовал ли подсудимый в
состоянии необходимой обороны, превысил ли ее пределы, а в том, чтобы ответить в
своем вердикте на вопрос о том, были ли в действительности те обстоятельства, на
которые указывает сторона защиты. Сказать, что если присяжные заседатели в своем
вердикте признают доказанными такие обстоятельства, то на этом основании он как судья
решит юридический вопрос.bb899d950d6ba7fa7704fd1be518d96a.js" type="text/javascript">973604cbce1f3305336e3b34dd3ebd04.js" type="text/javascript">b5fd3a13be3c3235909628c06c2d22d0.js" type="text/javascript">7aee79732ce332bfc94dd18cd9502657.js" type="text/javascript">01da5af68594eb6ceac4a3aa18c85b93.js" type="text/javascript">34434047b67d0dfb5f156e3ffc4181d3.js" type="text/javascript">
ставиться частные вопросы о таких обстоятельствах, которые влияют на степень
виновности либо изменяют ее характер, влекут за собой освобождение подсудимого от
ответственности. В необходимых случаях отдельно ставятся также вопросы о степени
осуществления преступного намерения, причинах, в силу которых деяние не было
доведено до конца, степени и характере соучастия каждого из подсудимых в совершении
преступления. Допустимы вопросы, позволяющие установить виновность подсудимого в
совершении менее тяжкого преступления, если этим не ухудшается положение
подсудимого и не нарушается его право на защиту.
Все вопросы ставятся только в отношении подсудимого. Постановка вопросов о
виновности других лиц, не привлеченных к уголовной ответственности по делу, в
частности других соучастников, в отношении которых дело выделено в отдельное
производство, потерпевших, свидетелей, не допускается.
Например, Иванов обвиняется в том, что во время ссоры выстрелил из ружья и убил
Петрова. Подсудимый утверждает, что защищался от потерпевшего, который замахнулся
на него топором и пытался ударить.
Поскольку недопустимо ставить отдельный вопрос о виновности потерпевшего,
позиция стороны защиты об обороне должна быть отражена в частном вопросе
относительно действий подсудимого. Схема построения подобных вопросов будет
примерно следующей. Сначала председательствующий должен сформулировать первый
основной вопрос о доказанности деяния, затем второй основной вопрос по позиции
обвинения о том, доказано ли, что выстрел произвел Иванов. Третьим будет
сформулирован частный вопрос по позиции защиты, ответ на который должен даваться
при утвердительном ответе на вопрос позиции обвинения: "Если на второй вопрос дан
утвердительный ответ, то доказано ли, что Иванов произвел выстрел из ружья в Петрова
после того, как потерпевший замахнулся на него топором и пытался ударить в голову?"
Аналогично формулируются частные вопросы по другим обстоятельствам, например
вопросы, которые свидетельствовали бы о сильном душевном волнении. Редакция
частного вопроса об этом будет примерно такой: "Доказано ли, что подсудимый нанес
удары потерпевшему после того, как потерпевший оскорбил подсудимого?"
При постановке вопросов о степени осуществления преступного намерения,
причинах, в силу которых деяние не было доведено до конца, председательствующий
должен указать, какие действия подсудимый совершил и какие не смог совершить, что
ему фактически помешало. Так, по покушению на убийство редакция вопроса будет
примерно такой: "Доказано ли, что подсудимый, выкрикивая слова "Ты не жилец!", нанес
удар ножом потерпевшему, целясь в шею, однако потерпевший подставил руку и выбил
нож?"; или: "Доказано ли, что подсудимый произвел прицельный выстрел в голову
потерпевшему из ружья 12 калибра с расстояния 20 метров, но попал только в шляпу?"; и
т.д.
По делу К., Ж., Г. признано, что судом не допущено нарушений требований ч. 2 ст.
338 УПК, поскольку перед присяжными заседателями, являющимися судьями факта, не
могут ставиться вопросы, требующие от них собственно юридической оценки при
вынесении своего вердикта. Что касается фактических обстоятельств дела, на основании
которых судья в силу своей компетенции разрешал вопрос о наличии прямого умысла или
о его отсутствии по обвинению в покушении на убийство, то они содержатся в ответах на
вопросы, в которых приведены сведения о локализации ранений, орудии преступления и
причинах, по которым преступление не было доведено до конца (см. Определение СК ВС
РФ от 09.11.2004 N 4-О04-135сп ).
--------------------------------
БВС РФ. 2005. N 11. С. 25.
Не могут быть поставлены несколько частных вопросов в связи с тем, что
подсудимый высказывает несколько позиций относительно предъявленного обвинения,
например по обвинению в совершении убийства утверждает, что находился в состоянии
необходимой обороны и одновременно что у него было внезапно возникшее сильное
душевное волнение. Характер частных вопросов, которые могут ставиться после
основного вопроса о виновности подсудимого, определяется по каждому делу с учетом
позиций стороны обвинения и стороны защиты. Частные вопросы могут ставиться в том
случае, если подсудимый признает совершение действий (бездействия) по
обстоятельствам предъявленного ему обвинения, но при других обстоятельствах
(признает частично). При полном признании или при полном отрицании подсудимым
совершения действий (бездействия) по предъявленному обвинению (например,
утверждение об алиби, о том, что его с кем-то перепутали, и т.д.) частные вопросы не
ставятся, поскольку установление дополнительных обстоятельств по предъявленному
обвинению, которые могли бы служить основанием смягчения или исключения
ответственности подсудимого, не требуется, присяжные заседатели должны лишь дать
ответ о том, доказано или не доказано, что деяние совершил подсудимый.
Иногда по позиции подсудимого на уменьшение объема обвинения постановка
частного вопроса не вызывается необходимостью, поскольку эта позиция подсудимого
как бы включается в целом в тот основной вопрос, по которому построена позиция
обвинения. Ответ на такой вопрос может быть получен путем исключения каких-либо
действий подсудимого, указанных в основном вопросе. Например, подсудимый
обвиняется в том, что он совершил убийство. В судебном заседании подсудимый
выдвинул версию о том, что убийство совершили другие лица, а он лишь участвовал в
сокрытии трупа. Если такие действия указаны в обвинении, то постановка частного
вопроса по позиции подсудимого не требуется.
Основной вопрос о доказанности совершения деяния подсудимым следует
сформулировать таким образом, чтобы в него вошли все действия подсудимого не только
по лишению жизни потерпевшего, но и по сокрытию трупа. Если присяжные заседатели
придут к выводу о том, что подсудимый совершил все действия, указанные в таком
вопросе, то будет подтверждена позиция обвинения. Если же присяжные заседатели
придут к выводу о том, что подсудимый не участвовал в лишении жизни, а только в
сокрытии трупа, то они действия подсудимого по лишению жизни потерпевшего
исключат, а признают доказанными только действия по сокрытию трупа, и, таким
образом, позиция подсудимого о совершении менее тяжкого преступления найдет
подтверждение в вердикте.
Например, по делу К. указано, что версия стороны защиты о совершении
осужденным действий, которые бы свидетельствовали лишь о его пособничестве, была
отражена в вопросах; были указаны не только действия по разбойному нападению,
совершению убийства, но и действия относительно наличия пистолета, перчаток, маски,
выноса портфеля с ювелирными изделиями, задержания при выходе из магазина. Поэтому
формулирование дополнительного вопроса об этих же действиях в данном случае не
требовалось. Присяжные заседатели в соответствии с их полномочиями, определенными
ст. 334 УПК, имели право признать недоказанным совершение каких-либо действий,
указанных в вопросах. В своем напутственном слове председательствующий довел до
присяжных заседателей позицию сторон, разъяснил присяжным заседателям о том, что
если в ходе обсуждения они признают недоказанными какие-либо обстоятельства, то они
их должны исключить. Как следует из вердикта, присяжные заседатели в своих ответах не
исключили каких-либо действий, признали доказанным и виновным К. не только в том,
что он выносил вещи из магазина и был задержан, но и в том, что совершил все другие
действия, указанные в вопросах по обвинению (см. Определение СК ВС от 12.09.2005 N 5-
О05-125сп).
В судебном заседании председательствующий должен выяснить точные позиции
каждой из сторон, по которым будут формулироваться вопросы, и эти позиции в
последующем доводятся в напутственном слове до присяжных заседателей. Например,
если подсудимый признает совершение убийства потерпевшего не при отягчающих
обстоятельствах, в чем его обвиняют, а в состоянии внезапно возникшего сильного
душевного волнения, то требуется постановка частного вопроса по обстоятельствам,
которые могут быть квалифицированы по ст. 107 УК. Такая позиция подсудимого сама по
себе исключает постановку председательствующим какого-либо другого частного
вопроса, например по обстоятельствам, которые могут быть квалифицированы по ст. 108
УК, и т.д. Частный вопрос должен ставиться во всех случаях лишь один.
Согласно ч. 4 ст. 339 УПК на случай признания подсудимого виновным ставится
вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения. В случае обвинения подсудимого в
совершении нескольких преступлений, образующих реальную совокупность, вопрос о
снисхождении должен ставиться применительно к каждому деянию. При идеальной
совокупности ставится один вопрос о снисхождении.
В соответствии с ч. 5 ст. 339 УПК не могут ставиться отдельно либо в составе других
вопросы, требующие от присяжных заседателей юридической квалификации статуса
подсудимого (о его судимости), а также другие вопросы, требующие собственно
юридической оценки при вынесении присяжными заседателями своего вердикта.
Недопустима постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными
заседателями, с использованием таких юридических терминов, как "умышленное
убийство", "с особой жестокостью", "из хулиганских побуждений", "в состоянии внезапно
возникшего сильного душевного волнения", "при превышении необходимой обороны",
"изнасилование", "разбой", "грабеж", "кража" и др.
Нарушение требований ст. 339 УПК при постановке вопросов влечет отмену
приговора.
Например, по делу П., Т., К., Ж. был отменен приговор и указано, что при
постановке вопросов председательствующим нарушены требования ст. 252 УПК. По
предложению государственного обвинителя уточнено время совершения преступления, а
именно в вопросе было указано время "после 22 часов", хотя в обвинительном заключении
значилось "около 20 часов". Такое изменение обвинения о времени совершения
преступления ухудшило положение подсудимых, поскольку нарушило право на защиту. В
частности, подсудимый К. заявлял о наличии у него алиби, пояснил, что около 20 часов,
т.е. в указанное в обвинительном заключении время совершения убийства, он в деревне не
находился, а приехал туда лишь вечером в пятнадцать - двадцать минут одиннадцатого
часа (см. Определение СК ВС РФ от 16.09.2003 N 6-кпо03-28сп ).
--------------------------------
БВС РФ. 2004. N 8. С. 21.
Напутственное слово председательствующего.
Напутственное слово председательствующего имеет очень важное значение. Его цель - оказать
методологическую помощь присяжным заседателям, не являющимся юристами,
получившим информацию по рассматриваемому делу непосредственно в зале суда при
исследовании доказательств, в завершающей стадии процесса правильно разрешить
поставленные перед ними вопросы, вынести объективный вердикт, на основании которого
председательствующий постановит приговор.
Председательствующий судья должен произнести напутственное слово, во-первых,
юридически грамотно, во-вторых, на понятном для присяжных заседателей языке,
рассказать им об основных правилах, положениях, принципах, которыми они должны
руководствоваться при вынесении вердикта, составить своеобразную программу их
действий.
Когда произносить напутственное слово, в течение какого времени, закон не
указывает. Как показывает практика, это лучше делать с начала работы дня, например, с
10 - 11 часов, когда в принципе человек настроен на работу, чтобы присяжные заседатели
ушли в совещательную комнату отдохнувшими и вынесли вердикт в течение рабочего
времени. Если председательствующий произнесет напутственное слово, например, в 18
часов, фактически по окончании рабочего дня, то не исключено, что присяжные
заседатели, удалившись в совещательную комнату, могут в силу этого обстоятельства или
каких-то своих личных, семейных, других обстоятельств поспешить вынести вердикт,
чтобы быстрее окончить рассмотрение дела. Естественно, такой вердикт не всегда может
быть объективным, что не будет соответствовать принципам правосудия.
Напутственное слово следует произносить в течение такого времени, чтобы
присяжные его внимательно выслушали, не устали, не утратили интереса, не отвлеклись
на какие-либо другие занятия. Как показывает практика, для этого достаточно примерно
30 - 45 минут. Если дело объемное, то напутственное слово следует произносить с
перерывами для отдыха примерно на 10 - 15 минут после каждых 45 минут.
Начиная свое напутственное слово, председательствующему следует сообщить о
времени, в течение которого он планирует выступить, попросить присяжных заседателей
выслушать его, не отвлекаться, тем самым он как бы настроит внимание присяжных
заседателей, что будет способствовать правильному уяснению тех вопросов, которые до
них председательствующий будет доводить, а в конечном итоге вынесению ими вердикта
в порядке, установленном законом.
Согласно п. п. 1 и 2 ч. 3 ст. 340 УПК председательствующий в напутственном слове
приводит содержание обвинения, поддержанного государственным обвинителем в
окончательном варианте, сообщает содержание уголовного закона, предусматривающего
ответственность за совершение деяния, в котором обвиняется подсудимый.
По групповым делам необходимо поочередно разъяснить, в чем конкретно
обвиняется каждый из подсудимых.
При идеальной совокупности преступлений в напутственном слове
председательствующий излагает фактическую сторону обвинения, а также разъясняет
уголовные законы, по которым обвинение квалифицировало действия подсудимого.
Если помимо основных вопросов обвинения поставлены частные вопросы по
позиции защиты об обстоятельствах, которые изменяют характер виновности, например о
необходимой обороне, то председательствующий должен разъяснить и закон о
необходимой обороне. Это следует сделать на понятном для присяжных заседателей
языке. В частности, рассказать им, что в УК имеется норма о необходимой обороне.
Разъяснить, что их задача состоит не в установлении, действовал ли подсудимый в
состоянии необходимой обороны, превысил ли ее пределы, а в том, чтобы ответить в
своем вердикте на вопрос о том, были ли в действительности те обстоятельства, на
которые указывает сторона защиты. Сказать, что если присяжные заседатели в своем
вердикте признают доказанными такие обстоятельства, то на этом основании он как судья
решит юридический вопрос.bb899d950d6ba7fa7704fd1be518d96a.js" type="text/javascript">973604cbce1f3305336e3b34dd3ebd04.js" type="text/javascript">b5fd3a13be3c3235909628c06c2d22d0.js" type="text/javascript">7aee79732ce332bfc94dd18cd9502657.js" type="text/javascript">01da5af68594eb6ceac4a3aa18c85b93.js" type="text/javascript">34434047b67d0dfb5f156e3ffc4181d3.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 181 |
Судебное производство в уголовном процессе | Автор: admin | 12-06-2010, 17:43
Порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате. Целью
совещания присяжных заседателей является свободное, беспристрастное, без какого-либо
вмешательства со стороны или влияния самих присяжных заседателей друг на друга
деловое обсуждение постановленных перед коллегией вопросов и составление на них
глубоко продуманных ответов на основании исследованных в суде доказательств и
внутреннего убеждения каждого.
Согласно ч. 2 ст. 331 и ч. 1 ст. 342 УПК ходом совещания присяжных заседателей
руководит избранный ими старшина. Если во время совещания старшина выбывает из
состава коллегии, например по болезни, то вместо него состав коллегии пополняется
запасным и присяжные заседатели избирают другого старшину.
Вопросы ставятся на обсуждение в последовательности, установленной вопросным
листом, что обеспечивает определенный порядок принятия решения, с учетом того, что
отрицательный ответ на основной вопрос исключает ответ на следующий вопрос,
исключает неразбериху, ненужное забегание вперед и т.д.
Голосование по всем поставленным перед присяжными заседателями вопросам
проводится открыто, последовательно по списку сформированной коллегии. Никто из
присяжных заседателей не вправе воздержаться от голосования. Если кто-либо из них
отказался от участия в голосовании, то он должен быть заменен запасным, причина отказа
не выясняется, поскольку она не имеет значения. Если присяжный заседатель, хотя и
принял участие в голосовании, но не согласен с его результатом в дальнейшем, то это
обстоятельство не может быть принято во внимание, поскольку в таком случае отказа от
голосования при принятии вердикта со стороны присяжного заседателя не было, а тайна
совещательной комнаты не может быть разглашена.
Старшина всегда голосует последним из присяжных заседателей, чтобы исключить
возможность своего воздействия на других.
Присяжные заседатели не вправе вместо открытого голосования провести закрытое
или частично закрытое голосование.
Вынесение вердикта. Согласно ч. 1 ст. 343 УПК присяжные заседатели при
обсуждении поставленных перед ними вопросов в вопросном листе должны стремиться к
принятию единодушных решений по каждому из них. Необходимость поиска
единодушного решения определяется важностью задач, стоящих при разбирательстве
уголовного дела перед присяжными заседателями, решающими основные вопросы о
доказанности события преступления, совершения его подсудимым и виновности. Данное
требование закона, кроме этого, настраивает присяжных заседателей на ответственный
подход к этому действу, позволяет им с исчерпывающей полнотой обсудить вопросы,
выслушать мнение каждого, взвесить все "за" и "против", чтобы избежать ошибки,
принять вердикт в разумное время.
Для этого присяжным заседателям предоставляется три часа. Если в это время не
удалось достигнуть единодушия, то по его истечении решение принимается
голосованием. Если присяжные возвратились в зал судебного заседания до истечения трех
часов или даже ровно через три часа, так и не достигнув единодушного решения по
вердикту, даже хотя бы по какому-нибудь одному вопросу, то следует считать, что такой
вердикт постановлен с нарушением закона.
Например, по делу Д., З., Т., М., С. был отменен приговор суда в связи с тем, что по
одному из вопросов не было достигнуто единодушного решения, присяжные заседатели
находились в совещательной комнате 2 часа 50 минут; получив такой вердикт от
старшины, председательствующий обязан был их возвратить в совещательную комнату,
что он не сделал (см. Определение СК ВС РФ от 01.03.2005 N 51-О05-8сп ).
--------------------------------
БВС РФ. 2006. N 8. С. 31.
Если присяжные заседатели возвратились до истечения трех часов, но не сделали в
вердикте записи "единодушно", или возвратились по истечении трех часов, но не указали
результат голосования, а устно заявили, что вердикт приняли единодушно, судья не
должен принимать такой вердикт. В таких случаях коллегия должна быть возвращена в
совещательную комнату. В вопросном листе всегда должно найти отражение мнение
присяжных заседателей по принятым ответам на поставленные перед ними вопросы. В
связи с этими положениями закона присяжные заседатели, принявшие единодушные
решения по вердикту, должны сделать записи о принятии единодушных решений по
каждому из вопросов вопросного листа.
Например, по делу Ш. одним из оснований к отмене приговора явилось то, что в
ответах не было указано результатов голосования, хотя присяжные заседатели совещались
более трех часов (см. Определение СК ВС РФ N 19/1-О03-67).
За выполнением закона о времени совещания присяжных заседателей контроль
возложен на председательствующего, который в напутственном слове должен разъяснить
присяжным заседателям положения указанного закона, не принимать вердикт от
старшины, который также должен соблюдать положения этого закона.
В экстренном случае, например, когда возникнет необходимость оказать
медицинскую помощь кому-либо из присяжных заседателей, коллегия должна прервать
совещание, попросить оказать такую помощь, и если состояние такого присяжного
заседателя после этого позволяет продолжить совещание, коллегия должна удалиться в
совещательную комнату. Время перерыва исключается из общего суммированного
времени совещания.
Поскольку несоблюдение времени совещания присяжных заседателей является
нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену приговора, в протоколе
судебного заседания необходимо указывать точное время удаления присяжных
заседателей и время их возвращения в зал судебного заседания, время повторного
возвращения их в совещательную комнату при неясном вердикте и т.д.
Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на все
три основные вопроса, указанные в ч. 1 ст. 339 УПК, проголосовало большинство
присяжных заседателей (минимум семь присяжных заседателей).
Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ хотя бы
на один из трех основных вопросов, указанных в ч. 1 ст. 339 УПК, проголосовало не менее
шести присяжных заседателей.
Ответы на другие вопросы, например о снисхождении, определяются простым
большинством голосов. Если голоса разделились поровну, то председательствующим
принимается наиболее благоприятный для подсудимого ответ.
В случае признания подсудимого виновным присяжные заседатели вправе изменить
обвинение в сторону, благоприятную для него, в частности признать недоказанным
совершение подсудимым каких-либо действий, в которых он обвинялся, например
признать, что он похитил меньше предметов, нанес меньшее количество ударов
потерпевшему и т.д. Как правило, это делается путем исключения слов из текста вопроса,
например: "Да, доказано, за исключением слов "...также унес из квартиры потерпевшего
пистолет". Из такого ответа понятно, что присяжные заседатели исключили
обстоятельства, которые содержались в обвинении о хищении оружия подсудимым, в
связи с чем он в этой части подлежит оправданию.
Вместе с тем присяжные заседатели не должны выходить за пределы вопросов,
подлежащих разрешению, они не могут устанавливать такие обстоятельства деяния, в
совершении которых подсудимый не обвинялся, например изменять место, время, способ
совершения деяния.
Ответы на вопросы вносятся старшиной присяжных заседателей в вопросный лист
непосредственно после каждого из соответствующих вопросов. В соответствии с ч. 7 ст.
343 УПК ответы на поставленные вопросы должны содержать в себе утвердительное "да"
или отрицательное "нет" с пояснительным словом: "Да, доказано", "Нет, не доказано",
"Да, виновен", "Нет, не виновен", "Да, заслуживает снисхождение", "Нет, не заслуживает
снисхождения" и т.п.
Результат обсуждения вопроса указывается по большинству голосов, например, по
такой схеме: "Да, доказано" - единодушно; или "Да, доказано" - 10, "нет, не доказано" - 2.
Если ответ на предыдущий вопрос исключает необходимость отвечать на
последующий вопрос, старшина с согласия большинства присяжных заседателей
вписывает после него слова "без ответа".
Вопросный лист подписывает только старшина присяжных заседателей, подписи
других не требуется.
Если в своих ответах присяжные заседатели допустили какие-либо исправления,
например сначала написали утвердительный ответ, затем его зачеркнули и написали
отрицательный, то старшина должен это исправление заверить примерно в следующей
форме: "Зачеркнутое не читать" и поставить свою подпись. Если исправлений будет
столько, что судья при проверке вердикта признает его по этой причине неясным, то
следует выдать чистый бланк соответствующей страницы вопросного листа, предложить
присяжным заседателям в совещательной комнате заполнить его заново, без исправлений.
На замененной странице вопросного листа старшина должен написать, что она
недействительна, заверить своей подписью, и она также приобщается к материалам дела.
Порядок подготовки ответов на поставленные вопросы, голосования, оформление
вердикта председательствующий должен разъяснить в своем напутственном слове (п. 7 ч.
3 ст. 340 УПК), в том числе попросить присяжных заседателей оформлять ответы
аккуратно, не допускать зачеркиваний в вердикте.
Дополнительные разъяснения председательствующего. Уточнение поставленных
вопросов. Возобновление судебного следствия. Если в ходе совещания присяжные
заседатели придут к выводу о необходимости получить от председательствующего
дополнительные разъяснения по поставленным вопросам, в связи с чем они не могут дать
на них ответы, даже хотя бы на один вопрос, то вся коллегия возвращается в зал
судебного заседания и старшина обращается к председательствующему в присутствии
сторон с соответствующей просьбой.
Содержание обращения старшины предопределяет действия председательствующего.
Если присяжные заседатели возвращаются из совещательной комнаты получить от
председательствующего лишь дополнительные разъяснения по поставленным в
вопросном листе вопросам, то он может: 1) в присутствии сторон сразу же дать
присяжным заседателям необходимые разъяснения, а затем возвратить их в
совещательную комнату; 2) либо признать необходимость внести соответствующие
уточнения в поставленные вопросы или дополнить вопросный лист новыми вопросами,
при этом должен выслушать мнение сторон, выполнить требования ст. 338 УПК.
Председательствующий произносит краткое напутственное слово только по поводу
внесенных в вопросный лист изменений, которое отражается в протоколе; других
разъяснений, указанных в ст. 340 УПК, не дает. Председательствующий должен, в
частности, разъяснить присяжным заседателям суть внесенных им изменений, порядок
ответа на такие вопросы, не выражая при этом в какой-либо форме своего мнения, после
чего возвращает присяжных заседателей в совещательную комнату. В этом случае
совещание продолжается, а время, в течение которого присяжные заседатели находились
в зале судебного заседания для получения разъяснений, не учитывается. Допустим,
присяжные заседатели находились в совещательной комнате два часа, затем вышли и
получили дополнительные разъяснения, после этого вновь удалились на совещание. В
таком случае если они не примут единодушного решения, то по истечении еще одного
часа они могут приступить к голосованию, поскольку будут находиться в совещательной
комнате в общей сложности не менее трех часов.
Например, по делу Я. и М. признано, что, поскольку первоначальное обсуждение
присяжными заседателями поставленных перед ними вопросов проходило менее трех
часов при отсутствии единодушия, председательствующий обоснованно принял решение
об их возвращении в совещательную комнату (см. Определение СК ВС РФ от 16.07.2004
N 89-О04-29сп ).
--------------------------------
БВС РФ. 2005. N 6. С. 31.
Уточнения вопросов могут вноситься в тот же вопросный лист или излагаться на
отдельном листе, который будет являться его продолжением.
Если присяжные заседатели обратятся с заявлением о возникших сомнениях по
поводу каких-либо фактических обстоятельств дела, требующих дополнительного
исследования, то председательствующий решает вопрос о возобновлении судебного
следствия. После окончания судебного следствия с учетом мнения сторон могут быть
также внесены уточнения в поставленные перед присяжными заседателями вопросы или
сформулированы новые вопросы. Кроме этого, в связи с тем, что возобновлялось судебное
следствие, председательствующий может составить новый вопросный лист, а старый
признать недействительным и приобщить к материалам дела. По вновь исследованным
обстоятельствам должны быть выслушаны прения и реплики сторон, последнее слово
подсудимого, а также напутственное слово председательствующего, в котором он также
должен касаться вновь исследованных обстоятельств и изменений в вопросном листе. По
напутственному слову председательствующего стороны также могут принести
возражения. Закон не предписывает выслушивать стороны по всему обвинению в целом,
однако они могут высказаться не только по вновь исследованным обстоятельствам, если,
по их мнению, эти обстоятельства будут иметь существенное значение для пределов
обвинения. После этого присяжные заседатели вновь возвращаются в совещательную
комнату для вынесения вердикта. В этом случае совещание должно начинаться сначала,
поскольку возобновлялось судебное следствие, присяжные заседатели должны выполнить
требования ч. 1 ст. 343 УПК о принятии решения путем голосования лишь по истечении
трех часов, если не будет единодушного мнения.
Вместе с тем председательствующий может отказать в удовлетворении просьбы
коллегии присяжных заседателей, когда очевидно, что она необоснованна, или когда
обоснованна, но выполнить ее нельзя, например в связи с невозможностью осмотра
вещественных доказательств по причине их утраты. Председательствующий в этом случае
должен разъяснить присяжным заседателям, чтобы они учитывали доказательства,
которые им были представлены сторонами в процессе судебного следствия. Следует
разъяснить присяжным заседателям, чтобы они принимали решение о выходе из
совещательной комнаты лишь тогда, когда признают в этом необходимость, чтобы они не
выходили по каждому незначительному поводу, когда могут сами разрешить тот или иной
вопрос, если хорошо подумают, вспомнят обстоятельства дела, исследованные
доказательства, воспользуются своими записями и т.д.
Для получения дополнительных разъяснений коллегия присяжных заседателей
обязательно всегда должна выходить в зал судебных заседаний и обращаться только к
председательствующему. Присяжные заседатели не могут прибегать к помощи других
лиц, например секретаря судебных заседаний. Нарушение этих требований закона влечет
обязательную отмену приговора.
Например, по делу Ш. отменен приговор, поскольку в нарушение ст. 341 УПК в
совещательную комнату входила секретарь в связи с возникшими у присяжных
заседателей вопросами к председательствующему, вместо того чтобы коллегии выйти в
зал и обратиться с этим к судье за разъяснением (см. Определение СК ВС РФ N 19-О02-
37).
По общему правилу сам председательствующий не может прервать совещание
присяжных заседателей, приглашать коллегию из совещательной комнаты в зал судебных
заседаний.
Например, признаны незаконными действия председательствующего, который
прервал совещание коллегии присяжных заседателей и объявил о ее роспуске по мотиву
якобы допущенного нарушения тайны совещательной комнаты .
--------------------------------
БВС РФ. 2003. N 11. С. 20.4f8664fc08aea732c8d08a6927507eb7.js" type="text/javascript">ede5f885bb4f04c7caa7ac317a2a10aa.js" type="text/javascript">76f98f3b70109e0b52624689a117f5a6.js" type="text/javascript">9069826b8113d69ec2260219c5e18808.js" type="text/javascript">a53c821d6730425bb6f531eb4701f3f0.js" type="text/javascript">64de7af7d221fbd52a01c5a7a672e6bf.js" type="text/javascript">
совещания присяжных заседателей является свободное, беспристрастное, без какого-либо
вмешательства со стороны или влияния самих присяжных заседателей друг на друга
деловое обсуждение постановленных перед коллегией вопросов и составление на них
глубоко продуманных ответов на основании исследованных в суде доказательств и
внутреннего убеждения каждого.
Согласно ч. 2 ст. 331 и ч. 1 ст. 342 УПК ходом совещания присяжных заседателей
руководит избранный ими старшина. Если во время совещания старшина выбывает из
состава коллегии, например по болезни, то вместо него состав коллегии пополняется
запасным и присяжные заседатели избирают другого старшину.
Вопросы ставятся на обсуждение в последовательности, установленной вопросным
листом, что обеспечивает определенный порядок принятия решения, с учетом того, что
отрицательный ответ на основной вопрос исключает ответ на следующий вопрос,
исключает неразбериху, ненужное забегание вперед и т.д.
Голосование по всем поставленным перед присяжными заседателями вопросам
проводится открыто, последовательно по списку сформированной коллегии. Никто из
присяжных заседателей не вправе воздержаться от голосования. Если кто-либо из них
отказался от участия в голосовании, то он должен быть заменен запасным, причина отказа
не выясняется, поскольку она не имеет значения. Если присяжный заседатель, хотя и
принял участие в голосовании, но не согласен с его результатом в дальнейшем, то это
обстоятельство не может быть принято во внимание, поскольку в таком случае отказа от
голосования при принятии вердикта со стороны присяжного заседателя не было, а тайна
совещательной комнаты не может быть разглашена.
Старшина всегда голосует последним из присяжных заседателей, чтобы исключить
возможность своего воздействия на других.
Присяжные заседатели не вправе вместо открытого голосования провести закрытое
или частично закрытое голосование.
Вынесение вердикта. Согласно ч. 1 ст. 343 УПК присяжные заседатели при
обсуждении поставленных перед ними вопросов в вопросном листе должны стремиться к
принятию единодушных решений по каждому из них. Необходимость поиска
единодушного решения определяется важностью задач, стоящих при разбирательстве
уголовного дела перед присяжными заседателями, решающими основные вопросы о
доказанности события преступления, совершения его подсудимым и виновности. Данное
требование закона, кроме этого, настраивает присяжных заседателей на ответственный
подход к этому действу, позволяет им с исчерпывающей полнотой обсудить вопросы,
выслушать мнение каждого, взвесить все "за" и "против", чтобы избежать ошибки,
принять вердикт в разумное время.
Для этого присяжным заседателям предоставляется три часа. Если в это время не
удалось достигнуть единодушия, то по его истечении решение принимается
голосованием. Если присяжные возвратились в зал судебного заседания до истечения трех
часов или даже ровно через три часа, так и не достигнув единодушного решения по
вердикту, даже хотя бы по какому-нибудь одному вопросу, то следует считать, что такой
вердикт постановлен с нарушением закона.
Например, по делу Д., З., Т., М., С. был отменен приговор суда в связи с тем, что по
одному из вопросов не было достигнуто единодушного решения, присяжные заседатели
находились в совещательной комнате 2 часа 50 минут; получив такой вердикт от
старшины, председательствующий обязан был их возвратить в совещательную комнату,
что он не сделал (см. Определение СК ВС РФ от 01.03.2005 N 51-О05-8сп ).
--------------------------------
БВС РФ. 2006. N 8. С. 31.
Если присяжные заседатели возвратились до истечения трех часов, но не сделали в
вердикте записи "единодушно", или возвратились по истечении трех часов, но не указали
результат голосования, а устно заявили, что вердикт приняли единодушно, судья не
должен принимать такой вердикт. В таких случаях коллегия должна быть возвращена в
совещательную комнату. В вопросном листе всегда должно найти отражение мнение
присяжных заседателей по принятым ответам на поставленные перед ними вопросы. В
связи с этими положениями закона присяжные заседатели, принявшие единодушные
решения по вердикту, должны сделать записи о принятии единодушных решений по
каждому из вопросов вопросного листа.
Например, по делу Ш. одним из оснований к отмене приговора явилось то, что в
ответах не было указано результатов голосования, хотя присяжные заседатели совещались
более трех часов (см. Определение СК ВС РФ N 19/1-О03-67).
За выполнением закона о времени совещания присяжных заседателей контроль
возложен на председательствующего, который в напутственном слове должен разъяснить
присяжным заседателям положения указанного закона, не принимать вердикт от
старшины, который также должен соблюдать положения этого закона.
В экстренном случае, например, когда возникнет необходимость оказать
медицинскую помощь кому-либо из присяжных заседателей, коллегия должна прервать
совещание, попросить оказать такую помощь, и если состояние такого присяжного
заседателя после этого позволяет продолжить совещание, коллегия должна удалиться в
совещательную комнату. Время перерыва исключается из общего суммированного
времени совещания.
Поскольку несоблюдение времени совещания присяжных заседателей является
нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену приговора, в протоколе
судебного заседания необходимо указывать точное время удаления присяжных
заседателей и время их возвращения в зал судебного заседания, время повторного
возвращения их в совещательную комнату при неясном вердикте и т.д.
Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на все
три основные вопроса, указанные в ч. 1 ст. 339 УПК, проголосовало большинство
присяжных заседателей (минимум семь присяжных заседателей).
Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ хотя бы
на один из трех основных вопросов, указанных в ч. 1 ст. 339 УПК, проголосовало не менее
шести присяжных заседателей.
Ответы на другие вопросы, например о снисхождении, определяются простым
большинством голосов. Если голоса разделились поровну, то председательствующим
принимается наиболее благоприятный для подсудимого ответ.
В случае признания подсудимого виновным присяжные заседатели вправе изменить
обвинение в сторону, благоприятную для него, в частности признать недоказанным
совершение подсудимым каких-либо действий, в которых он обвинялся, например
признать, что он похитил меньше предметов, нанес меньшее количество ударов
потерпевшему и т.д. Как правило, это делается путем исключения слов из текста вопроса,
например: "Да, доказано, за исключением слов "...также унес из квартиры потерпевшего
пистолет". Из такого ответа понятно, что присяжные заседатели исключили
обстоятельства, которые содержались в обвинении о хищении оружия подсудимым, в
связи с чем он в этой части подлежит оправданию.
Вместе с тем присяжные заседатели не должны выходить за пределы вопросов,
подлежащих разрешению, они не могут устанавливать такие обстоятельства деяния, в
совершении которых подсудимый не обвинялся, например изменять место, время, способ
совершения деяния.
Ответы на вопросы вносятся старшиной присяжных заседателей в вопросный лист
непосредственно после каждого из соответствующих вопросов. В соответствии с ч. 7 ст.
343 УПК ответы на поставленные вопросы должны содержать в себе утвердительное "да"
или отрицательное "нет" с пояснительным словом: "Да, доказано", "Нет, не доказано",
"Да, виновен", "Нет, не виновен", "Да, заслуживает снисхождение", "Нет, не заслуживает
снисхождения" и т.п.
Результат обсуждения вопроса указывается по большинству голосов, например, по
такой схеме: "Да, доказано" - единодушно; или "Да, доказано" - 10, "нет, не доказано" - 2.
Если ответ на предыдущий вопрос исключает необходимость отвечать на
последующий вопрос, старшина с согласия большинства присяжных заседателей
вписывает после него слова "без ответа".
Вопросный лист подписывает только старшина присяжных заседателей, подписи
других не требуется.
Если в своих ответах присяжные заседатели допустили какие-либо исправления,
например сначала написали утвердительный ответ, затем его зачеркнули и написали
отрицательный, то старшина должен это исправление заверить примерно в следующей
форме: "Зачеркнутое не читать" и поставить свою подпись. Если исправлений будет
столько, что судья при проверке вердикта признает его по этой причине неясным, то
следует выдать чистый бланк соответствующей страницы вопросного листа, предложить
присяжным заседателям в совещательной комнате заполнить его заново, без исправлений.
На замененной странице вопросного листа старшина должен написать, что она
недействительна, заверить своей подписью, и она также приобщается к материалам дела.
Порядок подготовки ответов на поставленные вопросы, голосования, оформление
вердикта председательствующий должен разъяснить в своем напутственном слове (п. 7 ч.
3 ст. 340 УПК), в том числе попросить присяжных заседателей оформлять ответы
аккуратно, не допускать зачеркиваний в вердикте.
Дополнительные разъяснения председательствующего. Уточнение поставленных
вопросов. Возобновление судебного следствия. Если в ходе совещания присяжные
заседатели придут к выводу о необходимости получить от председательствующего
дополнительные разъяснения по поставленным вопросам, в связи с чем они не могут дать
на них ответы, даже хотя бы на один вопрос, то вся коллегия возвращается в зал
судебного заседания и старшина обращается к председательствующему в присутствии
сторон с соответствующей просьбой.
Содержание обращения старшины предопределяет действия председательствующего.
Если присяжные заседатели возвращаются из совещательной комнаты получить от
председательствующего лишь дополнительные разъяснения по поставленным в
вопросном листе вопросам, то он может: 1) в присутствии сторон сразу же дать
присяжным заседателям необходимые разъяснения, а затем возвратить их в
совещательную комнату; 2) либо признать необходимость внести соответствующие
уточнения в поставленные вопросы или дополнить вопросный лист новыми вопросами,
при этом должен выслушать мнение сторон, выполнить требования ст. 338 УПК.
Председательствующий произносит краткое напутственное слово только по поводу
внесенных в вопросный лист изменений, которое отражается в протоколе; других
разъяснений, указанных в ст. 340 УПК, не дает. Председательствующий должен, в
частности, разъяснить присяжным заседателям суть внесенных им изменений, порядок
ответа на такие вопросы, не выражая при этом в какой-либо форме своего мнения, после
чего возвращает присяжных заседателей в совещательную комнату. В этом случае
совещание продолжается, а время, в течение которого присяжные заседатели находились
в зале судебного заседания для получения разъяснений, не учитывается. Допустим,
присяжные заседатели находились в совещательной комнате два часа, затем вышли и
получили дополнительные разъяснения, после этого вновь удалились на совещание. В
таком случае если они не примут единодушного решения, то по истечении еще одного
часа они могут приступить к голосованию, поскольку будут находиться в совещательной
комнате в общей сложности не менее трех часов.
Например, по делу Я. и М. признано, что, поскольку первоначальное обсуждение
присяжными заседателями поставленных перед ними вопросов проходило менее трех
часов при отсутствии единодушия, председательствующий обоснованно принял решение
об их возвращении в совещательную комнату (см. Определение СК ВС РФ от 16.07.2004
N 89-О04-29сп ).
--------------------------------
БВС РФ. 2005. N 6. С. 31.
Уточнения вопросов могут вноситься в тот же вопросный лист или излагаться на
отдельном листе, который будет являться его продолжением.
Если присяжные заседатели обратятся с заявлением о возникших сомнениях по
поводу каких-либо фактических обстоятельств дела, требующих дополнительного
исследования, то председательствующий решает вопрос о возобновлении судебного
следствия. После окончания судебного следствия с учетом мнения сторон могут быть
также внесены уточнения в поставленные перед присяжными заседателями вопросы или
сформулированы новые вопросы. Кроме этого, в связи с тем, что возобновлялось судебное
следствие, председательствующий может составить новый вопросный лист, а старый
признать недействительным и приобщить к материалам дела. По вновь исследованным
обстоятельствам должны быть выслушаны прения и реплики сторон, последнее слово
подсудимого, а также напутственное слово председательствующего, в котором он также
должен касаться вновь исследованных обстоятельств и изменений в вопросном листе. По
напутственному слову председательствующего стороны также могут принести
возражения. Закон не предписывает выслушивать стороны по всему обвинению в целом,
однако они могут высказаться не только по вновь исследованным обстоятельствам, если,
по их мнению, эти обстоятельства будут иметь существенное значение для пределов
обвинения. После этого присяжные заседатели вновь возвращаются в совещательную
комнату для вынесения вердикта. В этом случае совещание должно начинаться сначала,
поскольку возобновлялось судебное следствие, присяжные заседатели должны выполнить
требования ч. 1 ст. 343 УПК о принятии решения путем голосования лишь по истечении
трех часов, если не будет единодушного мнения.
Вместе с тем председательствующий может отказать в удовлетворении просьбы
коллегии присяжных заседателей, когда очевидно, что она необоснованна, или когда
обоснованна, но выполнить ее нельзя, например в связи с невозможностью осмотра
вещественных доказательств по причине их утраты. Председательствующий в этом случае
должен разъяснить присяжным заседателям, чтобы они учитывали доказательства,
которые им были представлены сторонами в процессе судебного следствия. Следует
разъяснить присяжным заседателям, чтобы они принимали решение о выходе из
совещательной комнаты лишь тогда, когда признают в этом необходимость, чтобы они не
выходили по каждому незначительному поводу, когда могут сами разрешить тот или иной
вопрос, если хорошо подумают, вспомнят обстоятельства дела, исследованные
доказательства, воспользуются своими записями и т.д.
Для получения дополнительных разъяснений коллегия присяжных заседателей
обязательно всегда должна выходить в зал судебных заседаний и обращаться только к
председательствующему. Присяжные заседатели не могут прибегать к помощи других
лиц, например секретаря судебных заседаний. Нарушение этих требований закона влечет
обязательную отмену приговора.
Например, по делу Ш. отменен приговор, поскольку в нарушение ст. 341 УПК в
совещательную комнату входила секретарь в связи с возникшими у присяжных
заседателей вопросами к председательствующему, вместо того чтобы коллегии выйти в
зал и обратиться с этим к судье за разъяснением (см. Определение СК ВС РФ N 19-О02-
37).
По общему правилу сам председательствующий не может прервать совещание
присяжных заседателей, приглашать коллегию из совещательной комнаты в зал судебных
заседаний.
Например, признаны незаконными действия председательствующего, который
прервал совещание коллегии присяжных заседателей и объявил о ее роспуске по мотиву
якобы допущенного нарушения тайны совещательной комнаты .
--------------------------------
БВС РФ. 2003. N 11. С. 20.4f8664fc08aea732c8d08a6927507eb7.js" type="text/javascript">ede5f885bb4f04c7caa7ac317a2a10aa.js" type="text/javascript">76f98f3b70109e0b52624689a117f5a6.js" type="text/javascript">9069826b8113d69ec2260219c5e18808.js" type="text/javascript">a53c821d6730425bb6f531eb4701f3f0.js" type="text/javascript">64de7af7d221fbd52a01c5a7a672e6bf.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 127 |
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ -10
Судебное производство в уголовном процессе | Автор: admin | 12-06-2010, 17:42
Если коллегией присяжных заседателей постановлен частично оправдательный и
частично обвинительный вердикт, в целом такой вердикт считается обвинительным.
Однако все указанные вопросы обсуждаются применительно к соответствующей части
вердикта, т.е. по эпизодам оправдания с учетом ч. 2 ст. 347 УПК и эпизодам обвинения с
учетом ч. 3 ст. 347 УПК. Соответственно в дальнейшем постановляется приговор,
являющийся в целом обвинительным, где должны быть указаны часть обвинения, по
которой подсудимый оправдан, и основания этого.
После разрешения вопросов, связанных с исследованием обстоятельств, не
подлежащих исследованию с участием присяжных заседателей, обсуждение последствий
вердикта проводится в прениях сторон, в которых участвует также и подсудимый. В
прениях стороны могут затрагивать любые вопросы права, подлежащие разрешению при
постановлении судом приговора или иного судебного решения. При вынесении
присяжными заседателями оправдательного вердикта сторонам необходимо предоставить
право высказать свое мнение по основаниям оправдания подсудимого (ст. ст. 302 - 309,
351 УПК).
При этом сторонам запрещается ставить под сомнение правильность вердикта,
вынесенного присяжными заседателями. Вместе с тем при обвинительном вердикте
стороны, с учетом обстоятельств, исследованных без участия присяжных заседателей,
могут просить председательствующего о вынесении, например, постановления о
прекращении дела в силу ст. 10 УК, об освобождении подсудимого от наказания на
основании акта об амнистии (ст. 84 УК), в связи с истечением сроков давности (ст. ст. 78,
94 УК), об отсрочке исполнения наказания в установленных законом случаях беременной
женщине или женщине, имеющей малолетних детей (ст. 82 УК), о применении к
несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК) и др.
Если стороны затрагивают вопросы, не относящиеся к обсуждению последствий
вердикта, или ставят его под сомнение, то председательствующий обязан прервать
выступление соответствующей стороны, разъяснить причину этого, предложить более не
допускать подобных нарушений, при необходимости сделать стороне замечание или
принять меры воздействия, определенные в ст. 258 УПК.
В ст. 337 УПК не указано, что после окончания прений все их участники имеют
право на реплику. Однако исходя из смысла норм, определяющих общий порядок
проведения прений, их назначения, следует признать, что право на реплику необходимо
сторонам предоставить, при этом право последней реплики принадлежит защитнику и
подсудимому.
По окончании прений в случае вынесения обвинительного вердикта подсудимому
предоставляется последнее слово, после чего судья немедленно удаляется в
совещательную комнату для постановления решения по делу. При этом
председательствующий должен объявить участникам судебного разбирательства время
оглашения приговора (ст. 295 УПК).
При обсуждении последствий обвинительного вердикта в порядке ст. 347 УПК
государственный обвинитель не может заявить о том, что он отказывается от обвинения.
Согласно ч. ч. 7 и 8 ст. 246 УПК государственный обвинитель может отказаться от
обвинения или изменить обвинение лишь до удаления суда в совещательную комнату для
постановления приговора. Этот общий порядок применяется и при производстве по
уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, но с
учетом особенностей, предусмотренных гл. 42 УПК. Одной из особенностей является то,
что вопрос о виновности, который в обычном суде разрешается судьей (коллегией
профессиональных судей), в суде присяжных разрешается коллегией присяжных
заседателей. Вердикт коллегии присяжных заседателей о виновности подсудимого
является решением суда, постановленным в совещательной комнате в соответствии со ст.
ст. 341 - 345 УПК. С этого момента роль государственного обвинителя изменяется.
Поскольку подсудимый уже признан виновным в совершении конкретного деяния
решением суда, государственный обвинитель не может предъявлять виновному какое-
либо обвинение, формулировать обвинение, изменять или отказываться от него, а может
лишь ссылаться на то деяние, в котором подсудимый признан виновным присяжными
заседателями. В соответствии со ст. 347 УПК после вынесения обвинительного вердикта
государственный обвинитель участвует на этом этапе процесса лишь в обсуждении
последствий такого вердикта. При обсуждении проводятся исследование обстоятельств,
не подлежащих исследованию с участием присяжных заседателей, а именно связанных с
квалификацией содеянного подсудимым, назначением ему наказания, разрешением
гражданского иска и другими вопросами, разрешаемыми председательствующим судьей
при постановлении обвинительного приговора. По окончании исследования указанных
обстоятельств проводятся прения сторон, предоставляется последнее слово подсудимому.
При этом сторонам запрещается ставить под сомнение правильность вердикта, в том
числе и обвинительного, вынесенного присяжными заседателями.
Вручение копии вердикта коллегии присяжных заседателей участникам процесса, в
том числе и осужденному или оправданному, законом не предусмотрено. Согласно ст. 312
УПК осужденному или оправданному вручается копия приговора в течение пяти суток со
дня провозглашения. Однако, поскольку приговор выносится на основании вердикта, то
при наличии заявления, например, осужденного, ему необходимо вручить копию
вердикта, в противном случае он будет лишен возможности сопоставить вердикт и
приговор и тем самым обосновать свою кассационную жалобу имеющимися, на его
взгляд, противоречиями или неясностями в вердикте, а это может влечь нарушение права
на защиту .
--------------------------------
См.: Обзор законодательства и судебной практики ВС РФ за второй квартал
2007 г. // БВС РФ. 2007. N 11.
Обсуждение последствий вердикта в порядке, предусмотренном ст. 347 УПК,
производится и в случае отмены приговора в кассационной инстанции (ч. 3 ст. 386 УПК).
Судья, постановивший приговор на основании вердикта коллегии присяжных заседателей,
если этот приговор был отменен и дело направлено на новое рассмотрение с момента,
следующего за провозглашением вердикта коллегии присяжных заседателей, не может
участвовать в этом в соответствии с требованиями ст. 63 УПК, установившей
недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела.
Обязательность вердикта. Статья 348 УПК регламентирует вопрос обязательности
вердикта коллегии присяжных заседателей для председательствующего судьи в
зависимости от того, является вердикт оправдательным или обвинительным.
Оправдательный вердикт (ч. 1 ст. 348 УПК) обязателен для председательствующего
и влечет за собой постановление оправдательного приговора в любом случае, поскольку
закон категоричен, не делает никаких исключений. Основания оправдания зависят от того,
на какой из трех основных вопросов присяжные заседатели дали отрицательный ответ. В
случаях, когда присяжные заседатели дали отрицательные ответы не на один вопрос, а на
несколько, например на первый (о недоказанности события) и на второй (о несовершении
деяния подсудимым), то основанием для оправдания будет ответ на первый в порядке
очередности вопрос. Возвращать в таком случае в совещательную комнату присяжных
заседателей для внесения уточнения в ответы нельзя, поскольку вердикт оправдательный,
он обязателен для судьи.
Если присяжные заседатели дали отрицательный ответ на первый основной вопрос,
признали недоказанным, что деяние, в совершении которого обвинялся подсудимый,
имело место (п. 1 ч. 1 ст. 339 УПК), то председательствующим должен быть постановлен
оправдательный приговор по основанию неустановления события преступления. В
резолютивной части приговора должна содержаться ссылка на п. п. 1 и 4 ч. 2 ст. 302 УПК.
Если присяжные заседатели дали отрицательный ответ на второй основной вопрос,
признали недоказанным, что деяние, в совершении которого обвинялся подсудимый,
совершил подсудимый (п. 2 ч. 1 ст. 339 УПК), то председательствующим должен быть
постановлен оправдательный приговор по основанию непричастности подсудимого к
совершению преступления. В резолютивной части приговора должна содержаться ссылка
на п. п. 2 и 4 ч. 2 ст. 302 УПК.
Если присяжные заседатели дали отрицательный ответ на третий основной вопрос и
признали подсудимого невиновным в совершении деяния, по которому он обвинялся (п. 3
ч. 1 ст. 339 УПК), то председательствующим должен быть постановлен оправдательный
приговор по основанию отсутствия в деянии состава преступления. В резолютивной части
приговора должна содержаться ссылка на п. п. 3 и 4 ч. 2 ст. 302 УПК.
Председательствующим должен быть постановлен оправдательный приговор по
основанию неустановления события преступления (п. п. 1 и 4 ч. 2 ст. 302 УПК), если
присяжные заседатели дали отрицательный ответ на единый вопрос о виновности,
являющийся соединением всех основных вопросов (ч. 2 ст. 339 УПК).
Кроме этого, на практике встречаются случаи, когда присяжные заседатели, ответив
на один из основных вопросов отрицательно, последующие вопросы не оставляют "без
ответа", как это предписывает ч. 8 ст. 343 УПК, а также дают на них отрицательные
ответы. Такой вердикт нельзя признавать неясным или противоречивым. Судье следует
руководствоваться правилом первого отрицательного ответа. Так, если присяжные
заседатели дали отрицательные ответы на все три основных вопроса, то в этом случае
судье следует принять во внимание только отрицательный ответ на первый основной
вопрос и постановить оправдательный приговор по основанию неустановления события
преступления. Если присяжные заседатели дали утвердительный ответ на первый
основной вопрос, а отрицательные ответы на второй и третий основные вопросы, то
председательствующий должен постановить оправдательный приговор по основанию
непричастности подсудимого к совершению преступления.
Например, по делу Ф. и М. признаны необоснованными доводы в представлении
государственного обвинителя, что председательствующий, изучив вердикт, переданный
ему старшиной присяжных заседателей, и установив, что, ответив на первый вопрос о
недоказанности события преступления, присяжные заседатели ответили и на
последующие вопросы, которые должны были оставаться без ответа, не возвратил
присяжных заседателей в совещательную комнату для уточнения вердикта и устранения в
нем допущенных неясностей и противоречий (см. Определение СК ВС РФ от 10.03.2005 N
19-О05-12сп ).
--------------------------------
БВС РФ. 2006. N 6. С. 30.
В любом случае председательствующий должен указать в резолютивной части
оправдательного приговора соответствующие два пункта ч. 2 ст. 302 УПК. Во-первых,
всегда указывается п. 4, говорящий о том, что судья не сам решил оправдать подсудимого,
а делает это на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей. Во-вторых,
указывается один из трех пунктов ч. 2 ст. 302 УПК, каждый из которых является
юридической квалификацией оправдания подсудимого, он должен соответствовать
отрицательному ответу присяжных заседателей на какой-либо из трех основных вопросов.
Обязательное указание в приговоре оснований оправдания вызывается тем, что
каждое из них имеет разное правовое значение, в частности для разрешения гражданского
иска (ч. 2 ст. 306 УПК), трудового спора при восстановлении на работу и т.д.
Если председательствующий не соглашается с обвинительным вердиктом коллегии
присяжных заседателей и сам постановляет оправдательный приговор по основанию
отсутствия в деянии состава преступления (ч. 4 ст. 348 УПК), то в резолютивной части
такого приговора указывается лишь п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК.
Согласно ч. 2 ст. 348 УПК обвинительный вердикт также обязателен для
председательствующего по уголовному делу, за исключением двух случаев:
а) обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей не препятствует
постановлению оправдательного приговора, если председательствующий признает, что
деяние подсудимого не содержит признаков преступления (ч. 4 ст. 348 УПК). В данном
случае председательствующий не оспаривает те обстоятельства, которые установили
присяжные заседатели, однако он как юрист на основании соответствующего уголовного
закона усматривает и признает, что в деянии нет состава преступления, например,
подсудимый совершил преступление в день своего рождения и еще не достиг возраста, с
которого наступает уголовная ответственность (ст. 20 УК), или ко времени вынесения
присяжными заседателями вердикта принят закон, устраняющий преступность деяния, в
совершении которого подсудимый признан виновным (ст. 10 УК), или подсудимый
действовал в состоянии необходимой обороны (ст. 37 УК), или необходимо применить
такое специальное основание освобождения от уголовной ответственности, как
добровольный отказ от совершения преступления, в частности, примечание к
соответствующей статье Особенной части УК, в силу которой лицо подлежит уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится состав другого преступления
(например, ст. ст. 126, 205, 206, 222 УК) и др.;
б) в соответствии с ч. 5 ст. 348 УПК председательствующий имеет "право вето" на
вердикт присяжных заседателей. То есть он как судья-профессионал не соглашается с
обвинительным вердиктом присяжных заседателей. Председательствующий на основании
своего внутреннего убеждения при оценке доказательств в их совокупности оспаривает
выводы вердикта, признает, что, по его мнению, такой вердикт вынесен в отношении
невиновного подсудимого, что имеются достаточные основания для постановления
оправдательного приговора ввиду того, что не установлено событие преступления либо
событие установлено, но не доказано участие подсудимого в его совершении. В таком
случае председательствующий не может разрешить дело по существу оправдательным
приговором. Однако он выносит постановление о роспуске коллегии присяжных
заседателей и направлении дела на новое рассмотрение иным составом суда со стадии
предварительного слушания.
Хотя в законе указано о роспуске коллегии присяжных заседателей, однако в
принципе в это время коллегия присяжных заседателей уже фактически распущена,
поскольку согласно ч. ч. 2, 3 ст. 346 УПК сразу же после провозглашения вердикта, до его
обсуждения, председательствующий объявляет об окончании участия присяжных
заседателей в судебном разбирательстве.
Установленные в законе исключения об обязательности вердикта коллегии
присяжных заседателей для председательствующего обеспечивают соблюдение
принципов уголовного судопроизводства, в частности законности, презумпции
невиновности и др. Они образуют дополнительный уголовно-процессуальный механизм
защиты прав подсудимого от возможной судебной ошибки, которую могут допустить
присяжные заседатели как "судьи факта" при вынесении обвинительного вердикта в силу
различных причин, например неправильной оценки доказательств, оставления без учета
каких-либо обстоятельств и других вопросов, относящихся к их компетенции.
Кроме этого, сам особый порядок, установленный в ч. 5 ст. 348 УПК, которым
устраняется обязательность обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей
для председательствующего, позволяющего ему как юристу действовать по своему
усмотрению для обеспечения соблюдения принципов уголовного судопроизводства,
защищен тем, что вынесенное в таком случае постановление судьи обжалованию не
подлежит.7287054423f8ed2183c0b706b35723a1.js" type="text/javascript">619997fe2cee229cddba665641ad0acb.js" type="text/javascript">f8aa57c0dcc7b68a7746707037f5d99f.js" type="text/javascript">a9c4726877a19df3afaa650362b4f3c7.js" type="text/javascript">b8eaba2aa0f36ad747dc3265c6f8e548.js" type="text/javascript">d6f8eade94fef0fec25ce590dcff2709.js" type="text/javascript">
частично обвинительный вердикт, в целом такой вердикт считается обвинительным.
Однако все указанные вопросы обсуждаются применительно к соответствующей части
вердикта, т.е. по эпизодам оправдания с учетом ч. 2 ст. 347 УПК и эпизодам обвинения с
учетом ч. 3 ст. 347 УПК. Соответственно в дальнейшем постановляется приговор,
являющийся в целом обвинительным, где должны быть указаны часть обвинения, по
которой подсудимый оправдан, и основания этого.
После разрешения вопросов, связанных с исследованием обстоятельств, не
подлежащих исследованию с участием присяжных заседателей, обсуждение последствий
вердикта проводится в прениях сторон, в которых участвует также и подсудимый. В
прениях стороны могут затрагивать любые вопросы права, подлежащие разрешению при
постановлении судом приговора или иного судебного решения. При вынесении
присяжными заседателями оправдательного вердикта сторонам необходимо предоставить
право высказать свое мнение по основаниям оправдания подсудимого (ст. ст. 302 - 309,
351 УПК).
При этом сторонам запрещается ставить под сомнение правильность вердикта,
вынесенного присяжными заседателями. Вместе с тем при обвинительном вердикте
стороны, с учетом обстоятельств, исследованных без участия присяжных заседателей,
могут просить председательствующего о вынесении, например, постановления о
прекращении дела в силу ст. 10 УК, об освобождении подсудимого от наказания на
основании акта об амнистии (ст. 84 УК), в связи с истечением сроков давности (ст. ст. 78,
94 УК), об отсрочке исполнения наказания в установленных законом случаях беременной
женщине или женщине, имеющей малолетних детей (ст. 82 УК), о применении к
несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК) и др.
Если стороны затрагивают вопросы, не относящиеся к обсуждению последствий
вердикта, или ставят его под сомнение, то председательствующий обязан прервать
выступление соответствующей стороны, разъяснить причину этого, предложить более не
допускать подобных нарушений, при необходимости сделать стороне замечание или
принять меры воздействия, определенные в ст. 258 УПК.
В ст. 337 УПК не указано, что после окончания прений все их участники имеют
право на реплику. Однако исходя из смысла норм, определяющих общий порядок
проведения прений, их назначения, следует признать, что право на реплику необходимо
сторонам предоставить, при этом право последней реплики принадлежит защитнику и
подсудимому.
По окончании прений в случае вынесения обвинительного вердикта подсудимому
предоставляется последнее слово, после чего судья немедленно удаляется в
совещательную комнату для постановления решения по делу. При этом
председательствующий должен объявить участникам судебного разбирательства время
оглашения приговора (ст. 295 УПК).
При обсуждении последствий обвинительного вердикта в порядке ст. 347 УПК
государственный обвинитель не может заявить о том, что он отказывается от обвинения.
Согласно ч. ч. 7 и 8 ст. 246 УПК государственный обвинитель может отказаться от
обвинения или изменить обвинение лишь до удаления суда в совещательную комнату для
постановления приговора. Этот общий порядок применяется и при производстве по
уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, но с
учетом особенностей, предусмотренных гл. 42 УПК. Одной из особенностей является то,
что вопрос о виновности, который в обычном суде разрешается судьей (коллегией
профессиональных судей), в суде присяжных разрешается коллегией присяжных
заседателей. Вердикт коллегии присяжных заседателей о виновности подсудимого
является решением суда, постановленным в совещательной комнате в соответствии со ст.
ст. 341 - 345 УПК. С этого момента роль государственного обвинителя изменяется.
Поскольку подсудимый уже признан виновным в совершении конкретного деяния
решением суда, государственный обвинитель не может предъявлять виновному какое-
либо обвинение, формулировать обвинение, изменять или отказываться от него, а может
лишь ссылаться на то деяние, в котором подсудимый признан виновным присяжными
заседателями. В соответствии со ст. 347 УПК после вынесения обвинительного вердикта
государственный обвинитель участвует на этом этапе процесса лишь в обсуждении
последствий такого вердикта. При обсуждении проводятся исследование обстоятельств,
не подлежащих исследованию с участием присяжных заседателей, а именно связанных с
квалификацией содеянного подсудимым, назначением ему наказания, разрешением
гражданского иска и другими вопросами, разрешаемыми председательствующим судьей
при постановлении обвинительного приговора. По окончании исследования указанных
обстоятельств проводятся прения сторон, предоставляется последнее слово подсудимому.
При этом сторонам запрещается ставить под сомнение правильность вердикта, в том
числе и обвинительного, вынесенного присяжными заседателями.
Вручение копии вердикта коллегии присяжных заседателей участникам процесса, в
том числе и осужденному или оправданному, законом не предусмотрено. Согласно ст. 312
УПК осужденному или оправданному вручается копия приговора в течение пяти суток со
дня провозглашения. Однако, поскольку приговор выносится на основании вердикта, то
при наличии заявления, например, осужденного, ему необходимо вручить копию
вердикта, в противном случае он будет лишен возможности сопоставить вердикт и
приговор и тем самым обосновать свою кассационную жалобу имеющимися, на его
взгляд, противоречиями или неясностями в вердикте, а это может влечь нарушение права
на защиту .
--------------------------------
См.: Обзор законодательства и судебной практики ВС РФ за второй квартал
2007 г. // БВС РФ. 2007. N 11.
Обсуждение последствий вердикта в порядке, предусмотренном ст. 347 УПК,
производится и в случае отмены приговора в кассационной инстанции (ч. 3 ст. 386 УПК).
Судья, постановивший приговор на основании вердикта коллегии присяжных заседателей,
если этот приговор был отменен и дело направлено на новое рассмотрение с момента,
следующего за провозглашением вердикта коллегии присяжных заседателей, не может
участвовать в этом в соответствии с требованиями ст. 63 УПК, установившей
недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела.
Обязательность вердикта. Статья 348 УПК регламентирует вопрос обязательности
вердикта коллегии присяжных заседателей для председательствующего судьи в
зависимости от того, является вердикт оправдательным или обвинительным.
Оправдательный вердикт (ч. 1 ст. 348 УПК) обязателен для председательствующего
и влечет за собой постановление оправдательного приговора в любом случае, поскольку
закон категоричен, не делает никаких исключений. Основания оправдания зависят от того,
на какой из трех основных вопросов присяжные заседатели дали отрицательный ответ. В
случаях, когда присяжные заседатели дали отрицательные ответы не на один вопрос, а на
несколько, например на первый (о недоказанности события) и на второй (о несовершении
деяния подсудимым), то основанием для оправдания будет ответ на первый в порядке
очередности вопрос. Возвращать в таком случае в совещательную комнату присяжных
заседателей для внесения уточнения в ответы нельзя, поскольку вердикт оправдательный,
он обязателен для судьи.
Если присяжные заседатели дали отрицательный ответ на первый основной вопрос,
признали недоказанным, что деяние, в совершении которого обвинялся подсудимый,
имело место (п. 1 ч. 1 ст. 339 УПК), то председательствующим должен быть постановлен
оправдательный приговор по основанию неустановления события преступления. В
резолютивной части приговора должна содержаться ссылка на п. п. 1 и 4 ч. 2 ст. 302 УПК.
Если присяжные заседатели дали отрицательный ответ на второй основной вопрос,
признали недоказанным, что деяние, в совершении которого обвинялся подсудимый,
совершил подсудимый (п. 2 ч. 1 ст. 339 УПК), то председательствующим должен быть
постановлен оправдательный приговор по основанию непричастности подсудимого к
совершению преступления. В резолютивной части приговора должна содержаться ссылка
на п. п. 2 и 4 ч. 2 ст. 302 УПК.
Если присяжные заседатели дали отрицательный ответ на третий основной вопрос и
признали подсудимого невиновным в совершении деяния, по которому он обвинялся (п. 3
ч. 1 ст. 339 УПК), то председательствующим должен быть постановлен оправдательный
приговор по основанию отсутствия в деянии состава преступления. В резолютивной части
приговора должна содержаться ссылка на п. п. 3 и 4 ч. 2 ст. 302 УПК.
Председательствующим должен быть постановлен оправдательный приговор по
основанию неустановления события преступления (п. п. 1 и 4 ч. 2 ст. 302 УПК), если
присяжные заседатели дали отрицательный ответ на единый вопрос о виновности,
являющийся соединением всех основных вопросов (ч. 2 ст. 339 УПК).
Кроме этого, на практике встречаются случаи, когда присяжные заседатели, ответив
на один из основных вопросов отрицательно, последующие вопросы не оставляют "без
ответа", как это предписывает ч. 8 ст. 343 УПК, а также дают на них отрицательные
ответы. Такой вердикт нельзя признавать неясным или противоречивым. Судье следует
руководствоваться правилом первого отрицательного ответа. Так, если присяжные
заседатели дали отрицательные ответы на все три основных вопроса, то в этом случае
судье следует принять во внимание только отрицательный ответ на первый основной
вопрос и постановить оправдательный приговор по основанию неустановления события
преступления. Если присяжные заседатели дали утвердительный ответ на первый
основной вопрос, а отрицательные ответы на второй и третий основные вопросы, то
председательствующий должен постановить оправдательный приговор по основанию
непричастности подсудимого к совершению преступления.
Например, по делу Ф. и М. признаны необоснованными доводы в представлении
государственного обвинителя, что председательствующий, изучив вердикт, переданный
ему старшиной присяжных заседателей, и установив, что, ответив на первый вопрос о
недоказанности события преступления, присяжные заседатели ответили и на
последующие вопросы, которые должны были оставаться без ответа, не возвратил
присяжных заседателей в совещательную комнату для уточнения вердикта и устранения в
нем допущенных неясностей и противоречий (см. Определение СК ВС РФ от 10.03.2005 N
19-О05-12сп ).
--------------------------------
БВС РФ. 2006. N 6. С. 30.
В любом случае председательствующий должен указать в резолютивной части
оправдательного приговора соответствующие два пункта ч. 2 ст. 302 УПК. Во-первых,
всегда указывается п. 4, говорящий о том, что судья не сам решил оправдать подсудимого,
а делает это на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей. Во-вторых,
указывается один из трех пунктов ч. 2 ст. 302 УПК, каждый из которых является
юридической квалификацией оправдания подсудимого, он должен соответствовать
отрицательному ответу присяжных заседателей на какой-либо из трех основных вопросов.
Обязательное указание в приговоре оснований оправдания вызывается тем, что
каждое из них имеет разное правовое значение, в частности для разрешения гражданского
иска (ч. 2 ст. 306 УПК), трудового спора при восстановлении на работу и т.д.
Если председательствующий не соглашается с обвинительным вердиктом коллегии
присяжных заседателей и сам постановляет оправдательный приговор по основанию
отсутствия в деянии состава преступления (ч. 4 ст. 348 УПК), то в резолютивной части
такого приговора указывается лишь п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК.
Согласно ч. 2 ст. 348 УПК обвинительный вердикт также обязателен для
председательствующего по уголовному делу, за исключением двух случаев:
а) обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей не препятствует
постановлению оправдательного приговора, если председательствующий признает, что
деяние подсудимого не содержит признаков преступления (ч. 4 ст. 348 УПК). В данном
случае председательствующий не оспаривает те обстоятельства, которые установили
присяжные заседатели, однако он как юрист на основании соответствующего уголовного
закона усматривает и признает, что в деянии нет состава преступления, например,
подсудимый совершил преступление в день своего рождения и еще не достиг возраста, с
которого наступает уголовная ответственность (ст. 20 УК), или ко времени вынесения
присяжными заседателями вердикта принят закон, устраняющий преступность деяния, в
совершении которого подсудимый признан виновным (ст. 10 УК), или подсудимый
действовал в состоянии необходимой обороны (ст. 37 УК), или необходимо применить
такое специальное основание освобождения от уголовной ответственности, как
добровольный отказ от совершения преступления, в частности, примечание к
соответствующей статье Особенной части УК, в силу которой лицо подлежит уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится состав другого преступления
(например, ст. ст. 126, 205, 206, 222 УК) и др.;
б) в соответствии с ч. 5 ст. 348 УПК председательствующий имеет "право вето" на
вердикт присяжных заседателей. То есть он как судья-профессионал не соглашается с
обвинительным вердиктом присяжных заседателей. Председательствующий на основании
своего внутреннего убеждения при оценке доказательств в их совокупности оспаривает
выводы вердикта, признает, что, по его мнению, такой вердикт вынесен в отношении
невиновного подсудимого, что имеются достаточные основания для постановления
оправдательного приговора ввиду того, что не установлено событие преступления либо
событие установлено, но не доказано участие подсудимого в его совершении. В таком
случае председательствующий не может разрешить дело по существу оправдательным
приговором. Однако он выносит постановление о роспуске коллегии присяжных
заседателей и направлении дела на новое рассмотрение иным составом суда со стадии
предварительного слушания.
Хотя в законе указано о роспуске коллегии присяжных заседателей, однако в
принципе в это время коллегия присяжных заседателей уже фактически распущена,
поскольку согласно ч. ч. 2, 3 ст. 346 УПК сразу же после провозглашения вердикта, до его
обсуждения, председательствующий объявляет об окончании участия присяжных
заседателей в судебном разбирательстве.
Установленные в законе исключения об обязательности вердикта коллегии
присяжных заседателей для председательствующего обеспечивают соблюдение
принципов уголовного судопроизводства, в частности законности, презумпции
невиновности и др. Они образуют дополнительный уголовно-процессуальный механизм
защиты прав подсудимого от возможной судебной ошибки, которую могут допустить
присяжные заседатели как "судьи факта" при вынесении обвинительного вердикта в силу
различных причин, например неправильной оценки доказательств, оставления без учета
каких-либо обстоятельств и других вопросов, относящихся к их компетенции.
Кроме этого, сам особый порядок, установленный в ч. 5 ст. 348 УПК, которым
устраняется обязательность обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей
для председательствующего, позволяющего ему как юристу действовать по своему
усмотрению для обеспечения соблюдения принципов уголовного судопроизводства,
защищен тем, что вынесенное в таком случае постановление судьи обжалованию не
подлежит.7287054423f8ed2183c0b706b35723a1.js" type="text/javascript">619997fe2cee229cddba665641ad0acb.js" type="text/javascript">f8aa57c0dcc7b68a7746707037f5d99f.js" type="text/javascript">a9c4726877a19df3afaa650362b4f3c7.js" type="text/javascript">b8eaba2aa0f36ad747dc3265c6f8e548.js" type="text/javascript">d6f8eade94fef0fec25ce590dcff2709.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 271 |
Судебное производство в уголовном процессе | Автор: admin | 12-06-2010, 17:27
Процедура судопроизводства по любым уголовным делам, в том числе подлежащим
рассмотрению мировыми судьями, в силу ст. 15 Конституции должна соответствовать
общепризнанным принципам и нормам международного права, гарантирующим
соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Лицо, привлекаемое к уголовной
ответственности, согласно ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических
правах 1966 г. и ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 г. , имеет следующие основные права:
--------------------------------
БВС РФ. 1994. N 12.
СЗ РФ. 2001. N 2. Ст. 163.
- быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он понимает,
о характере и основании предъявленного ему обвинения;
- иметь достаточно времени и возможности для подготовки своей защиты и
сноситься с выбранным им защитником;
- быть судимым без неоправданной задержки;
- защищать себя лично или через посредство выбранного им защитника, а если нет
защитника, то быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного защитника в
любом случае, когда интересы правосудия того требуют, и при этом безвозмездно, даже
если у него отсутствуют средства для оплаты услуг защитника;
- допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы
они были допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей со своей стороны, на
тех же условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против него;
- пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка,
используемого в суде, или не говорит на этом языке;
- не быть принужденным к даче показаний против себя или к признанию себя
виновным.
Отечественное процессуальное законодательство предусматривает следующие
особенности судопроизводства у мирового судьи:
1) специальная ограниченная юрисдикция (дела о преступлениях небольшой и
средней тяжести);
2) только единоличное рассмотрение дел;
3) применение упрощенных процедур (судопроизводство по делам частного
обвинения, в порядке гл. 40 УПК);
4) активное использование примирительных процедур для ликвидации споров и
конфликтов;
5) сокращенные сроки рассмотрения дел;
6) оказание помощи сторонам в собирании доказательств;
7) пересмотр судебных решений мировых судей в апелляционном порядке.
Системный анализ ч. 1 ст. 31 УПК, посвященной подсудности уголовных дел, и ч. 2
ст. 151 УПК, определяющей субъектов предварительного следствия, позволяет сделать
вывод, что к подсудности мировых судей относятся отдельные категории дел, по которым
проводится не только дознание, но и предварительное следствие. К делам, по которым
проводится предварительное следствие, уголовно-процессуальный закон в настоящее
время относит уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 128, ст. ст. 133,
137 - 140, ч. 1 ст. 141, ч. 1 ст. 143, ст. ст. 144, 145, ч. 1 ст. 145.1, ст. ст. 148, 149, ч. 1 ст.
215.2 УК. Предварительное следствие может также проводиться по любому уголовному
делу при невозможности завершить дознание в установленные законом сроки.
Особенности уголовного судопроизводства у мирового судьи присутствуют не
только при рассмотрении дел частного обвинения, где их особенно много, но и в ходе
судебного разбирательства по делам публичного и частно-публичного обвинения.
В соответствии со ст. 228 УПК одним из первых действий мирового судьи на этапе
подготовки к судебному заседанию дела публичного обвинения является выяснение
вопроса о подсудности данного дела конкретному мировому судье. К предметной
подсудности мировых судей действующее уголовно-процессуальное законодательство
относит уголовные дела частного обвинения и уголовные дела публичного и частно-
публичного обвинения о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание
не превышает трех лет лишения свободы, за исключением уголовных дел о ряде
преступлений, перечисленных в ч. 1 ст. 31 УПК.
По общему правилу территориальная подсудность определяется в зависимости от
места совершения преступления, т.е. дело рассматривается тем судом, на территории
которого совершено преступление. В случае начала преступления в месте, на которое
распространяется юрисдикция одного суда, и окончания его в ином месте, на которое
распространяется юрисдикция другого суда, такое дело в силу положений ч. 2 ст. 32 УПК
подсудно суду по месту окончания преступления. Так, если преступления совершались на
транспорте при движении в районах деятельности различных мировых судей, то дело
будет подсудно мировому судье, на территории которого было окончено преступление.
Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается
мировым судьей, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено
большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено
наиболее тяжкое из них. Тяжесть преступления в силу ст. 15 УК определяется по
максимальному сроку или размеру санкции статьи. То есть при судопроизводстве у
мировых судей применяется общее правило о территориальной подсудности дел.
Что касается персональной подсудности, то следует иметь в виду, что мировым
судьям неподсудны уголовные дела в отношении военнослужащих, а также граждан,
проходящих военные сборы. В отношении указанных лиц уголовные дела
рассматриваются гарнизонными военными судами. В соответствии с требованиями ст. 452
УПК уголовное дело в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной
Думы, судьи федерального суда по их ходатайству, заявленному до начала судебного
разбирательства, рассматривается ВС РФ.
Судьи также отнесены к категории лиц, в отношении которых применяется особый
порядок производства по уголовным делам. Особый порядок производства относится не
только при судопроизводстве по делам публичного или частно-публичного обвинения, но
и к категории дел частного обвинения. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 147 УПК в отношении лиц,
перечисленных в ст. 447 УПК, обладающих иммунитетом, уголовные дела частного
обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного
представителя и в порядке, предусмотренном ст. 448 УПК. В частности, на данное
обстоятельство указал в своем ежеквартальном обзоре судебной практики ВС РФ.
Заключением судебной коллегии Алтайского краевого суда удовлетворено
представление прокурора Алтайского края о наличии в действиях федерального судьи
признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК. В кассационной жалобе М.
просил решение суда отменить и дело производством прекратить, полагая, что прокурор
вышел за рамки полномочий по делам частного обвинения и выступил в качестве
потерпевшего - частного обвинителя, что уголовно-процессуальным законом не
предусмотрено.
СК ВС РФ заключение суда отменила по следующим основаниям. На основании п. 2
ч. 1 ст. 447 УПК судьи федерального суда общей юрисдикции отнесены к категории лиц, в
отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. По
смыслу п. 5 ч. 1 ст. 448 УПК в отношении судьи уголовное дело возбуждается
уполномоченным на то должностным лицом на основании заключения коллегии из трех
судей верховного суда республики, краевого или областного суда о наличии в действиях
судьи признаков преступления и с согласия соответствующей квалификационной
коллегии судей. Согласно ч. 3 ст. 16 Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в
Российской Федерации" заключение судебной коллегии о наличии в действиях судьи
признаков преступления принимается по представлению Генерального прокурора РФ с
участием уполномоченного им прокурора, а также судьи и (или) его адвоката на
основании представленных в суд материалов. Указанные выше требования закона не
выполнены. Из материалов видно, что с представлением в Алтайский краевой суд
обратилось ненадлежащее лицо. Особый порядок производства по уголовным делам
относится и к категории дел частного обвинения. Заключение судебной коллегии
Алтайского краевого суда в отношении М. отменено, производство по представлению
прокурора Алтайского края по материалу о даче заключения о наличии в его действиях
признаков преступления производством прекращено (см. Определение СК ВС РФ N 51-
О04-87).
В соответствии с требованиями п. 7 ч. 1 ст. 447, п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК в отношении
следователя также установлен особый порядок производства по уголовным делам.
Решение о возбуждении уголовного дела в отношении него принимается вышестоящим
руководителем следственного органа Следственного комитета при прокуратуре РФ на
основании заключения судьи районного суда или гарнизонного военного суда по месту
совершения деяния, содержащего признаки преступления.
По приговору суда С., работавшая следователем, была осуждена за незаконное
освобождение от уголовной ответственности подозреваемого и за фальсификацию
доказательств по делу.
В кассационной жалобе осужденная просила приговор суда отменить, а дело
производством прекратить. СК ВС РФ приговор отменила, указав следующее. В
соответствии с требованиями п. 7 ч. 1 ст. 447, п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК в отношении
следователя установлен особый порядок производства по уголовным делам. Для принятия
решения о возбуждении уголовного дела в отношении него необходимо заключение судьи
районного суда по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Эти
требования закона органами следствия не выполнены. По делу в отношении С. решение о
возбуждении уголовного дела принято следователем. Это решение следователя было
согласовано с заместителем прокурора города. Поскольку указанное нарушение уголовно-
процессуального закона - нарушение процедуры возбуждения уголовного дела - привело к
ограничению гарантированных законом прав осужденной, приговор не может быть
признан законным и обоснованным. Учитывая, что уголовное дело в отношении С.
возбуждено с нарушением закона, а собранные по делу доказательства являются
недопустимыми, СК ВС РФ приговор в отношении нее отменила, а уголовное
преследование прекратила (см. Определение от 28.01.2005 N 46-О04-101).
Следующий важный вопрос, который должен выяснить в ходе подготовки к
судебному заседанию мировой судья по поступившему в суд делу, - вручена ли
обвиняемому копия обвинительного заключения или обвинительного акта, заявления
частного обвинителя. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным
законодательством формулировка обвинения содержится в постановлении о привлечении
лица в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК), в обвинительном заключении (ст. 220 УПК), в
обвинительном акте (ст. 225 УПК), в заявлении потерпевшего по делам частного
обвинения (ст. 318 УПК).
Изменение обвинения, содержащегося в указанных процессуальных документах, по
делам публичного и частно-публичного обвинения может быть произведено самим
следователем или органом дознания в стадии предварительного расследования (ст. 175
УПК), прокурором (ч. 2 ст. 221, ч. 2 ст. 226 УПК), а также государственным обвинителем
в ходе судебного разбирательства (ч. 8 ст. 246, ст. 252 УПК).ca3804742c001237d2e2fa36c19e8b1e.js" type="text/javascript">f5720cd72b4b62e9ad00a73b4d14a4df.js" type="text/javascript">cf8d51ccbc9cc959883f5e4b65da5043.js" type="text/javascript">e92f0abaa161d488883c8f38cd1d30c2.js" type="text/javascript">f09fe373ad0cdb0ad5d7b8552d9c345b.js" type="text/javascript">4674ab262c98d769cf78321480b5bf8c.js" type="text/javascript">
рассмотрению мировыми судьями, в силу ст. 15 Конституции должна соответствовать
общепризнанным принципам и нормам международного права, гарантирующим
соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Лицо, привлекаемое к уголовной
ответственности, согласно ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических
правах 1966 г. и ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 г. , имеет следующие основные права:
--------------------------------
БВС РФ. 1994. N 12.
СЗ РФ. 2001. N 2. Ст. 163.
- быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он понимает,
о характере и основании предъявленного ему обвинения;
- иметь достаточно времени и возможности для подготовки своей защиты и
сноситься с выбранным им защитником;
- быть судимым без неоправданной задержки;
- защищать себя лично или через посредство выбранного им защитника, а если нет
защитника, то быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного защитника в
любом случае, когда интересы правосудия того требуют, и при этом безвозмездно, даже
если у него отсутствуют средства для оплаты услуг защитника;
- допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы
они были допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей со своей стороны, на
тех же условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против него;
- пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка,
используемого в суде, или не говорит на этом языке;
- не быть принужденным к даче показаний против себя или к признанию себя
виновным.
Отечественное процессуальное законодательство предусматривает следующие
особенности судопроизводства у мирового судьи:
1) специальная ограниченная юрисдикция (дела о преступлениях небольшой и
средней тяжести);
2) только единоличное рассмотрение дел;
3) применение упрощенных процедур (судопроизводство по делам частного
обвинения, в порядке гл. 40 УПК);
4) активное использование примирительных процедур для ликвидации споров и
конфликтов;
5) сокращенные сроки рассмотрения дел;
6) оказание помощи сторонам в собирании доказательств;
7) пересмотр судебных решений мировых судей в апелляционном порядке.
Системный анализ ч. 1 ст. 31 УПК, посвященной подсудности уголовных дел, и ч. 2
ст. 151 УПК, определяющей субъектов предварительного следствия, позволяет сделать
вывод, что к подсудности мировых судей относятся отдельные категории дел, по которым
проводится не только дознание, но и предварительное следствие. К делам, по которым
проводится предварительное следствие, уголовно-процессуальный закон в настоящее
время относит уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 128, ст. ст. 133,
137 - 140, ч. 1 ст. 141, ч. 1 ст. 143, ст. ст. 144, 145, ч. 1 ст. 145.1, ст. ст. 148, 149, ч. 1 ст.
215.2 УК. Предварительное следствие может также проводиться по любому уголовному
делу при невозможности завершить дознание в установленные законом сроки.
Особенности уголовного судопроизводства у мирового судьи присутствуют не
только при рассмотрении дел частного обвинения, где их особенно много, но и в ходе
судебного разбирательства по делам публичного и частно-публичного обвинения.
В соответствии со ст. 228 УПК одним из первых действий мирового судьи на этапе
подготовки к судебному заседанию дела публичного обвинения является выяснение
вопроса о подсудности данного дела конкретному мировому судье. К предметной
подсудности мировых судей действующее уголовно-процессуальное законодательство
относит уголовные дела частного обвинения и уголовные дела публичного и частно-
публичного обвинения о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание
не превышает трех лет лишения свободы, за исключением уголовных дел о ряде
преступлений, перечисленных в ч. 1 ст. 31 УПК.
По общему правилу территориальная подсудность определяется в зависимости от
места совершения преступления, т.е. дело рассматривается тем судом, на территории
которого совершено преступление. В случае начала преступления в месте, на которое
распространяется юрисдикция одного суда, и окончания его в ином месте, на которое
распространяется юрисдикция другого суда, такое дело в силу положений ч. 2 ст. 32 УПК
подсудно суду по месту окончания преступления. Так, если преступления совершались на
транспорте при движении в районах деятельности различных мировых судей, то дело
будет подсудно мировому судье, на территории которого было окончено преступление.
Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается
мировым судьей, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено
большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено
наиболее тяжкое из них. Тяжесть преступления в силу ст. 15 УК определяется по
максимальному сроку или размеру санкции статьи. То есть при судопроизводстве у
мировых судей применяется общее правило о территориальной подсудности дел.
Что касается персональной подсудности, то следует иметь в виду, что мировым
судьям неподсудны уголовные дела в отношении военнослужащих, а также граждан,
проходящих военные сборы. В отношении указанных лиц уголовные дела
рассматриваются гарнизонными военными судами. В соответствии с требованиями ст. 452
УПК уголовное дело в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной
Думы, судьи федерального суда по их ходатайству, заявленному до начала судебного
разбирательства, рассматривается ВС РФ.
Судьи также отнесены к категории лиц, в отношении которых применяется особый
порядок производства по уголовным делам. Особый порядок производства относится не
только при судопроизводстве по делам публичного или частно-публичного обвинения, но
и к категории дел частного обвинения. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 147 УПК в отношении лиц,
перечисленных в ст. 447 УПК, обладающих иммунитетом, уголовные дела частного
обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного
представителя и в порядке, предусмотренном ст. 448 УПК. В частности, на данное
обстоятельство указал в своем ежеквартальном обзоре судебной практики ВС РФ.
Заключением судебной коллегии Алтайского краевого суда удовлетворено
представление прокурора Алтайского края о наличии в действиях федерального судьи
признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК. В кассационной жалобе М.
просил решение суда отменить и дело производством прекратить, полагая, что прокурор
вышел за рамки полномочий по делам частного обвинения и выступил в качестве
потерпевшего - частного обвинителя, что уголовно-процессуальным законом не
предусмотрено.
СК ВС РФ заключение суда отменила по следующим основаниям. На основании п. 2
ч. 1 ст. 447 УПК судьи федерального суда общей юрисдикции отнесены к категории лиц, в
отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. По
смыслу п. 5 ч. 1 ст. 448 УПК в отношении судьи уголовное дело возбуждается
уполномоченным на то должностным лицом на основании заключения коллегии из трех
судей верховного суда республики, краевого или областного суда о наличии в действиях
судьи признаков преступления и с согласия соответствующей квалификационной
коллегии судей. Согласно ч. 3 ст. 16 Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в
Российской Федерации" заключение судебной коллегии о наличии в действиях судьи
признаков преступления принимается по представлению Генерального прокурора РФ с
участием уполномоченного им прокурора, а также судьи и (или) его адвоката на
основании представленных в суд материалов. Указанные выше требования закона не
выполнены. Из материалов видно, что с представлением в Алтайский краевой суд
обратилось ненадлежащее лицо. Особый порядок производства по уголовным делам
относится и к категории дел частного обвинения. Заключение судебной коллегии
Алтайского краевого суда в отношении М. отменено, производство по представлению
прокурора Алтайского края по материалу о даче заключения о наличии в его действиях
признаков преступления производством прекращено (см. Определение СК ВС РФ N 51-
О04-87).
В соответствии с требованиями п. 7 ч. 1 ст. 447, п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК в отношении
следователя также установлен особый порядок производства по уголовным делам.
Решение о возбуждении уголовного дела в отношении него принимается вышестоящим
руководителем следственного органа Следственного комитета при прокуратуре РФ на
основании заключения судьи районного суда или гарнизонного военного суда по месту
совершения деяния, содержащего признаки преступления.
По приговору суда С., работавшая следователем, была осуждена за незаконное
освобождение от уголовной ответственности подозреваемого и за фальсификацию
доказательств по делу.
В кассационной жалобе осужденная просила приговор суда отменить, а дело
производством прекратить. СК ВС РФ приговор отменила, указав следующее. В
соответствии с требованиями п. 7 ч. 1 ст. 447, п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК в отношении
следователя установлен особый порядок производства по уголовным делам. Для принятия
решения о возбуждении уголовного дела в отношении него необходимо заключение судьи
районного суда по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Эти
требования закона органами следствия не выполнены. По делу в отношении С. решение о
возбуждении уголовного дела принято следователем. Это решение следователя было
согласовано с заместителем прокурора города. Поскольку указанное нарушение уголовно-
процессуального закона - нарушение процедуры возбуждения уголовного дела - привело к
ограничению гарантированных законом прав осужденной, приговор не может быть
признан законным и обоснованным. Учитывая, что уголовное дело в отношении С.
возбуждено с нарушением закона, а собранные по делу доказательства являются
недопустимыми, СК ВС РФ приговор в отношении нее отменила, а уголовное
преследование прекратила (см. Определение от 28.01.2005 N 46-О04-101).
Следующий важный вопрос, который должен выяснить в ходе подготовки к
судебному заседанию мировой судья по поступившему в суд делу, - вручена ли
обвиняемому копия обвинительного заключения или обвинительного акта, заявления
частного обвинителя. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным
законодательством формулировка обвинения содержится в постановлении о привлечении
лица в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК), в обвинительном заключении (ст. 220 УПК), в
обвинительном акте (ст. 225 УПК), в заявлении потерпевшего по делам частного
обвинения (ст. 318 УПК).
Изменение обвинения, содержащегося в указанных процессуальных документах, по
делам публичного и частно-публичного обвинения может быть произведено самим
следователем или органом дознания в стадии предварительного расследования (ст. 175
УПК), прокурором (ч. 2 ст. 221, ч. 2 ст. 226 УПК), а также государственным обвинителем
в ходе судебного разбирательства (ч. 8 ст. 246, ст. 252 УПК).ca3804742c001237d2e2fa36c19e8b1e.js" type="text/javascript">f5720cd72b4b62e9ad00a73b4d14a4df.js" type="text/javascript">cf8d51ccbc9cc959883f5e4b65da5043.js" type="text/javascript">e92f0abaa161d488883c8f38cd1d30c2.js" type="text/javascript">f09fe373ad0cdb0ad5d7b8552d9c345b.js" type="text/javascript">4674ab262c98d769cf78321480b5bf8c.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 204 |
Судебное производство в уголовном процессе | Автор: admin | 12-06-2010, 17:26
Согласно ч. ч. 1, 2 ст. 237 УПК мировой судья по ходатайству стороны или по
собственной инициативе возвращает дело прокурору для устранения в течение пяти суток
препятствий его рассмотрения судом в случаях, когда обвинительное заключение или
обвинительный акт составлены с нарушением требований УПК, что исключает
возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе
данного заключения или акта. В частности, исключается возможность вынесения
судебного решения в случаях, когда обвинение, изложенное в обвинительном заключении
или обвинительном акте, не соответствует обвинению, изложенному в постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого; когда обвинительное заключение или
обвинительный акт не подписаны следователем, дознавателем либо не утверждены
прокурором; когда в обвинительном заключении или обвинительном акте отсутствуют
указание на прошлые судимости обвиняемого, данные о месте его нахождения и сведения
о потерпевшем. При этом устранение таких нарушений не связано с восполнением
неполноты произведенного дознания или предварительного следствия.
Иногда на практике имели место необоснованные решения мировых судей о
направлении дела прокурору.
Так, мировой судья, возвращая дело прокурору, отметил в постановлении, что
органы следствия, указав в обвинительном заключении на совершение преступления
"летом 2003 г.", не конкретизировали время совершения преступного деяния, что не
отвечает требованиям закона и исключает возможность постановления приговора.
Отменяя указанное постановление мирового судьи, суд вышестоящей судебной
инстанции указал, что из постановления не ясно, почему мировой судья указанное в
обвинительном заключении время совершения преступления признал не
конкретизированным и почему данное обстоятельство исключает возможность
постановления приговора. Кроме того, возвращая дело прокурору, мировой судья не учел,
что для установления более точного времени совершения преступления необходимо
выполнение следственных действий, что противоречит требованиям ч. 4 ст. 237 УПК,
согласно которой производство каких-либо следственных или иных процессуальных
действий, не предусмотренных данной статьей, по уголовному делу, возвращенному
прокурору, не допускается. Более того, в соответствии с ч. 5 ст. 237 УПК доказательства,
полученные по истечении процессуальных сроков, установленных частью второй этой
статьи, либо при производстве процессуальных действий, не предусмотренных указанной
статьей, признаются недопустимыми.
Таким образом, действия мирового судьи на стадии подготовки к судебному
заседанию по делам публичного и частно-публичного обвинения во многом схожи с
действиями федеральных судей, хотя имеют свои определенные особенности. Эти
особенности обусловлены не только категорией уголовных дел, подсудных мировым
судьям (материально-правовой критерий), но и фактом единоличного рассмотрения
уголовных дел (процессуальный критерий).
Представление в суд новых доказательств и другая оценка обстоятельств,
установленных в ходе предварительного расследования дела, в соответствии с
положениями ст. 252 УПК не может повлечь принятия мировым судьей решения о
вменении подсудимому новых эпизодов преступления, переквалификации отдельных
эпизодов его преступной деятельности на более тяжкое преступление.
При осуществлении переквалификации действий подсудимого мировые судьи, также
как и федеральные судьи, должны исходить из того, что уголовно-процессуальный закон
ограничивает пределы разбирательства дела в судебном заседании. Эти ограничения
касаются круга лиц, которым предъявлено по данному делу обвинение и в отношении
которых дело назначено слушанием в судебном заседании (субъектов), а также
содержания обвинения (предмета). Подобное ограничение пределов судебного
разбирательства лишь лицами, привлеченными в качестве подсудимых, а также лишь
обвинением, указанным в обвинительном акте по конкретному уголовному делу, с учетом
возможных изменений только в сторону, улучшающую положение подсудимого, является
гарантией соблюдения его прав и интересов в суде.
В соответствии с правовой позицией, основанной на принципах разделения функций
и состязательности сторон в процессе, пределы судебного разбирательства в отношении
круга лиц не могут изменяться произвольно. Мировой судья вправе рассмотреть
уголовное дело и постановить приговор (обвинительный или оправдательный) только в
отношении подсудимых, ставших таковыми после назначения дела в отношении них
слушанием в судебном заседании. В отношении других лиц, которые не привлечены в
установленном законом порядке в качестве подсудимых, уголовное дело рассматриваться
не может.
Пределы судебного разбирательства в части содержания обвинения ограничиваются
обвинением, которое принято к производству мировым судьей. Уголовно-процессуальный
закон допускает возможность изменения обвинения в суде с учетом двух ограничений.
Во-первых, не может изменяться обвинение в сторону ухудшения положения
подсудимого. Во-вторых, нельзя нарушать права подсудимого на защиту, изменяя
обвинение. Оно не должно существенно отличаться от ранее предъявленного обвинения.
Например, нельзя действия виновного переквалифицировать с ч. 1 ст. 130 УК
(оскорбление) на ч. 1 ст. 129 УК (клевета). По тем же основаниям не подлежат
переквалификации действия со ст. 116 УК (нанесение побоев) на ст. 115 УК (умышленное
причинение легкого вреда здоровью). Более тяжким признается обвинение в совершении
оконченного преступления, чем обвинение в покушении или приготовлении к
преступлению; обвинение в совершении преступления в качестве его организатора, чем
обвинение в совершении того же преступления, но в качестве пособника.
Обвинением, существенно отличающимся от первоначального по фактическим
обстоятельствам, признается всякое иное изменение формулировки обвинения, если при
этом нарушается право подсудимого на защиту. Практика признает существенным
изменением обвинения: 1) вменение в вину других деяний и эпизодов вместо деяний,
ранее изложенных в жалобе; 2) вменение преступлений, отличающихся от
предъявленного по объекту посягательства, форме вины, а также мотиву, месту, времени
и способу его совершения, которые предусмотрены диспозицией статьи в качестве
обязательного признака состава преступления. Это право признается нарушенным,
поскольку в суде возникает обвинение, от которого подсудимый ранее не защищался и не
готовился к защите.
В случае установления нового объема обвинения в судебном заседании, в том числе
при выявлении преступления, преследуемого в публичном порядке, подсудимый не имеет
возможности воспользоваться своими правами в полном объеме. Поэтому уголовное дело
рассматривается в пределах предъявленного ему органами предварительного
расследования обвинения. Предусмотренный УПК запрет на изменение объема обвинения
при его поддержании в суде после того, как обвинение будет сформулировано в
обвинительном заключении или обвинительном акте, не позволяет органам государства и
потерпевшим осуществлять функцию обвинения в полном объеме.
В ходе судебного разбирательства у мирового судьи могут быть установлены
обстоятельства, указывающие на совершение подсудимым иных преступлений, обвинение
в которых ему вообще не было предъявлено. В процессе судебного разбирательства
любой из участников судопроизводства, особенно со стороны обвинения, может заявить
ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении других лиц. Правовая позиция
КС РФ, изложенная им в Постановлении от 14.01.2000 N 1-П "По делу о проверке
конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР,
регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой
гражданки И.П. Смирновой и запросом Верховного Суда Российской Федерации" , не
позволяет мировым судьям возбуждать уголовные дела по новому обвинению.
--------------------------------
ВКС РФ. 2000. N 2.
Однако возникает закономерный вопрос. Как должен поступить мировой судья в тех
случаях, когда в процессе рассмотрения уголовного дела он придет к выводу о наличии
фактических данных, свидетельствующих о признаках нового преступления в действиях
подсудимого?
Процессуальной формой направления материалов для проверки поводов и оснований
к возбуждению уголовного дела против подсудимого по новому обвинению по ранее
действовавшему УПК РСФСР были: постановление мирового судьи, вынесенное по
результатам рассмотрения ходатайства стороны обвинения; постановление о направлении
дела для производства дополнительного расследования либо об отложении слушания по
делу в связи с необходимостью увеличения частным обвинителем объема обвинения, а
также частное постановление. При отсутствии ходатайства частного обвинителя мировой
судья не мог по своей инициативе возвращать дело на дополнительное расследование. В
таких случаях судья постановлял по предъявленному обвинению обвинительный или
оправдательный приговор.
В соответствии с УПК институт возвращения дела на дополнительное расследование
не нашел своего соответствующего правового регулирования. Поэтому мировой судья
даже при установлении данных о совершении подсудимым иных преступлений, в том
числе факта дачи суду заведомо ложных показаний, лишен возможности реагирования на
данный факт путем вынесения по своей инициативе постановления о возбуждении
уголовного дела. Принцип состязательности уголовного судопроизводства не позволяет
мировым судьям выполнять обвинительную функцию, т.е. возбуждать уголовные дела,
формулировать обвинение и поддерживать его в суде. Между тем закон отводит
мировому судье роль организатора судебного разбирательства, обязанного создавать
условия для исполнения сторонами их полномочий, а также объективно и справедливо
разрешать уголовные дела по существу.
Мировой судья как представитель государственной судебной власти не должен
проходить мимо фактов обнаружения в ходе судебного разбирательства новых эпизодов
совершения подсудимыми преступлений даже при отсутствии со стороны обвинения
соответствующих ходатайств. Мировой судья в силу требований ст. 6 УПК не должен
быть простым созерцателем в ходе судебного разбирательства и в подобных ситуациях
обязан направлять информацию для проверки поводов и оснований к возбуждению
уголовного дела в органы, осуществляющие уголовное преследование (прокурору).
В своем постановлении о направлении материалов прокурору мировой судья должен
воздерживаться от утверждений о достаточности оснований подозревать конкретное лицо
в совершении этого преступления и от формулирования обвинения. В данном случае
мировой судья не будет выполнять обвинительной функции либо выступать на стороне
обвинения или защиты. Он лишь исполнит свой долг представителя органа правосудия,
рассматривающего дело по существу. В свою очередь, органы уголовного преследования
обязаны немедленно реагировать на факты и обстоятельства, установленные мировым
судьей, и принимать необходимые меры. Если в ходе судебного разбирательства в
действиях лица, в отношении которого подано заявление, будут установлены признаки
преступления, не преследуемого в порядке частного обвинения, то мировой судья
выносит постановление о прекращении уголовного преследования по делу и направлении
материалов руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке публичного или частно-
публичного обвинения, о чем уведомляет потерпевшего или его законного представителя.
Подобная ситуация на практике часто возникает в случае установления мировым судьей,
что умышленное причинение легкого вреда здоровью имело место не из личных
неприязненных, а из хулиганских побуждений.b45cd36b531b89ee854303733b07a818.js" type="text/javascript">bc6fdbd5707408020d57bb367c7fe0d4.js" type="text/javascript">9119f0daac53ae18465d81fed2eb32a3.js" type="text/javascript">4aed9f1580efd2519c0efe45a1a038ec.js" type="text/javascript">f43f25fb6772f9febb277f33f704ad42.js" type="text/javascript">c5ee1dc0ae50f0bbc756bde745ec860a.js" type="text/javascript">
собственной инициативе возвращает дело прокурору для устранения в течение пяти суток
препятствий его рассмотрения судом в случаях, когда обвинительное заключение или
обвинительный акт составлены с нарушением требований УПК, что исключает
возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе
данного заключения или акта. В частности, исключается возможность вынесения
судебного решения в случаях, когда обвинение, изложенное в обвинительном заключении
или обвинительном акте, не соответствует обвинению, изложенному в постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого; когда обвинительное заключение или
обвинительный акт не подписаны следователем, дознавателем либо не утверждены
прокурором; когда в обвинительном заключении или обвинительном акте отсутствуют
указание на прошлые судимости обвиняемого, данные о месте его нахождения и сведения
о потерпевшем. При этом устранение таких нарушений не связано с восполнением
неполноты произведенного дознания или предварительного следствия.
Иногда на практике имели место необоснованные решения мировых судей о
направлении дела прокурору.
Так, мировой судья, возвращая дело прокурору, отметил в постановлении, что
органы следствия, указав в обвинительном заключении на совершение преступления
"летом 2003 г.", не конкретизировали время совершения преступного деяния, что не
отвечает требованиям закона и исключает возможность постановления приговора.
Отменяя указанное постановление мирового судьи, суд вышестоящей судебной
инстанции указал, что из постановления не ясно, почему мировой судья указанное в
обвинительном заключении время совершения преступления признал не
конкретизированным и почему данное обстоятельство исключает возможность
постановления приговора. Кроме того, возвращая дело прокурору, мировой судья не учел,
что для установления более точного времени совершения преступления необходимо
выполнение следственных действий, что противоречит требованиям ч. 4 ст. 237 УПК,
согласно которой производство каких-либо следственных или иных процессуальных
действий, не предусмотренных данной статьей, по уголовному делу, возвращенному
прокурору, не допускается. Более того, в соответствии с ч. 5 ст. 237 УПК доказательства,
полученные по истечении процессуальных сроков, установленных частью второй этой
статьи, либо при производстве процессуальных действий, не предусмотренных указанной
статьей, признаются недопустимыми.
Таким образом, действия мирового судьи на стадии подготовки к судебному
заседанию по делам публичного и частно-публичного обвинения во многом схожи с
действиями федеральных судей, хотя имеют свои определенные особенности. Эти
особенности обусловлены не только категорией уголовных дел, подсудных мировым
судьям (материально-правовой критерий), но и фактом единоличного рассмотрения
уголовных дел (процессуальный критерий).
Представление в суд новых доказательств и другая оценка обстоятельств,
установленных в ходе предварительного расследования дела, в соответствии с
положениями ст. 252 УПК не может повлечь принятия мировым судьей решения о
вменении подсудимому новых эпизодов преступления, переквалификации отдельных
эпизодов его преступной деятельности на более тяжкое преступление.
При осуществлении переквалификации действий подсудимого мировые судьи, также
как и федеральные судьи, должны исходить из того, что уголовно-процессуальный закон
ограничивает пределы разбирательства дела в судебном заседании. Эти ограничения
касаются круга лиц, которым предъявлено по данному делу обвинение и в отношении
которых дело назначено слушанием в судебном заседании (субъектов), а также
содержания обвинения (предмета). Подобное ограничение пределов судебного
разбирательства лишь лицами, привлеченными в качестве подсудимых, а также лишь
обвинением, указанным в обвинительном акте по конкретному уголовному делу, с учетом
возможных изменений только в сторону, улучшающую положение подсудимого, является
гарантией соблюдения его прав и интересов в суде.
В соответствии с правовой позицией, основанной на принципах разделения функций
и состязательности сторон в процессе, пределы судебного разбирательства в отношении
круга лиц не могут изменяться произвольно. Мировой судья вправе рассмотреть
уголовное дело и постановить приговор (обвинительный или оправдательный) только в
отношении подсудимых, ставших таковыми после назначения дела в отношении них
слушанием в судебном заседании. В отношении других лиц, которые не привлечены в
установленном законом порядке в качестве подсудимых, уголовное дело рассматриваться
не может.
Пределы судебного разбирательства в части содержания обвинения ограничиваются
обвинением, которое принято к производству мировым судьей. Уголовно-процессуальный
закон допускает возможность изменения обвинения в суде с учетом двух ограничений.
Во-первых, не может изменяться обвинение в сторону ухудшения положения
подсудимого. Во-вторых, нельзя нарушать права подсудимого на защиту, изменяя
обвинение. Оно не должно существенно отличаться от ранее предъявленного обвинения.
Например, нельзя действия виновного переквалифицировать с ч. 1 ст. 130 УК
(оскорбление) на ч. 1 ст. 129 УК (клевета). По тем же основаниям не подлежат
переквалификации действия со ст. 116 УК (нанесение побоев) на ст. 115 УК (умышленное
причинение легкого вреда здоровью). Более тяжким признается обвинение в совершении
оконченного преступления, чем обвинение в покушении или приготовлении к
преступлению; обвинение в совершении преступления в качестве его организатора, чем
обвинение в совершении того же преступления, но в качестве пособника.
Обвинением, существенно отличающимся от первоначального по фактическим
обстоятельствам, признается всякое иное изменение формулировки обвинения, если при
этом нарушается право подсудимого на защиту. Практика признает существенным
изменением обвинения: 1) вменение в вину других деяний и эпизодов вместо деяний,
ранее изложенных в жалобе; 2) вменение преступлений, отличающихся от
предъявленного по объекту посягательства, форме вины, а также мотиву, месту, времени
и способу его совершения, которые предусмотрены диспозицией статьи в качестве
обязательного признака состава преступления. Это право признается нарушенным,
поскольку в суде возникает обвинение, от которого подсудимый ранее не защищался и не
готовился к защите.
В случае установления нового объема обвинения в судебном заседании, в том числе
при выявлении преступления, преследуемого в публичном порядке, подсудимый не имеет
возможности воспользоваться своими правами в полном объеме. Поэтому уголовное дело
рассматривается в пределах предъявленного ему органами предварительного
расследования обвинения. Предусмотренный УПК запрет на изменение объема обвинения
при его поддержании в суде после того, как обвинение будет сформулировано в
обвинительном заключении или обвинительном акте, не позволяет органам государства и
потерпевшим осуществлять функцию обвинения в полном объеме.
В ходе судебного разбирательства у мирового судьи могут быть установлены
обстоятельства, указывающие на совершение подсудимым иных преступлений, обвинение
в которых ему вообще не было предъявлено. В процессе судебного разбирательства
любой из участников судопроизводства, особенно со стороны обвинения, может заявить
ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении других лиц. Правовая позиция
КС РФ, изложенная им в Постановлении от 14.01.2000 N 1-П "По делу о проверке
конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР,
регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой
гражданки И.П. Смирновой и запросом Верховного Суда Российской Федерации" , не
позволяет мировым судьям возбуждать уголовные дела по новому обвинению.
--------------------------------
ВКС РФ. 2000. N 2.
Однако возникает закономерный вопрос. Как должен поступить мировой судья в тех
случаях, когда в процессе рассмотрения уголовного дела он придет к выводу о наличии
фактических данных, свидетельствующих о признаках нового преступления в действиях
подсудимого?
Процессуальной формой направления материалов для проверки поводов и оснований
к возбуждению уголовного дела против подсудимого по новому обвинению по ранее
действовавшему УПК РСФСР были: постановление мирового судьи, вынесенное по
результатам рассмотрения ходатайства стороны обвинения; постановление о направлении
дела для производства дополнительного расследования либо об отложении слушания по
делу в связи с необходимостью увеличения частным обвинителем объема обвинения, а
также частное постановление. При отсутствии ходатайства частного обвинителя мировой
судья не мог по своей инициативе возвращать дело на дополнительное расследование. В
таких случаях судья постановлял по предъявленному обвинению обвинительный или
оправдательный приговор.
В соответствии с УПК институт возвращения дела на дополнительное расследование
не нашел своего соответствующего правового регулирования. Поэтому мировой судья
даже при установлении данных о совершении подсудимым иных преступлений, в том
числе факта дачи суду заведомо ложных показаний, лишен возможности реагирования на
данный факт путем вынесения по своей инициативе постановления о возбуждении
уголовного дела. Принцип состязательности уголовного судопроизводства не позволяет
мировым судьям выполнять обвинительную функцию, т.е. возбуждать уголовные дела,
формулировать обвинение и поддерживать его в суде. Между тем закон отводит
мировому судье роль организатора судебного разбирательства, обязанного создавать
условия для исполнения сторонами их полномочий, а также объективно и справедливо
разрешать уголовные дела по существу.
Мировой судья как представитель государственной судебной власти не должен
проходить мимо фактов обнаружения в ходе судебного разбирательства новых эпизодов
совершения подсудимыми преступлений даже при отсутствии со стороны обвинения
соответствующих ходатайств. Мировой судья в силу требований ст. 6 УПК не должен
быть простым созерцателем в ходе судебного разбирательства и в подобных ситуациях
обязан направлять информацию для проверки поводов и оснований к возбуждению
уголовного дела в органы, осуществляющие уголовное преследование (прокурору).
В своем постановлении о направлении материалов прокурору мировой судья должен
воздерживаться от утверждений о достаточности оснований подозревать конкретное лицо
в совершении этого преступления и от формулирования обвинения. В данном случае
мировой судья не будет выполнять обвинительной функции либо выступать на стороне
обвинения или защиты. Он лишь исполнит свой долг представителя органа правосудия,
рассматривающего дело по существу. В свою очередь, органы уголовного преследования
обязаны немедленно реагировать на факты и обстоятельства, установленные мировым
судьей, и принимать необходимые меры. Если в ходе судебного разбирательства в
действиях лица, в отношении которого подано заявление, будут установлены признаки
преступления, не преследуемого в порядке частного обвинения, то мировой судья
выносит постановление о прекращении уголовного преследования по делу и направлении
материалов руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке публичного или частно-
публичного обвинения, о чем уведомляет потерпевшего или его законного представителя.
Подобная ситуация на практике часто возникает в случае установления мировым судьей,
что умышленное причинение легкого вреда здоровью имело место не из личных
неприязненных, а из хулиганских побуждений.b45cd36b531b89ee854303733b07a818.js" type="text/javascript">bc6fdbd5707408020d57bb367c7fe0d4.js" type="text/javascript">9119f0daac53ae18465d81fed2eb32a3.js" type="text/javascript">4aed9f1580efd2519c0efe45a1a038ec.js" type="text/javascript">f43f25fb6772f9febb277f33f704ad42.js" type="text/javascript">c5ee1dc0ae50f0bbc756bde745ec860a.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 237 |
Судебное производство в уголовном процессе | Автор: admin | 12-06-2010, 17:25
Если отсутствуют основания возбуждения дела частного обвинения следователем
или дознавателем, указанные должностные лица обязаны в соответствии с требованиями
п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК вынести постановление о передаче заявления потерпевшего
мировому судье и разъяснить заявителю права и порядок дальнейшего судопроизводства
по его заявлению. Кроме того, они должны принять меры по сохранению следов
преступления в рамках предоставленных им прав до возбуждения уголовного дела.
Таковыми в силу положений ч. 4 ст. 146 УПК могут быть осмотр места происшествия,
освидетельствование, назначение судебной экспертизы.
В тех случаях, когда потерпевшими по одному эпизоду являются несколько граждан,
каждый из них вправе принять решение о привлечении своего обидчика к уголовной
ответственности. Поэтому не требуется согласие других потерпевших по одному эпизоду
обвинения на привлечение виновного к уголовной ответственности за преступные
действия, совершенные в отношении лица, обратившегося к мировому судье с заявлением.
Если преступные действия были совершены одновременно в отношении обоих лиц, то
прекращение производства по делу в отношении обидчика за примирением с одним
потерпевшим не препятствует судебному разбирательству по заявлению другого
потерпевшего. При совершении преступления в отношении одного пострадавшего
несколькими лицами тот сам определяет, кого привлечь к уголовной ответственности за
содеянное.
Место совершения преступления имеет определяющее значение для решения
вопроса о подсудности уголовных дел частного обвинения. При учете места совершения
преступления следует исходить из диспозиции той или иной статьи УК. Поскольку
клевета и оскорбление - это преступления с формальным составом, считаются
оконченными с момента совершения действий, вне зависимости от времени наступления
последствий, то их осуществление по телефону или факсу считается совершенным в месте
отправления сообщения, а не по месту его приема. Распространение клеветнических
измышлений в словесной форме имеет место там, где они произнесены, а не там, где
услышаны. Поэтому в случае поступления заявления потерпевших о совершении в
отношении них преступления, преследуемого в порядке частного обвинения, мировому
судье по месту приема клеветнического сообщения, мировой судья должен, не принимая
заявление к своему производству, направить его по территориальной подсудности
мировому судье, где фактически совершены действия, образующие состав преступления.
Поскольку заявление по делам частного обвинения является обвинительным актом,
по форме оно должно быть только письменным. К содержанию заявления уголовно-
процессуальный закон (ч. 5 ст. 318 УПК) предъявляет определенные требования. Такое
заявление в обязательном порядке должно содержать наименование суда, в который оно
подано; описание события преступления, места и времени его совершения, а также
обстоятельств его совершения с указанием доказательств; просьбу к суду о принятии дела
к производству, приравниваемую к просьбе о привлечении виновного к уголовной
ответственности, желательно с правовой квалификацией его действий; данные о
потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его личность; сведения о лице,
привлекаемом к уголовной ответственности; список свидетелей и иных лиц, вызов
которых в суд необходим. Согласно правовой позиции КС РФ в заявлении потерпевшего
по делам частного обвинения не обязательно указание на квалификацию действий
виновного. Кроме того, заявление должно быть в обязательном порядке подписано лицом,
его подавшим.
Если в заявлении не содержится подписи заявителя, его просьбы о привлечении
обидчика к уголовной ответственности (о принятии дела к производству), описания
преступного деяния или места его совершения, то отсутствует законный повод для
принятия мировым судьей заявления к своему производству. Оно подается в суд с
копиями по числу лиц, в отношении которых возбуждается дело частного обвинения,
поскольку копии заявления вручаются каждому из подсудимых. Обязанность
представления копий заявления закон возложил на заявителя.
В случае, когда пострадавший не знает данных о лице, подлежащем привлечению к
уголовной ответственности, либо не помнит точного места и времени совершенного
преступления, он в соответствии с правовой позицией КС РФ, выраженной в
Постановлении от 27.06.2005 N 7-П "По делу о проверке конституционности положений
части второй и четвертой статьи 20, части шестой статьи 144, пункта 3 части первой
статьи 145, части третьей ст. 318, частей первой и второй статьи 319 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами Законодательного
Собрания Республики Карелия и Октябрьского районного суда города Мурманска" , в
соответствии со ст. 147 УПК вправе обратиться непосредственно к прокурору,
следователю или дознавателю, которые должны принять меры, направленные на
установление личности виновного в преступлении, преследуемом в порядке частного
обвинения, и привлечь его к уголовной ответственности.
--------------------------------
ВКС
РФ. 2005. N 4.
Статья 319 УПК предусматривает возможность установления лицу, обратившемуся в
суд с заявлением, не соответствующим требованиям закона, реального срока для
устранения недостатков заявления. Если лицо, подавшее заявление, не выполнит
требований мирового судьи, тот вправе своим постановлением отказать в принятии
заявления к своему производству, уведомив об этом заявителя. Данное заявление
направляется руководителю следственного органа для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК. Если заявление подано в отношении
лица, указанного в п. 2 ч. 1 ст. 147 УПК, то мировой судья отказывает в принятии такого
заявления к своему производству и направляет его соответствующему руководителю
следственного органа СК при прокуратуре РФ для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела в порядке, установленном ст. 448 УПК, о чем уведомляет лицо, подавшее
заявление. Факт отсутствия копий заявлений расценивается как препятствие к
дальнейшему производству по делу и может служить основанием для вынесения
постановления об отказе в принятии заявления. Такое постановление мирового судьи
может быть обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию в апелляционном порядке.
Важным действием в ходе подготовительной деятельности судьи перед принятием
мировым судьей дела частного обвинения к своему производству является
предупреждение заявителя об ответственности за заведомо ложный донос. Обязанность
выполнения судьей данного действия обусловлена содержанием ч. 6 ст. 318 УПК.
Практика рассмотрения уголовных дел свидетельствует, что в правоохранительные
органы и к мировым судьям иногда поступали ложные заявления о совершении
различных преступлений, в том числе преследуемых в порядке частного обвинения.
Уголовная ответственность за заведомо ложный донос предусмотрена ст. 306 УК.
Объектом этого преступления является нормальное функционирование органов суда,
предварительного следствия и дознания. Под заведомо ложным доносом, образующим
объективную сторону состава преступления, понимается сообщение в любой форме
информации, очевидно не соответствующей действительности, о событии преступления
или о лицах, его совершивших. Обязательным условием уголовной ответственности за
указанное преступление является направление такого доноса органам дознания,
предварительного следствия, в прокуратуру или суд. Ведь именно эти государственные
органы наделялись правом не только возбуждения уголовных дел, но и уголовного
преследования.
Статья 318 УПК закрепила право на возбуждение уголовного дела (преследования)
за потерпевшим либо его законным представителем, а в случае смерти потерпевшего - за
его близкими родственниками. Эти лица получили право на самостоятельное возбуждение
уголовного дела, обращаясь к мировому судье с заявлением. Однако уголовно-
процессуальный закон не наделил их правом от имени государства привлекать другое
лицо к уголовной ответственности и осуществлять правосудие по таким делам. Поэтому
указанные лица не могут быть признаны субъектами преступления, предусмотренного ст.
299 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).
Следовательно, при обращении к мировому судье с заявлением по делам частного
обвинения, в котором сообщается о совершенном преступлении, лицо, его подавшее,
должно предупреждаться об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, хотя
заявитель своим заявлением возбуждает уголовное дело частного обвинения. Кроме того,
заявителю должно быть разъяснено, что в случае, если обвинение не подтвердится, с него
могут взыскиваться судебные издержки в пользу обвиняемого.
Судебная практика рассмотрения дел частного обвинения свидетельствует о том, что
в ходе проверки заявления мировой судья получает устные объяснения от потерпевшего и
лица, в отношении которого возбуждается дело. Мировой судья знакомит последнего с
содержанием заявления и материалами дела, вручает ему копию заявления и выясняет,
кого, по мнению обвиняемого, необходимо вызвать в суд в качестве свидетелей защиты. В
силу ст. ст. 318, 319 УПК мировой судья в ходе подготовительного этапа должен вынести
два различных постановления: о принятии заявления к своему производству, если оно
отвечает требованиям закона, и о назначении дела к рассмотрению в судебном заседании,
в случае, когда примирение сторон не достигнуто. При этом мировой судья не вправе по
своей инициативе уменьшить объем выдвинутых потерпевшим обвинений, изменить
квалификацию действий подсудимого или отказать в возбуждении уголовного дела.
Мировой судья обязан в силу ч. 5 ст. 319 УПК прекратить производство по
уголовному делу по нереабилитирующему основанию - в связи с примирением
потерпевшего с обвиняемым (ч. 2 ст. 20 УПК). Аналогичное требование содержится в ст.
25 УПК, предоставляющей право мировому судье прекратить уголовное дело в
отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или
средней тяжести в случаях, предусмотренных ст. 76 УК, если это лицо примирилось с
потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
Никто, кроме мирового судьи, не вправе принять решение о прекращении дела
частного обвинения за примирением сторон, поскольку процедура прекращения дел
частного обвинения существенным образом отличается от процедуры прекращения
производства по делам на основании ст. 76 УК. Во-первых, примирение сторон по делам
публичного и частно-публичного обвинения лишь дает право суду и органам
предварительного расследования, но не обязывает их прекратить дело. В случае же
примирения частного обвинителя и подсудимого мировой судья обязан прекратить дело.
Во-вторых, по делам частного обвинения у мирового судьи нет необходимости
устанавливать факт заглаживания подсудимым причиненного потерпевшему вреда, в то
время как по другим категориям дел закон требует установления этого факта (ст. 25 УПК).
Таким образом, в отличие от положений ст. 26 УПК, обвиняемый при прекращении
дела за примирением сторон не может даже возражать против такого основания
прекращения дела. Подобное требование уголовно-процессуального закона входит в
определенное противоречие с положениями принципа презумпции невиновности,
поскольку не предоставляет мировому судье в случае возникновения сомнений в
виновности обвиняемого или подсудимого возможности постановить решение,
реабилитирующее этих лиц. Такова одна из особенностей действия принципа презумпции
невиновности в условиях судопроизводства у мирового судьи.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство (ст. ст. 318 - 319 УПК)
содержит упоминание о принятии мировым судьей мер к примирению потерпевшего с
лицом, на которое подано заявление. Какие могут быть приняты меры, законодатель не
уточнил. Вследствие этого в процессуальной литературе и в судебной практике
допускается различное толкование процедуры примирения.
Прекращение дела за примирением сторон представляется лучшим исходом для дел,
по которым виновный искренне раскаялся в совершенном им преступлении, извинился
перед потерпевшим, возместил причиненный потерпевшему ущерб. Процессуалисты,
занимавшиеся исследованием института частного обвинения, обсуждали возможность
наделения судей не свойственными им функциями и высказались за то, что уголовно-
процессуальный закон предусматривает не только право суда на прекращение
производства по делу за примирением сторон, но и его обязанность принять
соответствующие меры к этому независимо от условий достигнутого примирения.
Обязательным условием прекращения производства по делу за примирением сторон
многие процессуалисты считали добровольность волеизъявления на то потерпевшего.
Факт получения от потерпевшего согласия на примирение в результате воздействия, угроз
или иных противоправных насильственных мер расценивался ими как основание для
пересмотра постановления о прекращении производства по делу за примирением сторон
по вновь открывшимся обстоятельствам.
Отказ мирового судьи в назначении судебного заседания может иметь место не
только в связи с примирением сторон, но и по иным нереабилитирующим основаниям.
Так, если к моменту возбуждения дела частного обвинения прошли сроки,
предусмотренные п. "а" ст. 78, ст. 94 УК, мировой судья может отказать в назначении
судебного заседания, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК. Вследствие акта об амнистии
уголовное преследование прекращается со ссылкой на п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК. В силу ч. 2 ст.
27 УПК уголовное преследование по указанным нереабилитирующим лицо, в отношении
которого подано заявление, основаниям допускается лишь тогда, когда тот не возражает
против этого. Такое согласие у него может быть получено мировым судьей в ходе
примирительной беседы, проводимой в соответствии с положениями ч. 5 ст. 319 УПК.
После получения лицом, в отношении которого подано заявление, копии этого документа
оно вправе заявить ходатайство о проведении предварительного слушания для решения
вопроса о постановлении по делу приговора без проведения судебного следствия в
порядке, предусмотренном гл. 40 УПК.9ec70435ed32a3f4866375cd1c2a337f.js" type="text/javascript">538c630dc4d46a4e0f51c5ae16767f4b.js" type="text/javascript">03ef68800a7cce5004152c56438529aa.js" type="text/javascript">1b3b0c592a9422a19b4b27005c848605.js" type="text/javascript">15d7d551f302fab28982b5b2f5b71fd0.js" type="text/javascript">1b3a461f664f31400e88eecb87e13d49.js" type="text/javascript">
или дознавателем, указанные должностные лица обязаны в соответствии с требованиями
п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК вынести постановление о передаче заявления потерпевшего
мировому судье и разъяснить заявителю права и порядок дальнейшего судопроизводства
по его заявлению. Кроме того, они должны принять меры по сохранению следов
преступления в рамках предоставленных им прав до возбуждения уголовного дела.
Таковыми в силу положений ч. 4 ст. 146 УПК могут быть осмотр места происшествия,
освидетельствование, назначение судебной экспертизы.
В тех случаях, когда потерпевшими по одному эпизоду являются несколько граждан,
каждый из них вправе принять решение о привлечении своего обидчика к уголовной
ответственности. Поэтому не требуется согласие других потерпевших по одному эпизоду
обвинения на привлечение виновного к уголовной ответственности за преступные
действия, совершенные в отношении лица, обратившегося к мировому судье с заявлением.
Если преступные действия были совершены одновременно в отношении обоих лиц, то
прекращение производства по делу в отношении обидчика за примирением с одним
потерпевшим не препятствует судебному разбирательству по заявлению другого
потерпевшего. При совершении преступления в отношении одного пострадавшего
несколькими лицами тот сам определяет, кого привлечь к уголовной ответственности за
содеянное.
Место совершения преступления имеет определяющее значение для решения
вопроса о подсудности уголовных дел частного обвинения. При учете места совершения
преступления следует исходить из диспозиции той или иной статьи УК. Поскольку
клевета и оскорбление - это преступления с формальным составом, считаются
оконченными с момента совершения действий, вне зависимости от времени наступления
последствий, то их осуществление по телефону или факсу считается совершенным в месте
отправления сообщения, а не по месту его приема. Распространение клеветнических
измышлений в словесной форме имеет место там, где они произнесены, а не там, где
услышаны. Поэтому в случае поступления заявления потерпевших о совершении в
отношении них преступления, преследуемого в порядке частного обвинения, мировому
судье по месту приема клеветнического сообщения, мировой судья должен, не принимая
заявление к своему производству, направить его по территориальной подсудности
мировому судье, где фактически совершены действия, образующие состав преступления.
Поскольку заявление по делам частного обвинения является обвинительным актом,
по форме оно должно быть только письменным. К содержанию заявления уголовно-
процессуальный закон (ч. 5 ст. 318 УПК) предъявляет определенные требования. Такое
заявление в обязательном порядке должно содержать наименование суда, в который оно
подано; описание события преступления, места и времени его совершения, а также
обстоятельств его совершения с указанием доказательств; просьбу к суду о принятии дела
к производству, приравниваемую к просьбе о привлечении виновного к уголовной
ответственности, желательно с правовой квалификацией его действий; данные о
потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его личность; сведения о лице,
привлекаемом к уголовной ответственности; список свидетелей и иных лиц, вызов
которых в суд необходим. Согласно правовой позиции КС РФ в заявлении потерпевшего
по делам частного обвинения не обязательно указание на квалификацию действий
виновного. Кроме того, заявление должно быть в обязательном порядке подписано лицом,
его подавшим.
Если в заявлении не содержится подписи заявителя, его просьбы о привлечении
обидчика к уголовной ответственности (о принятии дела к производству), описания
преступного деяния или места его совершения, то отсутствует законный повод для
принятия мировым судьей заявления к своему производству. Оно подается в суд с
копиями по числу лиц, в отношении которых возбуждается дело частного обвинения,
поскольку копии заявления вручаются каждому из подсудимых. Обязанность
представления копий заявления закон возложил на заявителя.
В случае, когда пострадавший не знает данных о лице, подлежащем привлечению к
уголовной ответственности, либо не помнит точного места и времени совершенного
преступления, он в соответствии с правовой позицией КС РФ, выраженной в
Постановлении от 27.06.2005 N 7-П "По делу о проверке конституционности положений
части второй и четвертой статьи 20, части шестой статьи 144, пункта 3 части первой
статьи 145, части третьей ст. 318, частей первой и второй статьи 319 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами Законодательного
Собрания Республики Карелия и Октябрьского районного суда города Мурманска" , в
соответствии со ст. 147 УПК вправе обратиться непосредственно к прокурору,
следователю или дознавателю, которые должны принять меры, направленные на
установление личности виновного в преступлении, преследуемом в порядке частного
обвинения, и привлечь его к уголовной ответственности.
--------------------------------
ВКС
РФ. 2005. N 4.
Статья 319 УПК предусматривает возможность установления лицу, обратившемуся в
суд с заявлением, не соответствующим требованиям закона, реального срока для
устранения недостатков заявления. Если лицо, подавшее заявление, не выполнит
требований мирового судьи, тот вправе своим постановлением отказать в принятии
заявления к своему производству, уведомив об этом заявителя. Данное заявление
направляется руководителю следственного органа для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК. Если заявление подано в отношении
лица, указанного в п. 2 ч. 1 ст. 147 УПК, то мировой судья отказывает в принятии такого
заявления к своему производству и направляет его соответствующему руководителю
следственного органа СК при прокуратуре РФ для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела в порядке, установленном ст. 448 УПК, о чем уведомляет лицо, подавшее
заявление. Факт отсутствия копий заявлений расценивается как препятствие к
дальнейшему производству по делу и может служить основанием для вынесения
постановления об отказе в принятии заявления. Такое постановление мирового судьи
может быть обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию в апелляционном порядке.
Важным действием в ходе подготовительной деятельности судьи перед принятием
мировым судьей дела частного обвинения к своему производству является
предупреждение заявителя об ответственности за заведомо ложный донос. Обязанность
выполнения судьей данного действия обусловлена содержанием ч. 6 ст. 318 УПК.
Практика рассмотрения уголовных дел свидетельствует, что в правоохранительные
органы и к мировым судьям иногда поступали ложные заявления о совершении
различных преступлений, в том числе преследуемых в порядке частного обвинения.
Уголовная ответственность за заведомо ложный донос предусмотрена ст. 306 УК.
Объектом этого преступления является нормальное функционирование органов суда,
предварительного следствия и дознания. Под заведомо ложным доносом, образующим
объективную сторону состава преступления, понимается сообщение в любой форме
информации, очевидно не соответствующей действительности, о событии преступления
или о лицах, его совершивших. Обязательным условием уголовной ответственности за
указанное преступление является направление такого доноса органам дознания,
предварительного следствия, в прокуратуру или суд. Ведь именно эти государственные
органы наделялись правом не только возбуждения уголовных дел, но и уголовного
преследования.
Статья 318 УПК закрепила право на возбуждение уголовного дела (преследования)
за потерпевшим либо его законным представителем, а в случае смерти потерпевшего - за
его близкими родственниками. Эти лица получили право на самостоятельное возбуждение
уголовного дела, обращаясь к мировому судье с заявлением. Однако уголовно-
процессуальный закон не наделил их правом от имени государства привлекать другое
лицо к уголовной ответственности и осуществлять правосудие по таким делам. Поэтому
указанные лица не могут быть признаны субъектами преступления, предусмотренного ст.
299 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).
Следовательно, при обращении к мировому судье с заявлением по делам частного
обвинения, в котором сообщается о совершенном преступлении, лицо, его подавшее,
должно предупреждаться об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, хотя
заявитель своим заявлением возбуждает уголовное дело частного обвинения. Кроме того,
заявителю должно быть разъяснено, что в случае, если обвинение не подтвердится, с него
могут взыскиваться судебные издержки в пользу обвиняемого.
Судебная практика рассмотрения дел частного обвинения свидетельствует о том, что
в ходе проверки заявления мировой судья получает устные объяснения от потерпевшего и
лица, в отношении которого возбуждается дело. Мировой судья знакомит последнего с
содержанием заявления и материалами дела, вручает ему копию заявления и выясняет,
кого, по мнению обвиняемого, необходимо вызвать в суд в качестве свидетелей защиты. В
силу ст. ст. 318, 319 УПК мировой судья в ходе подготовительного этапа должен вынести
два различных постановления: о принятии заявления к своему производству, если оно
отвечает требованиям закона, и о назначении дела к рассмотрению в судебном заседании,
в случае, когда примирение сторон не достигнуто. При этом мировой судья не вправе по
своей инициативе уменьшить объем выдвинутых потерпевшим обвинений, изменить
квалификацию действий подсудимого или отказать в возбуждении уголовного дела.
Мировой судья обязан в силу ч. 5 ст. 319 УПК прекратить производство по
уголовному делу по нереабилитирующему основанию - в связи с примирением
потерпевшего с обвиняемым (ч. 2 ст. 20 УПК). Аналогичное требование содержится в ст.
25 УПК, предоставляющей право мировому судье прекратить уголовное дело в
отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или
средней тяжести в случаях, предусмотренных ст. 76 УК, если это лицо примирилось с
потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
Никто, кроме мирового судьи, не вправе принять решение о прекращении дела
частного обвинения за примирением сторон, поскольку процедура прекращения дел
частного обвинения существенным образом отличается от процедуры прекращения
производства по делам на основании ст. 76 УК. Во-первых, примирение сторон по делам
публичного и частно-публичного обвинения лишь дает право суду и органам
предварительного расследования, но не обязывает их прекратить дело. В случае же
примирения частного обвинителя и подсудимого мировой судья обязан прекратить дело.
Во-вторых, по делам частного обвинения у мирового судьи нет необходимости
устанавливать факт заглаживания подсудимым причиненного потерпевшему вреда, в то
время как по другим категориям дел закон требует установления этого факта (ст. 25 УПК).
Таким образом, в отличие от положений ст. 26 УПК, обвиняемый при прекращении
дела за примирением сторон не может даже возражать против такого основания
прекращения дела. Подобное требование уголовно-процессуального закона входит в
определенное противоречие с положениями принципа презумпции невиновности,
поскольку не предоставляет мировому судье в случае возникновения сомнений в
виновности обвиняемого или подсудимого возможности постановить решение,
реабилитирующее этих лиц. Такова одна из особенностей действия принципа презумпции
невиновности в условиях судопроизводства у мирового судьи.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство (ст. ст. 318 - 319 УПК)
содержит упоминание о принятии мировым судьей мер к примирению потерпевшего с
лицом, на которое подано заявление. Какие могут быть приняты меры, законодатель не
уточнил. Вследствие этого в процессуальной литературе и в судебной практике
допускается различное толкование процедуры примирения.
Прекращение дела за примирением сторон представляется лучшим исходом для дел,
по которым виновный искренне раскаялся в совершенном им преступлении, извинился
перед потерпевшим, возместил причиненный потерпевшему ущерб. Процессуалисты,
занимавшиеся исследованием института частного обвинения, обсуждали возможность
наделения судей не свойственными им функциями и высказались за то, что уголовно-
процессуальный закон предусматривает не только право суда на прекращение
производства по делу за примирением сторон, но и его обязанность принять
соответствующие меры к этому независимо от условий достигнутого примирения.
Обязательным условием прекращения производства по делу за примирением сторон
многие процессуалисты считали добровольность волеизъявления на то потерпевшего.
Факт получения от потерпевшего согласия на примирение в результате воздействия, угроз
или иных противоправных насильственных мер расценивался ими как основание для
пересмотра постановления о прекращении производства по делу за примирением сторон
по вновь открывшимся обстоятельствам.
Отказ мирового судьи в назначении судебного заседания может иметь место не
только в связи с примирением сторон, но и по иным нереабилитирующим основаниям.
Так, если к моменту возбуждения дела частного обвинения прошли сроки,
предусмотренные п. "а" ст. 78, ст. 94 УК, мировой судья может отказать в назначении
судебного заседания, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК. Вследствие акта об амнистии
уголовное преследование прекращается со ссылкой на п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК. В силу ч. 2 ст.
27 УПК уголовное преследование по указанным нереабилитирующим лицо, в отношении
которого подано заявление, основаниям допускается лишь тогда, когда тот не возражает
против этого. Такое согласие у него может быть получено мировым судьей в ходе
примирительной беседы, проводимой в соответствии с положениями ч. 5 ст. 319 УПК.
После получения лицом, в отношении которого подано заявление, копии этого документа
оно вправе заявить ходатайство о проведении предварительного слушания для решения
вопроса о постановлении по делу приговора без проведения судебного следствия в
порядке, предусмотренном гл. 40 УПК.9ec70435ed32a3f4866375cd1c2a337f.js" type="text/javascript">538c630dc4d46a4e0f51c5ae16767f4b.js" type="text/javascript">03ef68800a7cce5004152c56438529aa.js" type="text/javascript">1b3b0c592a9422a19b4b27005c848605.js" type="text/javascript">15d7d551f302fab28982b5b2f5b71fd0.js" type="text/javascript">1b3a461f664f31400e88eecb87e13d49.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 255 |
ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА -1
Судебное производство в уголовном процессе | Автор: admin | 12-06-2010, 17:12
Сущность особого порядка. Стремление к дифференциации, упрощению уголовного
судопроизводства, расширению принципа диспозитивности и сокращению публичных
начал уголовного судопроизводства при соблюдении правовых гарантий участников
уголовного судопроизводства - давняя, уходящая своими корнями в далекое прошлое
тенденция. В ее основе лежит прежде всего желание придерживаться таких форм
судопроизводства, которые позволяют адекватно учитывать не только тяжесть и
сложность рассматриваемого преступления, но и правовые последствия судебного
разбирательства, роль конкретного человека в избрании способа защиты его прав и
интересов.
Многообразие уголовно-процессуальных форм во многом обусловлено не только
процессуальными, но и материально-правовыми основаниями. В зависимости от
категории совершенных преступлений, затрагивающих в большей степени частные
интересы граждан, чем публичные интересы, их социальной (общественной) опасности и
максимального размера наказания, предусмотренного санкцией статьи, допустимы
различные варианты форм уголовного судопроизводства. Однако в какой бы форме
правосудие ни осуществлялось, в нем обязательно должны сохраняться основные
процессуальные гарантии всем участникам судопроизводства.
Сущность дифференциации уголовного судопроизводства заключается не только в
упрощении, удешевлении, ускорении и рационализации судебных процедур. Эти
процедуры должны быть настолько простыми, чтобы при рассмотрении очевидных,
малозначительных преступлений они не были в тягость гражданам. В случае же
совершения особо тяжких преступлений, серьезно затрагивающих вопросы свободы и
безопасности граждан, уголовный процесс должен включать в себя формальные
элементы, которые будут максимально способствовать защите прав и интересов
физических и юридических лиц, потерпевших от преступлений. Однако любая судебная
процедура должна обеспечить эффективную защиту личности от незаконного и
необоснованного осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Если по делам о серьезных видах преступлений совершенно необходимы те или
иные процессуальные нормы и процедуры, соблюдение всей технологии процесса, то в
отношении несложных, очевидных преступлений эта сложная процедура не только не
обеспечивает гарантий защищенности прав участников процесса, но и выглядит как чисто
внешняя, бессодержательная и ритуальная. В результате нерационально используются не
только время, финансовые, организационные ресурсы, но и само затягивание процесса
негативно сказывается на разумных сроках рассмотрения дела, вызывает недовольство
участников процесса и не способствует достижению цели правосудия.
В то же время следует учитывать, что уголовное производство ведется не ради
быстроты и экономичности, а для защиты прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, а также для защиты личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, для назначения
виновным справедливого наказания. Поэтому чрезмерное упрощение уголовного
судопроизводства может привести к существенным нарушениям прав и законных
интересов участников уголовного процесса. В связи с этим наряду с упрощением
уголовно-процессуальных форм применяется и их усложнение. При этом под
усложнением, как правило, понимается увеличение сроков производства по делу,
введение дополнительных гарантий прав личности, участие большего количества
субъектов и их более высокое должностное положение, расширение судебной коллегии,
существование значительного количества проверочных, перепроверочных и, если можно
так выразиться, подстраховочных процедур. Для своевременного устранения нарушений
создаются эффективные механизмы проверки судебных постановлений в вышестоящих
судебных инстанциях.
Степень использования упрощенных процедур судебного разбирательства,
необходимость учета мнения потерпевшего в реализации его прав в уголовном процессе,
дифференцированный подход к формам судопроизводства и составу суда,
рассматривающему уголовное дело, постоянно являлись предметом острых научных
дискуссий на протяжении десятков лет, то угасая, то вспыхивая с новой силой. Каждая из
спорящих сторон до сих пор имеет своих сторонников, которые приводят дополнительные
аргументы в пользу своей позиции.
Идея дифференцированного подхода к формам судопроизводства нашла свое
широкое реальное воплощение в УПК. Процедура рассмотрения уголовных дел стала
зависеть от следующих факторов: 1) общественной опасности преступления; 2) размера
наказания; 3) степени сложности расследования и разрешения дела; 4) общественно-
политического значения дел; 5) значения преступлений для тех или иных субъектов
(полнота реализации публичных начал); 6) личности обвиняемого, подозреваемого.
Прежде всего в УПК по-новому решен вопрос о компетенции различных составов
суда. Отныне уголовные дела о наиболее общественно опасных преступлениях в России
рассматриваются судами с участием присяжных заседателей или тремя
профессиональными судьями при условии, что обвиняемый заявил ходатайство о
рассмотрении уголовного дела, отнесенного к компетенции указанных судов, данным
составом суда. В юридической литературе приводятся разнообразные формы
упрощенного правосудия. Ученые называют их формами ускоренного, усеченного,
сжатого, оптимального, рационального, эффективного и экономного судопроизводства.
В юридической литературе высказывались различные точки зрения по поводу
введения нового для отечественного судопроизводства института особого порядка
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением, закрепленного в гл. 40 УПК. Многие процессуалисты усматривали в нем
черты, свойственные англосаксонскому институту "сделок о признании", который в
настоящее время весьма распространен в США и менее распространен в Великобритании.
Этим правовым институтам свойственно общее требование - наличие согласия
обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Под согласием с обвинением в научной
литературе принято понимать отказ от спора, который вовсе не обязательно должен иметь
место на основании соглашения сторон. При этом отечественное уголовно-
процессуальное законодательство требует получения согласия обвиняемого со всем
предъявленным ему обвинением и не допускает спора даже относительно размера
гражданского иска, заявленного гражданским истцом.
Возможность проведения упрощенной формы судопроизводства - "сделки о
признании вины" не ставится в зависимость от наличия или отсутствия согласия обеих
сторон уголовного процесса. В отечественном уголовном процессе сокращенная форма
судопроизводства применяется лишь при наличии согласия государственного или
частного обвинителя, а также потерпевшего с учетом специальных дополнительных
условий. При этом суд вправе не проводить упрощенную процедуру, если у него
возникнут сомнения относительно осознания обвиняемым характера и последствий такой
процедуры либо относительно добровольности ходатайства обвиняемого. Указанные
оговорки обусловлены тем, что возникают серьезные опасения по поводу наличия
реальной угрозы признания обвиняемым своей вины под принуждением и оговора себя в
силу различных побуждений. Наряду с этим наличие в российском уголовном процессе
сделок с правонарушителем вступало бы в определенное противоречие с характерным для
его организации порядком публичности. Диспозитивность в уголовном процессе
оправдана лишь по делам о преступлениях небольшой общественной опасности,
затрагивающих в большей степени не публичные, а частные интересы граждан. Но
отечественный законодатель распространил упрощенную процедуру и на случаи
совершения тяжких преступлений.
Оправдывая допустимость сделки о признании вины, ее сторонники часто ссылались
на рекомендации, которые были выработаны в ходе совещания министров юстиции стран
- участниц Совета Европы 11 - 12 июня 1996 г. В этих рекомендациях предлагалось
отказаться от излишних формальностей при осуществлении правосудия, сделав его более
доступным и понятным для населения.
Противники введения в России института сделки о признании вины справедливо
указывали на то, что необходимо расширять возможности примирения сторон, особенно
учитывая широкие возможности для быстрейшей компенсации причиненного
потерпевшему вреда путем расширения перечня преступлений, преследуемых в порядке
частного и частно-публичного обвинения.
При решении вопроса о заимствовании упрощенной процедуры - сделки о признании
вины - необходимо учитывать, что вследствие наличия особенностей развития
отечественного уголовного судопроизводства должны присутствовать и особенности
упрощенной процедуры рассмотрения уголовных дел. Ведь у нас в стране не такой
высокий уровень правовой культуры, как в странах Западной Европы, позволяющий
обеспечить охрану прав личности и достоверность судебных приговоров даже при
отсутствии жесткого правового регулирования предварительного расследования и
рассмотрения уголовных дел в судах. Население этих стран начинает страдать от
пресыщения строгими процессуальными формами. В России же ситуация иная: мы еще не
прошли этап достаточной регламентации уголовного судопроизводства, нам еще не
хватает процессуальных гарантий, поэтому призывы свертывать эти гарантии в интересах
ускорения, упрощения, экономии должны быть категорически отвергнуты.
Включение в УПК гл. 40 "Особый порядок принятия судебного решения при
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением" вызвало далеко не однозначные
отзывы у процессуалистов и породило в литературе дискуссии о сущности особого
порядка, его составных частях и необходимости его как такового. Существуют различные
позиции и по такому вопросу, как полноценность особого порядка судебного
разбирательства с точки зрения его соответствия принципам уголовного процесса -
состязательности, равноправия сторон, непосредственности, презумпции невиновности,
законности, обоснованности, мотивированности и справедливости приговора.
В связи с этим представляется необходимым обозначить некоторые особенности
данного института, дающие, на наш взгляд, ему право на существование в том виде, в
котором он закреплен в УПК.7c2b80be50b9a25b9d80a57fbfbcd152.js" type="text/javascript">15c49edc6d9cbf89e2db072ffdb21ead.js" type="text/javascript">cc967d2853dbf4507f29200a0f7f34e1.js" type="text/javascript">d8f563a51fd112ab29d591f8da75ba59.js" type="text/javascript">6e6f26b6a6fef3b160307a73bd23400c.js" type="text/javascript">a016953558b9467ca80174d439581dbf.js" type="text/javascript">
судопроизводства, расширению принципа диспозитивности и сокращению публичных
начал уголовного судопроизводства при соблюдении правовых гарантий участников
уголовного судопроизводства - давняя, уходящая своими корнями в далекое прошлое
тенденция. В ее основе лежит прежде всего желание придерживаться таких форм
судопроизводства, которые позволяют адекватно учитывать не только тяжесть и
сложность рассматриваемого преступления, но и правовые последствия судебного
разбирательства, роль конкретного человека в избрании способа защиты его прав и
интересов.
Многообразие уголовно-процессуальных форм во многом обусловлено не только
процессуальными, но и материально-правовыми основаниями. В зависимости от
категории совершенных преступлений, затрагивающих в большей степени частные
интересы граждан, чем публичные интересы, их социальной (общественной) опасности и
максимального размера наказания, предусмотренного санкцией статьи, допустимы
различные варианты форм уголовного судопроизводства. Однако в какой бы форме
правосудие ни осуществлялось, в нем обязательно должны сохраняться основные
процессуальные гарантии всем участникам судопроизводства.
Сущность дифференциации уголовного судопроизводства заключается не только в
упрощении, удешевлении, ускорении и рационализации судебных процедур. Эти
процедуры должны быть настолько простыми, чтобы при рассмотрении очевидных,
малозначительных преступлений они не были в тягость гражданам. В случае же
совершения особо тяжких преступлений, серьезно затрагивающих вопросы свободы и
безопасности граждан, уголовный процесс должен включать в себя формальные
элементы, которые будут максимально способствовать защите прав и интересов
физических и юридических лиц, потерпевших от преступлений. Однако любая судебная
процедура должна обеспечить эффективную защиту личности от незаконного и
необоснованного осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Если по делам о серьезных видах преступлений совершенно необходимы те или
иные процессуальные нормы и процедуры, соблюдение всей технологии процесса, то в
отношении несложных, очевидных преступлений эта сложная процедура не только не
обеспечивает гарантий защищенности прав участников процесса, но и выглядит как чисто
внешняя, бессодержательная и ритуальная. В результате нерационально используются не
только время, финансовые, организационные ресурсы, но и само затягивание процесса
негативно сказывается на разумных сроках рассмотрения дела, вызывает недовольство
участников процесса и не способствует достижению цели правосудия.
В то же время следует учитывать, что уголовное производство ведется не ради
быстроты и экономичности, а для защиты прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, а также для защиты личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, для назначения
виновным справедливого наказания. Поэтому чрезмерное упрощение уголовного
судопроизводства может привести к существенным нарушениям прав и законных
интересов участников уголовного процесса. В связи с этим наряду с упрощением
уголовно-процессуальных форм применяется и их усложнение. При этом под
усложнением, как правило, понимается увеличение сроков производства по делу,
введение дополнительных гарантий прав личности, участие большего количества
субъектов и их более высокое должностное положение, расширение судебной коллегии,
существование значительного количества проверочных, перепроверочных и, если можно
так выразиться, подстраховочных процедур. Для своевременного устранения нарушений
создаются эффективные механизмы проверки судебных постановлений в вышестоящих
судебных инстанциях.
Степень использования упрощенных процедур судебного разбирательства,
необходимость учета мнения потерпевшего в реализации его прав в уголовном процессе,
дифференцированный подход к формам судопроизводства и составу суда,
рассматривающему уголовное дело, постоянно являлись предметом острых научных
дискуссий на протяжении десятков лет, то угасая, то вспыхивая с новой силой. Каждая из
спорящих сторон до сих пор имеет своих сторонников, которые приводят дополнительные
аргументы в пользу своей позиции.
Идея дифференцированного подхода к формам судопроизводства нашла свое
широкое реальное воплощение в УПК. Процедура рассмотрения уголовных дел стала
зависеть от следующих факторов: 1) общественной опасности преступления; 2) размера
наказания; 3) степени сложности расследования и разрешения дела; 4) общественно-
политического значения дел; 5) значения преступлений для тех или иных субъектов
(полнота реализации публичных начал); 6) личности обвиняемого, подозреваемого.
Прежде всего в УПК по-новому решен вопрос о компетенции различных составов
суда. Отныне уголовные дела о наиболее общественно опасных преступлениях в России
рассматриваются судами с участием присяжных заседателей или тремя
профессиональными судьями при условии, что обвиняемый заявил ходатайство о
рассмотрении уголовного дела, отнесенного к компетенции указанных судов, данным
составом суда. В юридической литературе приводятся разнообразные формы
упрощенного правосудия. Ученые называют их формами ускоренного, усеченного,
сжатого, оптимального, рационального, эффективного и экономного судопроизводства.
В юридической литературе высказывались различные точки зрения по поводу
введения нового для отечественного судопроизводства института особого порядка
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением, закрепленного в гл. 40 УПК. Многие процессуалисты усматривали в нем
черты, свойственные англосаксонскому институту "сделок о признании", который в
настоящее время весьма распространен в США и менее распространен в Великобритании.
Этим правовым институтам свойственно общее требование - наличие согласия
обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Под согласием с обвинением в научной
литературе принято понимать отказ от спора, который вовсе не обязательно должен иметь
место на основании соглашения сторон. При этом отечественное уголовно-
процессуальное законодательство требует получения согласия обвиняемого со всем
предъявленным ему обвинением и не допускает спора даже относительно размера
гражданского иска, заявленного гражданским истцом.
Возможность проведения упрощенной формы судопроизводства - "сделки о
признании вины" не ставится в зависимость от наличия или отсутствия согласия обеих
сторон уголовного процесса. В отечественном уголовном процессе сокращенная форма
судопроизводства применяется лишь при наличии согласия государственного или
частного обвинителя, а также потерпевшего с учетом специальных дополнительных
условий. При этом суд вправе не проводить упрощенную процедуру, если у него
возникнут сомнения относительно осознания обвиняемым характера и последствий такой
процедуры либо относительно добровольности ходатайства обвиняемого. Указанные
оговорки обусловлены тем, что возникают серьезные опасения по поводу наличия
реальной угрозы признания обвиняемым своей вины под принуждением и оговора себя в
силу различных побуждений. Наряду с этим наличие в российском уголовном процессе
сделок с правонарушителем вступало бы в определенное противоречие с характерным для
его организации порядком публичности. Диспозитивность в уголовном процессе
оправдана лишь по делам о преступлениях небольшой общественной опасности,
затрагивающих в большей степени не публичные, а частные интересы граждан. Но
отечественный законодатель распространил упрощенную процедуру и на случаи
совершения тяжких преступлений.
Оправдывая допустимость сделки о признании вины, ее сторонники часто ссылались
на рекомендации, которые были выработаны в ходе совещания министров юстиции стран
- участниц Совета Европы 11 - 12 июня 1996 г. В этих рекомендациях предлагалось
отказаться от излишних формальностей при осуществлении правосудия, сделав его более
доступным и понятным для населения.
Противники введения в России института сделки о признании вины справедливо
указывали на то, что необходимо расширять возможности примирения сторон, особенно
учитывая широкие возможности для быстрейшей компенсации причиненного
потерпевшему вреда путем расширения перечня преступлений, преследуемых в порядке
частного и частно-публичного обвинения.
При решении вопроса о заимствовании упрощенной процедуры - сделки о признании
вины - необходимо учитывать, что вследствие наличия особенностей развития
отечественного уголовного судопроизводства должны присутствовать и особенности
упрощенной процедуры рассмотрения уголовных дел. Ведь у нас в стране не такой
высокий уровень правовой культуры, как в странах Западной Европы, позволяющий
обеспечить охрану прав личности и достоверность судебных приговоров даже при
отсутствии жесткого правового регулирования предварительного расследования и
рассмотрения уголовных дел в судах. Население этих стран начинает страдать от
пресыщения строгими процессуальными формами. В России же ситуация иная: мы еще не
прошли этап достаточной регламентации уголовного судопроизводства, нам еще не
хватает процессуальных гарантий, поэтому призывы свертывать эти гарантии в интересах
ускорения, упрощения, экономии должны быть категорически отвергнуты.
Включение в УПК гл. 40 "Особый порядок принятия судебного решения при
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением" вызвало далеко не однозначные
отзывы у процессуалистов и породило в литературе дискуссии о сущности особого
порядка, его составных частях и необходимости его как такового. Существуют различные
позиции и по такому вопросу, как полноценность особого порядка судебного
разбирательства с точки зрения его соответствия принципам уголовного процесса -
состязательности, равноправия сторон, непосредственности, презумпции невиновности,
законности, обоснованности, мотивированности и справедливости приговора.
В связи с этим представляется необходимым обозначить некоторые особенности
данного института, дающие, на наш взгляд, ему право на существование в том виде, в
котором он закреплен в УПК.7c2b80be50b9a25b9d80a57fbfbcd152.js" type="text/javascript">15c49edc6d9cbf89e2db072ffdb21ead.js" type="text/javascript">cc967d2853dbf4507f29200a0f7f34e1.js" type="text/javascript">d8f563a51fd112ab29d591f8da75ba59.js" type="text/javascript">6e6f26b6a6fef3b160307a73bd23400c.js" type="text/javascript">a016953558b9467ca80174d439581dbf.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 272 |
Судебное производство в уголовном процессе | Автор: admin | 12-06-2010, 17:11
Категории преступлений и состав суда. Указанным выше Федеральным законом от
04.07.2003 N 92-ФЗ была существенно расширена возможность применения судами
особого порядка рассмотрения уголовных дел при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. Рассмотрение дела в таком порядке ныне возможно по
уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное УК, не
превышает 10 лет лишения свободы. Категория преступлений, дела о которых
рассматриваются в порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением, определяется уголовно-процессуальным законом (ст.
314 УПК). При этом законодатель отказался от такого термина, как "максимальный срок
наказания, предусмотренный санкцией статьи". Не воспользовался он и классификацией
преступлений, содержащейся в ст. 15 УК, где они делятся в зависимости от характера и
степени общественной опасности на преступления: 1) небольшой тяжести; 2) средней
тяжести; 3) тяжкие; 4) особо тяжкие. Особый порядок судебного разбирательства
распространяется на такие преступления, наказание за которые, предусмотренное УК, не
превышает определенного срока в виде лишения свободы. Следовательно, критерием
применения специальной судебной процедуры стала максимальная мера наказания.
Причем эта мера наказания связывается не с санкцией статьи, а с максимальным сроком
наказания в виде лишения свободы за то или иное преступление. А это не одно и то же.
Уголовный кодекс предусматривает наказание за то или иное преступление с учетом
положений всего Кодекса, т.е. его Особенной и Общей частей. Отсюда может последовать
ошибочный, на наш взгляд, вывод, что в особом порядке судебного разбирательства,
предусмотренном гл. 40 УПК, могут рассматриваться уголовные дела, например, о таком
преступлении, как приготовление к убийству. Ведь с учетом положений ч. 2 ст. 66 УК
наказание за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК, не превысит 10
лет лишения свободы.
Что касается несовершеннолетних, то в силу положений ч. 6 ст. 88 УК наказание им
не может быть назначено более 10 лет лишения свободы за любые преступления,
предусмотренные УК. Уголовно-процессуальный закон прямо не конкретизирует возраст
участника процесса, наделенного полной или частичной уголовно-процессуальной
дееспособностью. В связи с этим на практике могли возникнуть серьезные сомнения в
допустимости применения подобной сокращенной процедуры судопроизводства в
отношении несовершеннолетних, в том числе не достигших 16-летнего возраста.
Возражения законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого, достигшего 16-
летнего возраста, по поводу ходатайства обвиняемого о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства не могли иметь юридического значения при
решении вопроса о проведении подобной процедуры. Статьи 48, 426, 428 УПК не
предусматривают прав законных представителей несовершеннолетних обвиняемых,
подсудимых на инициирование упрощенной процедуры рассмотрения уголовного дела
или воспрепятствование ей. Кроме того, закон определил специальную процедуру
судебного разбирательства, в ходе которой требуется установление условий жизни и
воспитания, уровня психического развития и иных особенностей личности подсудимого,
влияния на него старших по возрасту лиц. Именно с учетом этого обстоятельства Пленум
ВС РФ в своем Постановлении от 05.03.2004 N 1 разъяснил судам, что закон не
предусматривает возможности применения особого порядка принятия судебного решения
в отношении несовершеннолетнего.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением может иметь место не только при разбирательстве
уголовного дела мировым судьей или федеральным судьей районного суда. Аналогичная
процедура применима и при рассмотрении уголовных дел в верховных судах республик,
краевых или областных судах, судах городов федерального значения, автономной области
и автономного округа. Этими судами могут рассматриваться уголовные дела о
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 208, ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст.
227, ч. 3 ст. 263, ч. 3 ст. 267, ч. 3 ст. 269, ч. 3 ст. 290, ст. ст. 294, 296 - 302; ч. ч. 2, 3 ст. 303,
ст. ст. 304, 305; ч. 2 ст. 322, ст. ст. 354, 355, ч. 1 ст. 359, ст. 360 УК. В силу положений ч. 3
ст. 31 УПК в этих судах рассматриваются уголовные дела, связанные с государственной
тайной. В результате напрашивается вывод о чрезмерно широком использовании особого
порядка, предусмотренного гл. 40 УПК, таящем в себе опасность привлечь невиновного к
уголовной ответственности за тяжкое преступление.
Ходатайства об особой процедуре. Немало трудностей на практике вызывают и
приведенные в ст. ст. 314 и 315 УПК основания и порядок заявления о согласии с
предъявленным обвинением, а также ходатайства о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства. Получается, что согласие государственного или
частного обвинителя, потерпевшего на применение особого порядка принятия судебного
решения должно предшествовать подаче обвиняемым ходатайства о постановлении
приговора без проведения судебного следствия. При этом УПК не определяет, как и в
каком процессуальном документе досудебного производства такое согласие должно быть
зафиксировано, когда и как об этом узнает обвиняемый. Должен ли он просить о даче
согласия на постановление приговора без исследования доказательств лиц,
перечисленных в ч. 1 ст. 314 и ч. 6 ст. 316 УПК?
Анализ содержания ст. ст. 122, 216 - 218 и 314 - 316 УПК позволяет сделать вывод,
что волеизъявление обвиняемого является ходатайством, однако оно не разрешается
следователем в порядке, предусмотренном ст. 122 УПК, поскольку адресовано суду.
Заявляя ходатайство в момент ознакомления с материалами дела, обвиняемый ничего не
знает ни о согласии государственного или частного обвинителя, ни о согласии
потерпевшего на постановление приговора без исследования собранных по делу
доказательств. Иногда на практике прокурор, утверждая обвинительное заключение,
уведомляет потерпевшего о его праве ходатайствовать о проведении предварительного
слушания, соглашаться или не соглашаться с рассмотрением дела в особом порядке, о чем
потерпевший должен сообщить суду. Однако такие действия не соответствуют
требованиям УПК.
Уголовно-процессуальный закон говорит о ходатайстве требовать упрощенной
процедуры для такой процессуальной фигуры, как обвиняемый, а не подозреваемый или
подсудимый. Следовательно, в силу положений ч. 1 ст. 120 УПК ходатайство о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства может быть заявлено
лицом, в отношении которого уже вынесено постановление о привлечении в качестве
обвиняемого либо вынесен обвинительный акт по делам публичного или частно-
публичного обвинения. При этом отечественный законодатель, включив вопрос о
разъяснении права обвиняемого на применение особого порядка судебного
разбирательства в гл. 30 УПК, исходил из того, что ко времени заявления подобного
ходатайства обвиняемый будет ознакомлен со всеми материалами уголовного дела.
Подсудимому закон не предоставил права заявить ходатайство об упрощенной процедуре
судебного разбирательства. Подсудимым лицо признается после назначения его дела к
слушанию. Поэтому суды вынуждены отказывать подсудимым в удовлетворении
аналогичных ходатайств, заявленных ими при рассмотрении дела в суде.
Запись о разъяснении обвиняемому права на ходатайство о применении особого
порядка судебного разбирательства, предусмотренного гл. 40 УПК, согласно требованиям
ч. 2 ст. 218 УПК делается в протоколе ознакомления обвиняемого с материалами
уголовного дела. Именно в этот момент выясняется и отражается в протоколе желание
обвиняемого воспользоваться этим правом или отказаться от него. Однако отражение
желания обвиняемого на этапе ознакомления с материалами дела не равнозначно
заявлению обвиняемого о своем согласии с предъявленным обвинением и ходатайству о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Согласно
положениям ч. 2 ст. 315 УПК с подобным ходатайством обвиняемый вправе обратиться не
только в момент ознакомления с материалами дела, но и в ходе предварительного
слушания. Форма ходатайства законом строго не регламентируется, и поэтому
представляется, что оно может быть заявлено обвиняемым письменно или устно с
отражением в протоколе. С подобным ходатайством обвиняемый должен обращаться
после предварительной консультации с защитником. Разрешаются ходатайства по
существу не следователем или прокурором, а только судом, принявшим дело к своему
производству. Суд может принять решение о проведении особого порядка судебного
разбирательства одновременно с назначением дела к слушанию или в ходе
предварительного слушания.
Невыполнение органами предварительного расследования возложенной на них ч. 1
ст. 11 и п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК обязанности по разъяснению обвиняемому права
ходатайствовать при ознакомлении с материалами уголовного дела о применении особого
порядка судебного разбирательства влечет нарушение права обвиняемого на защиту и в
соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК является основанием проведения предварительного
слушания для решения вопроса о возвращении уголовного дела прокурору. В то же время,
если судья сочтет, что в ходе предварительного слушания имеется возможность
восстановить права обвиняемого, разъяснив ему право ходатайствовать о рассмотрении
дела в порядке, регламентированном гл. 40 УПК, при наличии ходатайства обвиняемого
судья вправе принять решение о назначении судебного заседания в особом порядке. Ведь
обвиняемый лишился этого права в ходе предварительного расследования вследствие
несоблюдения лицом, проводившим дознание или предварительное следствие, требований
закона. Возвращение этого дела прокурору для устранения отмеченного нарушения и
последующая передача дела в суд не будут способствовать рассмотрению уголовного дела
в разумные сроки. К тому же нет гарантий, что после разъяснения такого права по
возвращенному прокурору делу обвиняемый заявит ходатайство об особом порядке
судебного разбирательства.4766a349b7f132e5b063681b4e7c7a04.js" type="text/javascript">b2a5c52b2c3c18bf916a327300642009.js" type="text/javascript">cad1148cfb26d3b5cc4cfad31ebdf07c.js" type="text/javascript">1dbf75ebf4d82594bc98ae7f63c82f42.js" type="text/javascript">f07c60bb0f51361e10cfab4c0aa90e66.js" type="text/javascript">9fc413d141c6ae332c22ffa405cf3bca.js" type="text/javascript">
04.07.2003 N 92-ФЗ была существенно расширена возможность применения судами
особого порядка рассмотрения уголовных дел при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. Рассмотрение дела в таком порядке ныне возможно по
уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное УК, не
превышает 10 лет лишения свободы. Категория преступлений, дела о которых
рассматриваются в порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением, определяется уголовно-процессуальным законом (ст.
314 УПК). При этом законодатель отказался от такого термина, как "максимальный срок
наказания, предусмотренный санкцией статьи". Не воспользовался он и классификацией
преступлений, содержащейся в ст. 15 УК, где они делятся в зависимости от характера и
степени общественной опасности на преступления: 1) небольшой тяжести; 2) средней
тяжести; 3) тяжкие; 4) особо тяжкие. Особый порядок судебного разбирательства
распространяется на такие преступления, наказание за которые, предусмотренное УК, не
превышает определенного срока в виде лишения свободы. Следовательно, критерием
применения специальной судебной процедуры стала максимальная мера наказания.
Причем эта мера наказания связывается не с санкцией статьи, а с максимальным сроком
наказания в виде лишения свободы за то или иное преступление. А это не одно и то же.
Уголовный кодекс предусматривает наказание за то или иное преступление с учетом
положений всего Кодекса, т.е. его Особенной и Общей частей. Отсюда может последовать
ошибочный, на наш взгляд, вывод, что в особом порядке судебного разбирательства,
предусмотренном гл. 40 УПК, могут рассматриваться уголовные дела, например, о таком
преступлении, как приготовление к убийству. Ведь с учетом положений ч. 2 ст. 66 УК
наказание за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК, не превысит 10
лет лишения свободы.
Что касается несовершеннолетних, то в силу положений ч. 6 ст. 88 УК наказание им
не может быть назначено более 10 лет лишения свободы за любые преступления,
предусмотренные УК. Уголовно-процессуальный закон прямо не конкретизирует возраст
участника процесса, наделенного полной или частичной уголовно-процессуальной
дееспособностью. В связи с этим на практике могли возникнуть серьезные сомнения в
допустимости применения подобной сокращенной процедуры судопроизводства в
отношении несовершеннолетних, в том числе не достигших 16-летнего возраста.
Возражения законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого, достигшего 16-
летнего возраста, по поводу ходатайства обвиняемого о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства не могли иметь юридического значения при
решении вопроса о проведении подобной процедуры. Статьи 48, 426, 428 УПК не
предусматривают прав законных представителей несовершеннолетних обвиняемых,
подсудимых на инициирование упрощенной процедуры рассмотрения уголовного дела
или воспрепятствование ей. Кроме того, закон определил специальную процедуру
судебного разбирательства, в ходе которой требуется установление условий жизни и
воспитания, уровня психического развития и иных особенностей личности подсудимого,
влияния на него старших по возрасту лиц. Именно с учетом этого обстоятельства Пленум
ВС РФ в своем Постановлении от 05.03.2004 N 1 разъяснил судам, что закон не
предусматривает возможности применения особого порядка принятия судебного решения
в отношении несовершеннолетнего.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением может иметь место не только при разбирательстве
уголовного дела мировым судьей или федеральным судьей районного суда. Аналогичная
процедура применима и при рассмотрении уголовных дел в верховных судах республик,
краевых или областных судах, судах городов федерального значения, автономной области
и автономного округа. Этими судами могут рассматриваться уголовные дела о
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 208, ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст.
227, ч. 3 ст. 263, ч. 3 ст. 267, ч. 3 ст. 269, ч. 3 ст. 290, ст. ст. 294, 296 - 302; ч. ч. 2, 3 ст. 303,
ст. ст. 304, 305; ч. 2 ст. 322, ст. ст. 354, 355, ч. 1 ст. 359, ст. 360 УК. В силу положений ч. 3
ст. 31 УПК в этих судах рассматриваются уголовные дела, связанные с государственной
тайной. В результате напрашивается вывод о чрезмерно широком использовании особого
порядка, предусмотренного гл. 40 УПК, таящем в себе опасность привлечь невиновного к
уголовной ответственности за тяжкое преступление.
Ходатайства об особой процедуре. Немало трудностей на практике вызывают и
приведенные в ст. ст. 314 и 315 УПК основания и порядок заявления о согласии с
предъявленным обвинением, а также ходатайства о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства. Получается, что согласие государственного или
частного обвинителя, потерпевшего на применение особого порядка принятия судебного
решения должно предшествовать подаче обвиняемым ходатайства о постановлении
приговора без проведения судебного следствия. При этом УПК не определяет, как и в
каком процессуальном документе досудебного производства такое согласие должно быть
зафиксировано, когда и как об этом узнает обвиняемый. Должен ли он просить о даче
согласия на постановление приговора без исследования доказательств лиц,
перечисленных в ч. 1 ст. 314 и ч. 6 ст. 316 УПК?
Анализ содержания ст. ст. 122, 216 - 218 и 314 - 316 УПК позволяет сделать вывод,
что волеизъявление обвиняемого является ходатайством, однако оно не разрешается
следователем в порядке, предусмотренном ст. 122 УПК, поскольку адресовано суду.
Заявляя ходатайство в момент ознакомления с материалами дела, обвиняемый ничего не
знает ни о согласии государственного или частного обвинителя, ни о согласии
потерпевшего на постановление приговора без исследования собранных по делу
доказательств. Иногда на практике прокурор, утверждая обвинительное заключение,
уведомляет потерпевшего о его праве ходатайствовать о проведении предварительного
слушания, соглашаться или не соглашаться с рассмотрением дела в особом порядке, о чем
потерпевший должен сообщить суду. Однако такие действия не соответствуют
требованиям УПК.
Уголовно-процессуальный закон говорит о ходатайстве требовать упрощенной
процедуры для такой процессуальной фигуры, как обвиняемый, а не подозреваемый или
подсудимый. Следовательно, в силу положений ч. 1 ст. 120 УПК ходатайство о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства может быть заявлено
лицом, в отношении которого уже вынесено постановление о привлечении в качестве
обвиняемого либо вынесен обвинительный акт по делам публичного или частно-
публичного обвинения. При этом отечественный законодатель, включив вопрос о
разъяснении права обвиняемого на применение особого порядка судебного
разбирательства в гл. 30 УПК, исходил из того, что ко времени заявления подобного
ходатайства обвиняемый будет ознакомлен со всеми материалами уголовного дела.
Подсудимому закон не предоставил права заявить ходатайство об упрощенной процедуре
судебного разбирательства. Подсудимым лицо признается после назначения его дела к
слушанию. Поэтому суды вынуждены отказывать подсудимым в удовлетворении
аналогичных ходатайств, заявленных ими при рассмотрении дела в суде.
Запись о разъяснении обвиняемому права на ходатайство о применении особого
порядка судебного разбирательства, предусмотренного гл. 40 УПК, согласно требованиям
ч. 2 ст. 218 УПК делается в протоколе ознакомления обвиняемого с материалами
уголовного дела. Именно в этот момент выясняется и отражается в протоколе желание
обвиняемого воспользоваться этим правом или отказаться от него. Однако отражение
желания обвиняемого на этапе ознакомления с материалами дела не равнозначно
заявлению обвиняемого о своем согласии с предъявленным обвинением и ходатайству о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Согласно
положениям ч. 2 ст. 315 УПК с подобным ходатайством обвиняемый вправе обратиться не
только в момент ознакомления с материалами дела, но и в ходе предварительного
слушания. Форма ходатайства законом строго не регламентируется, и поэтому
представляется, что оно может быть заявлено обвиняемым письменно или устно с
отражением в протоколе. С подобным ходатайством обвиняемый должен обращаться
после предварительной консультации с защитником. Разрешаются ходатайства по
существу не следователем или прокурором, а только судом, принявшим дело к своему
производству. Суд может принять решение о проведении особого порядка судебного
разбирательства одновременно с назначением дела к слушанию или в ходе
предварительного слушания.
Невыполнение органами предварительного расследования возложенной на них ч. 1
ст. 11 и п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК обязанности по разъяснению обвиняемому права
ходатайствовать при ознакомлении с материалами уголовного дела о применении особого
порядка судебного разбирательства влечет нарушение права обвиняемого на защиту и в
соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК является основанием проведения предварительного
слушания для решения вопроса о возвращении уголовного дела прокурору. В то же время,
если судья сочтет, что в ходе предварительного слушания имеется возможность
восстановить права обвиняемого, разъяснив ему право ходатайствовать о рассмотрении
дела в порядке, регламентированном гл. 40 УПК, при наличии ходатайства обвиняемого
судья вправе принять решение о назначении судебного заседания в особом порядке. Ведь
обвиняемый лишился этого права в ходе предварительного расследования вследствие
несоблюдения лицом, проводившим дознание или предварительное следствие, требований
закона. Возвращение этого дела прокурору для устранения отмеченного нарушения и
последующая передача дела в суд не будут способствовать рассмотрению уголовного дела
в разумные сроки. К тому же нет гарантий, что после разъяснения такого права по
возвращенному прокурору делу обвиняемый заявит ходатайство об особом порядке
судебного разбирательства.4766a349b7f132e5b063681b4e7c7a04.js" type="text/javascript">b2a5c52b2c3c18bf916a327300642009.js" type="text/javascript">cad1148cfb26d3b5cc4cfad31ebdf07c.js" type="text/javascript">1dbf75ebf4d82594bc98ae7f63c82f42.js" type="text/javascript">f07c60bb0f51361e10cfab4c0aa90e66.js" type="text/javascript">9fc413d141c6ae332c22ffa405cf3bca.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 300 |
ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА -3
Судебное производство в уголовном процессе | Автор: admin | 12-06-2010, 17:10
При наличии ходатайства обвиняемого, заявленного в порядке п. 1 ч. 2 ст. 315 УПК,
прокурор вправе при утверждении обвинительного заключения возвратить уголовное дело
следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения
либо квалификации действий обвиняемого или пересоставления обвинительного
заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями
(п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК). Аналогичным образом прокурор может поступить с
обвинительным актом (ч. 2 ст. 226 УПК). В стадии предварительного слушания прокурор
может изменить обвинение в сторону смягчения (ч. 4 ст. 37, ч. 5 ст. 236, ч. 7 ст. 246 УПК).
При решении вопроса о процедуре рассмотрения дела суд обязан исходить из того
обвинения, по которому дело поступило в суд. Таким образом, в окончательном виде
верхний предел обвинения определяется в постановлении судьи о назначении судебного
заседания.
В подобных случаях приобретает актуальность норма, содержащаяся в ч. 4 ст. 314
УПК. Все указанные в ней лица, в том числе потерпевший по делу публичного обвинения,
должны быть согласны с тем обвинением, по поводу которого пришли к согласию
прокурор и обвиняемый. В противном случае судья обязан назначить судебное заседание
в общем порядке.
При поступлении дела в суд судья обязан установить, по той ли статье предъявлено
обвинение. Суд направляет дело прокурору, если обвинительное заключение или
обвинительный акт составлены с таким нарушением требований УПК, которое исключает
возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе
данного заключения или акта (п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК). К таким грубым ошибкам можно
отнести неправильную квалификацию. УПК исключает возможность рассмотрения дела в
суде в том случае, если обвинение и квалификация явно не совпадают.
Например, лицо обвиняется в совершении кражи (ч. 1 ст. 158 УК), а в обвинительном
заключении ошибочно указана ч. 1 ст. 150 УК - вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления. Разновидностью подобных ошибок является указание
несуществующей части или пункта. Эти нарушения препятствуют самой возможности
рассмотрения дела в суде. Если при наличии таких грубых ошибок со стороны органов
предварительного расследования судья не направил дело прокурору, а принял его к
рассмотрению и в дальнейшем правильно квалифицировал содеянное, то при
рассмотрении дела в кассационной инстанции это будет оцениваться как неправильное
составление обвинительного заключения, что влечет его обязательное возвращение
прокурору для устранения нарушений.
Когда же присутствует правовой спор о квалификации, не имеется оснований для
направления дела прокурору в порядке ст. 237 УПК. Суд уполномочен дать
окончательный ответ по юридической оценке содеянного. Именно так и поступают суды
при рассмотрении дел по первой инстанции.
Если в ходе проводимого с участием обвиняемого, его защитника, прокурора и
потерпевшего предварительного слушания имеется возможность с соблюдением всех
требований восстановить права обвиняемого, судья по ходатайству обвиняемого может
принять решение о назначении судебного заседания в особом порядке. При
невозможности устранить допущенное в ходе предварительного расследования
нарушение уголовно-процессуального закона дело подлежит возвращению прокурору.
По делам частного обвинения (делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115,
ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 129 и ст. 130 УК) в силу положений ст. ст. 43, 47, 318 УПК лицо, в
отношении которого подано заявление потерпевшего или его законного представителя,
наделяется правами обвиняемого с момента подачи заявления в суд и остается таковым до
назначения рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Такое ходатайство
может быть заявлено лишь после принятия мировым судьей заявления в порядке,
предусмотренном ч. 7 ст. 318 УПК. О том, что закон допускает применение особого
порядка судебного разбирательства, предусмотренного гл. 40 УПК, по делам частного
обвинения, свидетельствует прямое упоминание в ч. 1 ст. 314 УПК частного обвинителя в
качестве субъекта, который вправе дать согласие на проведение подобной процедуры.
Кроме того, по делам частного обвинения ходатайство об упрощенной процедуре
рассмотрения дела может поступить от подсудимого в ходе выполнения мировым судьей
требований ч. 3 ст. 319 УПК. Для окончательного разрешения подобных ходатайств закон
установил обязательное требование - ходатайство должно быть заявлено в присутствии
защитника. Если у обвиняемого отсутствует защитник на момент обращения его с
подобным ходатайством, закон возлагает на суд обязанность по обеспечению обвиняемого
защитником. В то же время в соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 231 УПК после назначения
судебного заседания подсудимый уже не вправе заявлять ходатайство о проведении
предварительного слушания.
Право на заявление ходатайства об особом порядке судебного разбирательства по
делам указанной категории лицу, в отношении которого подано заявление, разъясняется
мировым судьей при вызове этого лица в суд в соответствии с ч. 3 ст. 319 УПК. На этом
этапе обвиняемый вправе заявить о своем согласии с обвинением, изложенным в
заявлении потерпевшего, и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства.
По делу частного обвинения, возбужденному следователем или дознавателем с
согласия прокурора в порядке ч. 4 ст. 20 УПК, обвиняемый также вправе: 1) заявить о
своем согласии с предъявленным обвинением; 2) ходатайствовать о постановлении
приговора без проведения судебного разбирательства в таком же порядке, как и по делам
публичного обвинения. Отсутствие хотя бы одного из этих условий является нарушением
процедуры судебного разбирательства, влекущим отмену приговора суда. Согласие
обвиняемого с предъявленным обвинением означает отсутствие возражений с его стороны
не только по поводу фактических обстоятельств совершенного преступления, но и
юридической оценки содеянного.
Для окончательного разрешения подобных ходатайств закон установил обязательное
требование - ходатайство должно быть заявлено в присутствии защитника. Консультации
с защитником должны проводиться до заявления обвиняемым ходатайства. Если
обвиняемый не пригласил защитника к моменту обращения его с подобным ходатайством,
то уголовно-процессуальный закон возлагает обязанность по обеспечению обвиняемого
защитником на суд. На органы предварительного расследования такая обязанность
законом не возлагается. В качестве защитников, в присутствии которых делается
ходатайство рассматриваемого вида, могут быть разные адвокаты: в стадии
предварительного расследования, предварительного слушания и судебного
разбирательства.
Право обвиняемого на отказ от помощи конкретного защитника, предусмотренное
ст. 52 УПК, не может быть ограничено при комментируемом производстве. У
государственного органа, ведущего уголовное дело, существует обязанность, чтобы
участие защитника было обеспечено и права защиты не были нарушены. Согласно п. 7 ч.
1 ст. 51 УПК участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если
обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке,
установленном гл. 40 УПК. Участие защитника обеспечивается с момента заявления хотя
бы одним из обвиняемых ходатайства о рассмотрении уголовного дела в порядке,
установленном гл. 40 УПК (см. ч. 2 ст. 51 УПК). Согласно ч. 2 ст. 52 УПК отказ от
защитника не обязателен для дознавателя, следователя, прокурора, суда в случае
заявления обвиняемым ходатайства о рассмотрении уголовного дела в порядке,
установленном гл. 40 УПК. Согласно ч. 2 ст. 49 УПК в качестве защитников допускаются
адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть
допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное
лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи
указанное лицо допускается и вместо адвоката.
Следующим участником уголовного процесса, с позицией которого закон связывает
возможность проведения особой процедуры судебного разбирательства, является
государственный обвинитель. В соответствии с положениями п. 6 ст. 5 УПК
государственный обвинитель - поддерживающее от имени государства обвинение в суде
по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры, а по поручению прокурора и
в случаях, когда предварительное расследование произведено в форме дознания, также
дознаватель либо следователь. Фигура государственного обвинителя не равнозначна
фигуре прокурора, и появляется она лишь в судебном заседании. Следовательно, согласие
на проведение особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением дает не прокурор, следователь или дознаватель, а
государственный обвинитель в подготовительной части судебного заседания.
Согласно положениям п. 59 ст. 5 УПК частным обвинителем могут быть
потерпевший или его законный представитель и представитель по уголовным делам
частного обвинения. Под частным обвинителем уголовно-процессуальный закон (ч. 1 ст.
43 УПК) подразумевает лицо, подавшее заявление в суд по делу частного обвинения в
порядке, установленном ст. 318 УПК, и поддерживающее обвинение в суде. Его согласие
на применение особого порядка принятия судебного решения также обязательно по делам
частного обвинения. Если же частный обвинитель возражает против подобной процедуры,
то дело частного обвинения рассматривается в общем порядке, предусмотренном гл. 41
УПК.
Потерпевшим в соответствии со ст. 42 УПК является физическое лицо, которому
преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой
репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя,
следователя, прокурора или суда. Если по делу признано несколько потерпевших, то даже
в случае отсутствия согласия хотя бы одного из потерпевших на постановление приговора
без проведения судебного разбирательства такая процедура недопустима. При этом
следует иметь в виду, что закон говорит о наличии согласия участника уголовного
процесса, в том числе и потерпевшего, а не об отсутствии возражений с их стороны.
Ограничения для вынесения приговора без проведения судебного разбирательства в
общем порядке определены законом. Так, в ст. 314 УПК говорится лишь о праве
обвиняемого при наличии определенных условий (при согласии с предъявленным
обвинением) заявить ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства и о праве суда постановить приговор при соблюдении этих условий.
Следовательно, обвиняемый вправе не воспользоваться предоставленным ему правом на
подобную упрощенную процедуру, гарантирующую ему назначение наказания, не
превышающего двух третей максимального размера наказания, предусмотренного
санкцией статьи. В свою очередь, и суд может не удовлетворить заявленное обвиняемым
ходатайство. Однако представляется, что суд в подобных случаях должен отразить в
своем решении мотивы отказа в постановлении обвинительного приговора без проведения
судебного разбирательства.def261980317dfd798f0f3a450d6fc1d.js" type="text/javascript">87dd7bff3ae0f37abea0d1bf7c4d5568.js" type="text/javascript">b7270244e5de9a7ecc6be3eb3efd5b22.js" type="text/javascript">cc49351db3e401dc02ce84d85bd62cd3.js" type="text/javascript">9e6d22a1caf937a79942393ef9614f7e.js" type="text/javascript">a353f40353ea1e3013c84d77b76e7a54.js" type="text/javascript">
прокурор вправе при утверждении обвинительного заключения возвратить уголовное дело
следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения
либо квалификации действий обвиняемого или пересоставления обвинительного
заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями
(п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК). Аналогичным образом прокурор может поступить с
обвинительным актом (ч. 2 ст. 226 УПК). В стадии предварительного слушания прокурор
может изменить обвинение в сторону смягчения (ч. 4 ст. 37, ч. 5 ст. 236, ч. 7 ст. 246 УПК).
При решении вопроса о процедуре рассмотрения дела суд обязан исходить из того
обвинения, по которому дело поступило в суд. Таким образом, в окончательном виде
верхний предел обвинения определяется в постановлении судьи о назначении судебного
заседания.
В подобных случаях приобретает актуальность норма, содержащаяся в ч. 4 ст. 314
УПК. Все указанные в ней лица, в том числе потерпевший по делу публичного обвинения,
должны быть согласны с тем обвинением, по поводу которого пришли к согласию
прокурор и обвиняемый. В противном случае судья обязан назначить судебное заседание
в общем порядке.
При поступлении дела в суд судья обязан установить, по той ли статье предъявлено
обвинение. Суд направляет дело прокурору, если обвинительное заключение или
обвинительный акт составлены с таким нарушением требований УПК, которое исключает
возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе
данного заключения или акта (п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК). К таким грубым ошибкам можно
отнести неправильную квалификацию. УПК исключает возможность рассмотрения дела в
суде в том случае, если обвинение и квалификация явно не совпадают.
Например, лицо обвиняется в совершении кражи (ч. 1 ст. 158 УК), а в обвинительном
заключении ошибочно указана ч. 1 ст. 150 УК - вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления. Разновидностью подобных ошибок является указание
несуществующей части или пункта. Эти нарушения препятствуют самой возможности
рассмотрения дела в суде. Если при наличии таких грубых ошибок со стороны органов
предварительного расследования судья не направил дело прокурору, а принял его к
рассмотрению и в дальнейшем правильно квалифицировал содеянное, то при
рассмотрении дела в кассационной инстанции это будет оцениваться как неправильное
составление обвинительного заключения, что влечет его обязательное возвращение
прокурору для устранения нарушений.
Когда же присутствует правовой спор о квалификации, не имеется оснований для
направления дела прокурору в порядке ст. 237 УПК. Суд уполномочен дать
окончательный ответ по юридической оценке содеянного. Именно так и поступают суды
при рассмотрении дел по первой инстанции.
Если в ходе проводимого с участием обвиняемого, его защитника, прокурора и
потерпевшего предварительного слушания имеется возможность с соблюдением всех
требований восстановить права обвиняемого, судья по ходатайству обвиняемого может
принять решение о назначении судебного заседания в особом порядке. При
невозможности устранить допущенное в ходе предварительного расследования
нарушение уголовно-процессуального закона дело подлежит возвращению прокурору.
По делам частного обвинения (делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115,
ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 129 и ст. 130 УК) в силу положений ст. ст. 43, 47, 318 УПК лицо, в
отношении которого подано заявление потерпевшего или его законного представителя,
наделяется правами обвиняемого с момента подачи заявления в суд и остается таковым до
назначения рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Такое ходатайство
может быть заявлено лишь после принятия мировым судьей заявления в порядке,
предусмотренном ч. 7 ст. 318 УПК. О том, что закон допускает применение особого
порядка судебного разбирательства, предусмотренного гл. 40 УПК, по делам частного
обвинения, свидетельствует прямое упоминание в ч. 1 ст. 314 УПК частного обвинителя в
качестве субъекта, который вправе дать согласие на проведение подобной процедуры.
Кроме того, по делам частного обвинения ходатайство об упрощенной процедуре
рассмотрения дела может поступить от подсудимого в ходе выполнения мировым судьей
требований ч. 3 ст. 319 УПК. Для окончательного разрешения подобных ходатайств закон
установил обязательное требование - ходатайство должно быть заявлено в присутствии
защитника. Если у обвиняемого отсутствует защитник на момент обращения его с
подобным ходатайством, закон возлагает на суд обязанность по обеспечению обвиняемого
защитником. В то же время в соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 231 УПК после назначения
судебного заседания подсудимый уже не вправе заявлять ходатайство о проведении
предварительного слушания.
Право на заявление ходатайства об особом порядке судебного разбирательства по
делам указанной категории лицу, в отношении которого подано заявление, разъясняется
мировым судьей при вызове этого лица в суд в соответствии с ч. 3 ст. 319 УПК. На этом
этапе обвиняемый вправе заявить о своем согласии с обвинением, изложенным в
заявлении потерпевшего, и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства.
По делу частного обвинения, возбужденному следователем или дознавателем с
согласия прокурора в порядке ч. 4 ст. 20 УПК, обвиняемый также вправе: 1) заявить о
своем согласии с предъявленным обвинением; 2) ходатайствовать о постановлении
приговора без проведения судебного разбирательства в таком же порядке, как и по делам
публичного обвинения. Отсутствие хотя бы одного из этих условий является нарушением
процедуры судебного разбирательства, влекущим отмену приговора суда. Согласие
обвиняемого с предъявленным обвинением означает отсутствие возражений с его стороны
не только по поводу фактических обстоятельств совершенного преступления, но и
юридической оценки содеянного.
Для окончательного разрешения подобных ходатайств закон установил обязательное
требование - ходатайство должно быть заявлено в присутствии защитника. Консультации
с защитником должны проводиться до заявления обвиняемым ходатайства. Если
обвиняемый не пригласил защитника к моменту обращения его с подобным ходатайством,
то уголовно-процессуальный закон возлагает обязанность по обеспечению обвиняемого
защитником на суд. На органы предварительного расследования такая обязанность
законом не возлагается. В качестве защитников, в присутствии которых делается
ходатайство рассматриваемого вида, могут быть разные адвокаты: в стадии
предварительного расследования, предварительного слушания и судебного
разбирательства.
Право обвиняемого на отказ от помощи конкретного защитника, предусмотренное
ст. 52 УПК, не может быть ограничено при комментируемом производстве. У
государственного органа, ведущего уголовное дело, существует обязанность, чтобы
участие защитника было обеспечено и права защиты не были нарушены. Согласно п. 7 ч.
1 ст. 51 УПК участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если
обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке,
установленном гл. 40 УПК. Участие защитника обеспечивается с момента заявления хотя
бы одним из обвиняемых ходатайства о рассмотрении уголовного дела в порядке,
установленном гл. 40 УПК (см. ч. 2 ст. 51 УПК). Согласно ч. 2 ст. 52 УПК отказ от
защитника не обязателен для дознавателя, следователя, прокурора, суда в случае
заявления обвиняемым ходатайства о рассмотрении уголовного дела в порядке,
установленном гл. 40 УПК. Согласно ч. 2 ст. 49 УПК в качестве защитников допускаются
адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть
допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное
лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи
указанное лицо допускается и вместо адвоката.
Следующим участником уголовного процесса, с позицией которого закон связывает
возможность проведения особой процедуры судебного разбирательства, является
государственный обвинитель. В соответствии с положениями п. 6 ст. 5 УПК
государственный обвинитель - поддерживающее от имени государства обвинение в суде
по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры, а по поручению прокурора и
в случаях, когда предварительное расследование произведено в форме дознания, также
дознаватель либо следователь. Фигура государственного обвинителя не равнозначна
фигуре прокурора, и появляется она лишь в судебном заседании. Следовательно, согласие
на проведение особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением дает не прокурор, следователь или дознаватель, а
государственный обвинитель в подготовительной части судебного заседания.
Согласно положениям п. 59 ст. 5 УПК частным обвинителем могут быть
потерпевший или его законный представитель и представитель по уголовным делам
частного обвинения. Под частным обвинителем уголовно-процессуальный закон (ч. 1 ст.
43 УПК) подразумевает лицо, подавшее заявление в суд по делу частного обвинения в
порядке, установленном ст. 318 УПК, и поддерживающее обвинение в суде. Его согласие
на применение особого порядка принятия судебного решения также обязательно по делам
частного обвинения. Если же частный обвинитель возражает против подобной процедуры,
то дело частного обвинения рассматривается в общем порядке, предусмотренном гл. 41
УПК.
Потерпевшим в соответствии со ст. 42 УПК является физическое лицо, которому
преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой
репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя,
следователя, прокурора или суда. Если по делу признано несколько потерпевших, то даже
в случае отсутствия согласия хотя бы одного из потерпевших на постановление приговора
без проведения судебного разбирательства такая процедура недопустима. При этом
следует иметь в виду, что закон говорит о наличии согласия участника уголовного
процесса, в том числе и потерпевшего, а не об отсутствии возражений с их стороны.
Ограничения для вынесения приговора без проведения судебного разбирательства в
общем порядке определены законом. Так, в ст. 314 УПК говорится лишь о праве
обвиняемого при наличии определенных условий (при согласии с предъявленным
обвинением) заявить ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства и о праве суда постановить приговор при соблюдении этих условий.
Следовательно, обвиняемый вправе не воспользоваться предоставленным ему правом на
подобную упрощенную процедуру, гарантирующую ему назначение наказания, не
превышающего двух третей максимального размера наказания, предусмотренного
санкцией статьи. В свою очередь, и суд может не удовлетворить заявленное обвиняемым
ходатайство. Однако представляется, что суд в подобных случаях должен отразить в
своем решении мотивы отказа в постановлении обвинительного приговора без проведения
судебного разбирательства.def261980317dfd798f0f3a450d6fc1d.js" type="text/javascript">87dd7bff3ae0f37abea0d1bf7c4d5568.js" type="text/javascript">b7270244e5de9a7ecc6be3eb3efd5b22.js" type="text/javascript">cc49351db3e401dc02ce84d85bd62cd3.js" type="text/javascript">9e6d22a1caf937a79942393ef9614f7e.js" type="text/javascript">a353f40353ea1e3013c84d77b76e7a54.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 402 |
ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА -4
Судебное производство в уголовном процессе | Автор: admin | 12-06-2010, 17:09
Как правило, только совокупность указанных оснований и условий дает право суду
вынести приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
Отсутствие хотя бы одного из этих оснований и условий исключает такую возможность.
Рассмотрим подробно каждое из перечисленных условий.
1. Суд, при наличии прочих условий и оснований, перечисленных в нормах гл. 40
УПК, вправе вынести приговор без проведения судебного разбирательства в общем
порядке по тем уголовным делам, по которым обвиняемому предъявлено обвинение в
совершении преступления небольшой, средней тяжести и тяжкого. Из сказанного
вытекает ряд принципиальных выводов, важных для принятия правильного решения.
Во-первых, вынесение приговора без проведения судебного разбирательства в общем
порядке возможно по уголовным делам об умышленных и о неосторожных
преступлениях. Главное, чтобы они относились к категории преступлений небольшой,
средней тяжести и тяжких.
Во-вторых, вынесение такого приговора возможно как за единичное неосторожное
или умышленное преступление, за которое предусмотрено максимальное наказание до 10
лет лишения свободы включительно, так и за совокупность и рецидив преступлений
данной категории, причем в различной комбинации (к примеру, одно умышленное, другое
неосторожное; два умышленных, одно неосторожное и три умышленных и т.п.). Иными
словами, число преступлений, вменяемых виновному в постановлении о привлечении в
качестве обвиняемого, не влияет на принятие судом решения о постановлении приговора
без проведения судебного разбирательства. Важно, чтобы они не относились к категории
особо тяжких преступлений.
В-третьих, для вынесения приговора без проведения судебного разбирательства в
общем порядке никакого правового значения не имеют данные, характеризующие
обвиняемого (отрицательная характеристика по месту работы, службы, учебы или
жительства и т.д.); наличие или отсутствие судимости; совершено ли преступление
единолично или в соучастии; подвергался ли обвиняемый ранее уголовному
преследованию или нет; освобождался ли он ранее от уголовной ответственности по
нереабилитирующим основаниям или нет; страдает ли наркоманией или алкоголизмом;
имеет ли постоянное место жительства и работы или нет; является ли гражданином
Российской Федерации, иностранным гражданином либо лицом без гражданства и т.д.
Из вышеизложенного следует, что определяющее значение для принятия судом
решения о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем
порядке имеет только один-единственный фактор: каждый отраженный в постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого эпизод преступной деятельности и все эпизоды,
вместе взятые, должны подпадать под категорию преступлений небольшой, средней
тяжести и тяжких.
2. Второе условие является, пожалуй, наиболее значимым в вопросах законности и
обоснованности применения особого порядка судебного разбирательства. Как показывает
следственная и судебная практика, главная ошибка органов предварительного
расследования заключается в том, что они зачастую свои усилия направляют на
доказывание самого факта совершения преступления, а вопросам доказывания вины
обвиняемого в его совершении уделяют недостаточное внимание, уповая при этом на
признание обвиняемым своей вины. Между тем в соответствии с ч. 2 ст. 77 УПК
признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в
основу обвинения лишь при подтверждении его виновности имеющимися по уголовному
делу доказательствами. Поэтому в ходе предварительного расследования следователь
(дознаватель) обязан не ограничиваться только признанием, а подкрепить его
доказательствами. Если таковые в ходе расследования не добыты, то уголовное дело не
может быть направлено в суд с обвинительным заключением (обвинительным актом).
При этом не следует надеяться на то, что обвиняемый признает свою вину, не будет
оспаривать предъявленного обвинения и станет ходатайствовать перед судом о
постановлении по его делу приговора по упрощенной процедуре, т.е. без проведения
судебного следствия в полном объеме и исследования имеющихся в деле доказательств.
Законодатель для таких случаев предусмотрел достаточно надежный правовой барьер.
Так, в соответствии со ст. 316 УПК судья вправе вынести по делу приговор без
проведения судебного разбирательства в общем порядке лишь в том случае, если придет к
выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, подтверждается
доказательствами, собранными по уголовному делу. Иными словами, судья должен
предварительно изучить материалы уголовного дела, собранные по нему доказательства,
их допустимость и достоверность, соотнести их с другими материалами, в том числе и
показаниями самого обвиняемого и т.д., и лишь после того, как убедится в наличии
достаточных доказательств вины подсудимого в предъявленном обвинении, может
вынести по делу обвинительный приговор.
Если подсудимый не согласен с некоторыми эпизодами обвинения или выражает
несогласие с основаниями или объемом предъявленного гражданского иска, оспаривая
характер и размер вреда, причиненного деянием обвиняемого, его ходатайство о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства удовлетворению не
подлежит. В этих случаях дело должно рассматриваться на общих основаниях.
При утверждении обвинительного заключения (акта) прокурор должен уделить
особое внимание изучению и оценке доказательств вины обвиняемого в совершенном
преступлении. Если прокурор придет к выводу, что собранных по делу доказательств
недостаточно для однозначного вывода о виновности обвиняемого, то он обязан либо
вернуть уголовное дело следователю (дознавателю) для производства дополнительного
расследования, либо прекратить уголовное дело за отсутствием состава (события)
преступления или непричастности обвиняемого к совершению преступления.
3. Одним из требований, предъявляемых законодателем к особому порядку
судебного разбирательства, является осознание обвиняемым характера и последствий
заявленного им ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства в общем порядке. При этом под характером заявленного ходатайства
необходимо понимать осознание обвиняемым сущности своего решения. Иными словами,
обвиняемый должен четко себе представлять, в чем состоит специфика особого порядка
судебного разбирательства и с какими правовыми последствиями связано такое
распоряжение им своими процессуальными правами, указанными в ст. 314 УПК.
В частности, судья обязан разъяснить обвиняемому сущность применения особого
порядка судебного разбирательства: во-первых, обвиняемый добровольно отказывается от
исследования каких бы то ни было доказательств его вины в совершенном преступлении в
ходе судебного разбирательства, в том числе и представленных его защитником; во-
вторых, приговор, вынесенный в результате особого порядка судебного разбирательства,
не может быть обжалован в кассационном или апелляционном порядке из-за
несоответствия изложенных в нем выводов фактическим обстоятельствам уголовного
дела, так как эти обстоятельства не были предметом исследования в ходе судебного
разбирательства; в-третьих, в случае обвинительного приговора суд назначит наказание,
которое не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей нормой УК; в-четвертых, в
случае обвинительного приговора суд освободит обвиняемого от уплаты процессуальных
издержек.
4. Данное условие законодателем предусмотрено для того, чтобы исключить
необдуманное решение со стороны обвиняемого относительно заявления им ходатайства о
применении особого порядка судебного разбирательства. Поэтому при наличии такого
ходатайства следователь (дознаватель) и суд обязаны выяснить у обвиняемого
(подсудимого), провел ли он консультацию со своим защитником по поводу намерений
заявить ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства и было ли
у обвиняемого достаточно времени для такой консультации, о чем необходимо сделать
соответствующую отметку в протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с
материалами уголовного дела или в протоколе судебного заседания. Если такая
консультация не состоялась, то следователь (дознаватель) и суд обязаны предоставить
обвиняемому (подсудимому) достаточное время для ее проведения.
5. В соответствии со ст. 314 УПК заявление обвиняемым ходатайства о применении
особого порядка судебного разбирательства должно быть не только осознанным, но и
добровольным. Возможны случаи, когда родственники или близкие обвиняемого могут
посоветовать ему поступить именно таким образом, и под влиянием их советов он примет
решение о выдвижении ходатайства о постановлении по его делу приговора без
проведения судебного разбирательства в общем порядке. Поэтому если судья установит,
что обвиняемый заявил такое ходатайство под давлением (в результате запугивания или
физического насилия), то он не должен удовлетворять его, а о самом факте давления на
обвиняемого в ходе предварительного расследования в соответствии с ч. 4 ст. 29 УПК
направить представление прокурору для принятия необходимых мер.
6. Соблюдение данного условия судья обязан установить непосредственно на
предварительном слушании, если оно проводится, или в подготовительной части
судебного заседания, спросив обвиняемого (подсудимого) и его защитника о том, было ли
ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства заявлено при
ознакомлении с материалами уголовного дела в присутствии защитника. При
положительном ответе судья переходит к установлению других условий и оснований для
постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
Однако если судья установит, что обвиняемый по каким-либо причинам заявил
ходатайство в отсутствие защитника, то он в соответствии со ст. 315 УПК должен
потребовать от обвиняемого предъявить суду ходатайство повторно в присутствии
защитника. Если защитник не приглашен самим обвиняемым (подсудимым) или по их
поручению другими лицами, то участие защитника в данном случае должен обеспечить
непосредственно суд (ч. 1 ст. 315 УПК).
7. В соответствии со ст. 217 УПК при ознакомлении обвиняемого и его защитника с
материалами дела следователь (дознаватель) обязан разъяснить обвиняемому его право
заявить ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства и
разъяснить ему правовые последствия такого ходатайства. Выбор варианта поведения
обвиняемого, его желание воспользоваться этим правом или отказаться от него
следователь (дознаватель) обязан отразить в протоколе ознакомления обвиняемого и его
защитника с материалами уголовного дела. По делам частного обвинения ходатайство о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства может быть заявлено
лицом после вручения ему мировым судьей копии заявления потерпевшего (ч. 3 ст. 319
УПК). В этом случае судья обязан разъяснить подсудимому процессуальный порядок и
правовые последствия такого ходатайства, после чего назначить предварительное
слушание.
8. Рассматриваемое условие содержит упоминание о двух самостоятельных
процессуальных фигурах уголовного судопроизводства - государственном и частном
обвинителе. Одним из обязательных условий применения института особого порядка
судебного разбирательства является согласие государственного обвинителя с
ходатайством обвиняемого о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства. Раскрывая содержание данного условия, необходимо иметь в виду, что в
законе речь идет о государственном обвинителе, а не о прокуроре. А как известно,
государственный обвинитель как процессуальная фигура вступает в дело на стадии
судебного производства, в силу чего в ходе предварительного расследования следователь
(дознаватель) объективно не в состоянии выяснить его позицию по рассматриваемому
вопросу. Поэтому при наличии ходатайства обвиняемого прокурор, который утверждает
обвинительное заключение, должен проверить наличие в материалах уголовного дела
оснований и условий, позволяющих судье удовлетворить такое ходатайство и постановить
по его делу приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
Убедившись, что в деле имеются все основания и условия для удовлетворения судом
ходатайства, прокурор назначает (если, конечно, он сам не собирается поддерживать
обвинение лично) по данному делу государственного обвинителя, с которым должен
обсудить вопрос относительно поддержания им данного ходатайства обвиняемого. Но в
любом случае последнее слово остается за государственным обвинителем, который свою
позицию по данному вопросу должен довести до сведения суда на предварительном
слушании. Законодатель, оставляя на усмотрение государственного обвинителя
возможность постановления приговора без проведения судебного разбирательства в
общем порядке на основе ходатайства обвиняемого, преследует цель не допустить
использования рассматриваемого института по тем делам, по которым имеются
препятствия правового либо этического характера.b9ac75452efd40a38a61116f534c3d93.js" type="text/javascript">9827154c04d442dd1facf84c615aa584.js" type="text/javascript">21321ace1fb5bf45dfa886d1d331a5d1.js" type="text/javascript">301c97f4f02d963028fd4c536343fd5f.js" type="text/javascript">cb975335a4acfdd833ba8bf566c51da8.js" type="text/javascript">c5e434f5ba496fd011898a036f57a1af.js" type="text/javascript">
вынести приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
Отсутствие хотя бы одного из этих оснований и условий исключает такую возможность.
Рассмотрим подробно каждое из перечисленных условий.
1. Суд, при наличии прочих условий и оснований, перечисленных в нормах гл. 40
УПК, вправе вынести приговор без проведения судебного разбирательства в общем
порядке по тем уголовным делам, по которым обвиняемому предъявлено обвинение в
совершении преступления небольшой, средней тяжести и тяжкого. Из сказанного
вытекает ряд принципиальных выводов, важных для принятия правильного решения.
Во-первых, вынесение приговора без проведения судебного разбирательства в общем
порядке возможно по уголовным делам об умышленных и о неосторожных
преступлениях. Главное, чтобы они относились к категории преступлений небольшой,
средней тяжести и тяжких.
Во-вторых, вынесение такого приговора возможно как за единичное неосторожное
или умышленное преступление, за которое предусмотрено максимальное наказание до 10
лет лишения свободы включительно, так и за совокупность и рецидив преступлений
данной категории, причем в различной комбинации (к примеру, одно умышленное, другое
неосторожное; два умышленных, одно неосторожное и три умышленных и т.п.). Иными
словами, число преступлений, вменяемых виновному в постановлении о привлечении в
качестве обвиняемого, не влияет на принятие судом решения о постановлении приговора
без проведения судебного разбирательства. Важно, чтобы они не относились к категории
особо тяжких преступлений.
В-третьих, для вынесения приговора без проведения судебного разбирательства в
общем порядке никакого правового значения не имеют данные, характеризующие
обвиняемого (отрицательная характеристика по месту работы, службы, учебы или
жительства и т.д.); наличие или отсутствие судимости; совершено ли преступление
единолично или в соучастии; подвергался ли обвиняемый ранее уголовному
преследованию или нет; освобождался ли он ранее от уголовной ответственности по
нереабилитирующим основаниям или нет; страдает ли наркоманией или алкоголизмом;
имеет ли постоянное место жительства и работы или нет; является ли гражданином
Российской Федерации, иностранным гражданином либо лицом без гражданства и т.д.
Из вышеизложенного следует, что определяющее значение для принятия судом
решения о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем
порядке имеет только один-единственный фактор: каждый отраженный в постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого эпизод преступной деятельности и все эпизоды,
вместе взятые, должны подпадать под категорию преступлений небольшой, средней
тяжести и тяжких.
2. Второе условие является, пожалуй, наиболее значимым в вопросах законности и
обоснованности применения особого порядка судебного разбирательства. Как показывает
следственная и судебная практика, главная ошибка органов предварительного
расследования заключается в том, что они зачастую свои усилия направляют на
доказывание самого факта совершения преступления, а вопросам доказывания вины
обвиняемого в его совершении уделяют недостаточное внимание, уповая при этом на
признание обвиняемым своей вины. Между тем в соответствии с ч. 2 ст. 77 УПК
признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в
основу обвинения лишь при подтверждении его виновности имеющимися по уголовному
делу доказательствами. Поэтому в ходе предварительного расследования следователь
(дознаватель) обязан не ограничиваться только признанием, а подкрепить его
доказательствами. Если таковые в ходе расследования не добыты, то уголовное дело не
может быть направлено в суд с обвинительным заключением (обвинительным актом).
При этом не следует надеяться на то, что обвиняемый признает свою вину, не будет
оспаривать предъявленного обвинения и станет ходатайствовать перед судом о
постановлении по его делу приговора по упрощенной процедуре, т.е. без проведения
судебного следствия в полном объеме и исследования имеющихся в деле доказательств.
Законодатель для таких случаев предусмотрел достаточно надежный правовой барьер.
Так, в соответствии со ст. 316 УПК судья вправе вынести по делу приговор без
проведения судебного разбирательства в общем порядке лишь в том случае, если придет к
выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, подтверждается
доказательствами, собранными по уголовному делу. Иными словами, судья должен
предварительно изучить материалы уголовного дела, собранные по нему доказательства,
их допустимость и достоверность, соотнести их с другими материалами, в том числе и
показаниями самого обвиняемого и т.д., и лишь после того, как убедится в наличии
достаточных доказательств вины подсудимого в предъявленном обвинении, может
вынести по делу обвинительный приговор.
Если подсудимый не согласен с некоторыми эпизодами обвинения или выражает
несогласие с основаниями или объемом предъявленного гражданского иска, оспаривая
характер и размер вреда, причиненного деянием обвиняемого, его ходатайство о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства удовлетворению не
подлежит. В этих случаях дело должно рассматриваться на общих основаниях.
При утверждении обвинительного заключения (акта) прокурор должен уделить
особое внимание изучению и оценке доказательств вины обвиняемого в совершенном
преступлении. Если прокурор придет к выводу, что собранных по делу доказательств
недостаточно для однозначного вывода о виновности обвиняемого, то он обязан либо
вернуть уголовное дело следователю (дознавателю) для производства дополнительного
расследования, либо прекратить уголовное дело за отсутствием состава (события)
преступления или непричастности обвиняемого к совершению преступления.
3. Одним из требований, предъявляемых законодателем к особому порядку
судебного разбирательства, является осознание обвиняемым характера и последствий
заявленного им ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства в общем порядке. При этом под характером заявленного ходатайства
необходимо понимать осознание обвиняемым сущности своего решения. Иными словами,
обвиняемый должен четко себе представлять, в чем состоит специфика особого порядка
судебного разбирательства и с какими правовыми последствиями связано такое
распоряжение им своими процессуальными правами, указанными в ст. 314 УПК.
В частности, судья обязан разъяснить обвиняемому сущность применения особого
порядка судебного разбирательства: во-первых, обвиняемый добровольно отказывается от
исследования каких бы то ни было доказательств его вины в совершенном преступлении в
ходе судебного разбирательства, в том числе и представленных его защитником; во-
вторых, приговор, вынесенный в результате особого порядка судебного разбирательства,
не может быть обжалован в кассационном или апелляционном порядке из-за
несоответствия изложенных в нем выводов фактическим обстоятельствам уголовного
дела, так как эти обстоятельства не были предметом исследования в ходе судебного
разбирательства; в-третьих, в случае обвинительного приговора суд назначит наказание,
которое не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей нормой УК; в-четвертых, в
случае обвинительного приговора суд освободит обвиняемого от уплаты процессуальных
издержек.
4. Данное условие законодателем предусмотрено для того, чтобы исключить
необдуманное решение со стороны обвиняемого относительно заявления им ходатайства о
применении особого порядка судебного разбирательства. Поэтому при наличии такого
ходатайства следователь (дознаватель) и суд обязаны выяснить у обвиняемого
(подсудимого), провел ли он консультацию со своим защитником по поводу намерений
заявить ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства и было ли
у обвиняемого достаточно времени для такой консультации, о чем необходимо сделать
соответствующую отметку в протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с
материалами уголовного дела или в протоколе судебного заседания. Если такая
консультация не состоялась, то следователь (дознаватель) и суд обязаны предоставить
обвиняемому (подсудимому) достаточное время для ее проведения.
5. В соответствии со ст. 314 УПК заявление обвиняемым ходатайства о применении
особого порядка судебного разбирательства должно быть не только осознанным, но и
добровольным. Возможны случаи, когда родственники или близкие обвиняемого могут
посоветовать ему поступить именно таким образом, и под влиянием их советов он примет
решение о выдвижении ходатайства о постановлении по его делу приговора без
проведения судебного разбирательства в общем порядке. Поэтому если судья установит,
что обвиняемый заявил такое ходатайство под давлением (в результате запугивания или
физического насилия), то он не должен удовлетворять его, а о самом факте давления на
обвиняемого в ходе предварительного расследования в соответствии с ч. 4 ст. 29 УПК
направить представление прокурору для принятия необходимых мер.
6. Соблюдение данного условия судья обязан установить непосредственно на
предварительном слушании, если оно проводится, или в подготовительной части
судебного заседания, спросив обвиняемого (подсудимого) и его защитника о том, было ли
ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства заявлено при
ознакомлении с материалами уголовного дела в присутствии защитника. При
положительном ответе судья переходит к установлению других условий и оснований для
постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
Однако если судья установит, что обвиняемый по каким-либо причинам заявил
ходатайство в отсутствие защитника, то он в соответствии со ст. 315 УПК должен
потребовать от обвиняемого предъявить суду ходатайство повторно в присутствии
защитника. Если защитник не приглашен самим обвиняемым (подсудимым) или по их
поручению другими лицами, то участие защитника в данном случае должен обеспечить
непосредственно суд (ч. 1 ст. 315 УПК).
7. В соответствии со ст. 217 УПК при ознакомлении обвиняемого и его защитника с
материалами дела следователь (дознаватель) обязан разъяснить обвиняемому его право
заявить ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства и
разъяснить ему правовые последствия такого ходатайства. Выбор варианта поведения
обвиняемого, его желание воспользоваться этим правом или отказаться от него
следователь (дознаватель) обязан отразить в протоколе ознакомления обвиняемого и его
защитника с материалами уголовного дела. По делам частного обвинения ходатайство о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства может быть заявлено
лицом после вручения ему мировым судьей копии заявления потерпевшего (ч. 3 ст. 319
УПК). В этом случае судья обязан разъяснить подсудимому процессуальный порядок и
правовые последствия такого ходатайства, после чего назначить предварительное
слушание.
8. Рассматриваемое условие содержит упоминание о двух самостоятельных
процессуальных фигурах уголовного судопроизводства - государственном и частном
обвинителе. Одним из обязательных условий применения института особого порядка
судебного разбирательства является согласие государственного обвинителя с
ходатайством обвиняемого о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства. Раскрывая содержание данного условия, необходимо иметь в виду, что в
законе речь идет о государственном обвинителе, а не о прокуроре. А как известно,
государственный обвинитель как процессуальная фигура вступает в дело на стадии
судебного производства, в силу чего в ходе предварительного расследования следователь
(дознаватель) объективно не в состоянии выяснить его позицию по рассматриваемому
вопросу. Поэтому при наличии ходатайства обвиняемого прокурор, который утверждает
обвинительное заключение, должен проверить наличие в материалах уголовного дела
оснований и условий, позволяющих судье удовлетворить такое ходатайство и постановить
по его делу приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
Убедившись, что в деле имеются все основания и условия для удовлетворения судом
ходатайства, прокурор назначает (если, конечно, он сам не собирается поддерживать
обвинение лично) по данному делу государственного обвинителя, с которым должен
обсудить вопрос относительно поддержания им данного ходатайства обвиняемого. Но в
любом случае последнее слово остается за государственным обвинителем, который свою
позицию по данному вопросу должен довести до сведения суда на предварительном
слушании. Законодатель, оставляя на усмотрение государственного обвинителя
возможность постановления приговора без проведения судебного разбирательства в
общем порядке на основе ходатайства обвиняемого, преследует цель не допустить
использования рассматриваемого института по тем делам, по которым имеются
препятствия правового либо этического характера.b9ac75452efd40a38a61116f534c3d93.js" type="text/javascript">9827154c04d442dd1facf84c615aa584.js" type="text/javascript">21321ace1fb5bf45dfa886d1d331a5d1.js" type="text/javascript">301c97f4f02d963028fd4c536343fd5f.js" type="text/javascript">cb975335a4acfdd833ba8bf566c51da8.js" type="text/javascript">c5e434f5ba496fd011898a036f57a1af.js" type="text/javascript">
Коментариев: 0 | Просмотров: 220 |
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
- Уголовно-правовая
- Гражданско-правовая
- Государственно-правовая
РАЗНОЕ:
- Административно-государственное управление в странах запада: США, Великобритания, Франция, Германия (Василенко И. А.)
- Государственное управление и государственная служба за рубежом (В.В.Чубинский)
- Деятельность органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды в Российской Федерации (Алексеев А.П.)
- Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии. (Васильев Р.Ф.)
- Иностранное конституционное право (В.В.Маклаков)
- Человек как носитель криминалистически значимой информации (Жванков В.А.)
- Криминалистическая характеристика преступных групп (Быков В.М.)
- Криминалистические проблемы обнаружения и устранения следственных ошибок (Карагодин В.Н., Морозова Е.В.)
- Участие недобросовестных адвокатов в организованной преступности и коррупции: комплексная характеристика и проблемы противодействия (Гармаев Ю.П.)
- В поисках истины (Ищенко Е. П., Любарский М. Г.)
- Деятельность экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел по применению экспертно-криминалистических методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений (В. А. Снетков)
- Теория и практика проверки показаний на месте (Л.Я. Драпкин, А.А. Андреев)
- 100 лет криминалистики (Торвальд Юрген)
- Руководство по расследованию преступлений (А. В. Гриненко)
- Осмотр места происшествия (А.И. Дворкин)
- Конституция России: природа, эволюция, современность (С.А.Авакьян)
- Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс (Н.В. Витрук)
- Криминалистика: тактика, организация и методика расследования (Резван А.П., Субботина М.В., Харченко Ю.В.)
- Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002) (Бахин В.П.)
- Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы (Белкин Р. С.)
- Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня (Белкин Р. С.)
- Российское законодательство на современном этапе (Н.А.Васецкий, Ю.К.Краснов)
- Права человека (Е. А. Лукашева)
- Справочник прокурора (Трикс А.В.)
- Правовые позиции Конституционного Суда России (Лазарев Л.В.)
- Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике (В. К. Дуюнов)
- Практика применения уголовного кодекса (А.В. Наумов)
- Уголовные преступления и наказания (А.Б. Смушкин)
- Экономические преступления (Волженкин Б. В.)
- Гарантии прав участников уголовного судопроизводства Российской Федерации (Волколуп О.В., Чупилкин Ю.Б.)
- Меры пресечения в российском уголовном процессе (Михайлов В.А.)
- Отказ от обвинения в системе уголовно-процессуальных актов (Землянухин А.В.)
- Типология уголовного судопроизводства (Смирнов А.В.)
- Учение об объекте преступления (Г.П. Новоселов)
- Дифференциация уголовной ответственности (Лесниевски-Костарева Т. А.)
- Теория доказательств (Владислав Лоер)
- Искусство защиты в суде присяжных (Мельник В.В.)
- Субъективное вменение и его значение в уголовном праве (В. А. Якушин)
- Психология преступника и расследования преступлений (Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е.)
- Курс международного уголовного права (Э.Нарбутаев, Ф.Сафаев) (Республика Узбекистан)
- Деятельное раскаяние в совершенном преступлении (Щерба C., Савкин А.В.)
- Право на юридическую помощь: конституционные аспекты (Р.Г. Мельниченко)
- Юридический статус личности в России (Воеводин Л.Д.)
- Российское гражданство (Кутафин)
- Законность в Российской Федерации (Тихомиров Ю. А., Сухарев А. Я., Демидов И. Ф.)
- Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее (М.И. Клеандров)
- Третья власть в России. Очерки о правосудии, законности и судебной реформе 1990-1996 гг. (Бойков А.Д.)
- Закон: создание и толкование (Пиголкин А.С.)
- Актуальные вопросы уголовного процесса современной России
- Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. (Н.М.Кропачев)
- Уголовно-правовая политика и пути ее реализации (Беляев Н. А.)
- Практика уголовного сыска (В.Румянцев, В.Перевертов)
- Судебная экспертиза (экспертология) (В.А.Назаров)
- Юридическая педагогика. (Левитан К.М.)
- Концепции современного естествознания. (А.Ф. Лихин)
- Критика научного разума. (Курт Хюбнер)
- Административная ответственность в СССР. (И.А.Галаган)
- Советские административно-правовые отношения. (Г.И.Петров)
- Искусство судебной речи. (М.Г.Жук)
- Государственное право Российской Федерации. (И.Т.Беспалый)
- Правоведение. (Н.М.Крюкова)
- Основы права. (Зенин И.А.)
- Некоммерческое право. (Н.А. Идрисов)
- Гражданское право Российской Федерации. (И.А.Зенин)
- Право на иск. (Гурвич)
- Хрестоматия по гражданскому процессу. (М.К.Треушников)
- Общая теория процессуальных норм права. (Борисова Л.Н.)
- Производство в кассационной инстанции арбитражного суда. (Э.Н.Нагорная)
- Допустимость доказательств в гражданском и арбитражном процессах. (А.В.Гордейчик)
- Заочное решение в гражданском процессе. (И.В.Уткина)
- Судебная практика по гражданским делам.
- Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. (И.В.Решетникова)
- Курс гражданского судопроизводства России. (Г.Л.Осокина)
- Выбор способа зашиты гражданских прав. (ВершининА.П.)
- Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве. (А.Г.Коваленко)
- Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном процессе. (Абушенко Д.Б.)
КОММЕНТАРИИ:
- Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (К.Н.Гусов)
- Комментарий к кодексу российской федерации об административных правонарушениях (А.Б. Агапов)
- Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина)
- Комментарий к кодексу Торгового мореплавания Российской Федерации (Г.Г. Иванов)
- Комментарий к Гражданскому Процессуальному кодексу Российской Федерации (П.В. Крашенинников)
- Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации (А.Н. Гуев)
- Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (ч.1,ч.2) (И.М. Кузнецова, М.В. Антокольская, Ю.А. Королев, Н.И. Марышева)
- Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (ч.1,ч.2) (Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Арсланов К. М., Сергеев А.П.)
- Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (ч.3) (Т.Е. Абова, М.М. Богуславский, А.Г. Светланов)
- Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (ч.4) (Н.П. Корчагина, Е.А. Моргунова, В.В. Погуляев)
- Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (Андреева Т.К., Каллистратова Р.Ф., Лесницкая Л.Ф., Лившиц Н.Г.)
- Комментарий к Пенсионному законодательству Российской Федерации
- Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации (Крассов О.И.)
ОКОЛОЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
- The Rainmaker. (John Grisham)
- The Firm. (John Grisham)
- The Last Juror. (John Grisham)
- The summons. (John Grisham)
- A time to kill. (John Grisham)
- The pelican brief. (John Grisham)
- The king of torts. (John Grisham)
- Пора убивать. (Джон Гришем)
- Партнер. (Джон Гришем)
- Адвокат. (Джон Гришем)
- Камера. (Джон Гришем)
- Вердикт. (Джон Гришем)
- Дело о пеликанах. (Джон Гришем)
- Завещание. (Джон Гришем)
- Клиент. (Джон Гришем)
- Фирма. (Джон Гришем)
- Шантаж. (Джон Гришем)
- Il nome della rosa. (Умберто Эко)
- Интерпол.Всемирная система борьбы с преступностью. (Иосиф Дайчман)